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Derecho Civil. Guatemala (2/3)


Autor: Denise Sanchez
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Presentación del curso

El Derecho Civil en Guatemala se estudia en este curso completo. En esta segunda


parte, de un total de tres, veremos los conceptos generales de la Ocupación, la
Posesión, la Accesión, el Usufructo, la Hipoteca, la Prenda, el Registro de
Propiedad, etc.
En los últimos capítulos estudiaremos la Sucesión Testamentaria y la Sucesión
Intestada. También veremos el Derecho de las Obligaciones.
NOTA: Este curso es la segunda parte de un total de tres partes

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1. Formas especiales de la propiedad


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LA COPROPIEDAD. ORIGEN DE LA COPROPIEDAD
Derecho Romano: Según un principio fundamental romano, no es dable la existencia
de una propiedad ejercida por varios individuos sobre la misma cosa. En este sentido
afirma Celso: duorum in solidum dominium esse non potest.
Si la propiedad es exclusiva, en cuanto que una no puede pertenecer in solidum a
varias personas, se admite todavía una comunidad de propiedad por cuotas ideales,
esto es, sin atribución de partes físicas: totius corporis pro indiviso pro pare
dominiun habere.
Esta pluralidad de derechos de propiedad sobre la misma cosa, conocida por los
romanos con el nombre communio, puede ser voluntaria o incidental, según
provenga, respectivamente, de la voluntad concorde de varias personas –que actúan
así de conformidad con las reglas del contrato de sociedad – o de un hecho que
queda al margen de toda decisión o determinación de los sujetos – communio
incidens. Ocurre lo ultimo v.gr., cuando una cosa es legada en común a dos o mas
personas, o cuando dos cosas pertenecientes a dueños distintos se unen
casualmente.
Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece proindiviso a varias
personas.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS
Derechos: Arto, 491, 492, 496,498, 516, 525. C.C.
Obligaciones: Arto 488, 519 C.C.
EXTINCION DE LA COPROPIEDAD
Arto. 503 C.C.
COPROPIEDAD Y CONDOMINIO
Copropiedad. El dominio de una cosa tenida en común por varias personas.
Condominio. Derecho real de propiedad, que pertenece a varias persona por una
parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. Cada condómino puede enajenar
su parte indivisa, y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes de
hacerse la división entre comuneros.
MEDIANERIA
Condominio que se ejerce por los propietarios colindantes sobre muros, cercas y
fosos; y del cual se derivan derechos y obligaciones recíprocos, establecidos por la
ley.
Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de limite y separación a dos
propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo
contrario se presume:

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1º. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de
elevación;
2º. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el
campo; y
3º. En las cercas, vallardos y setos vivos que dividen los predios rústicos.
Regulado arto. 505 al 527 del Código Civil.
LA PROPIEDAD HORIZONTAL
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Los distintos pisos, departamento y habitaciones de un mismo edificio de más de una
planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a
diferentes propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tengan
salida a la vía pública o determinado espacio común que conduzca a dicha vía.
Propiedad Horizontal: forma caprichosa de constituir dominio, en donde existe un
derecho común por una parte y privado por la otra.
Piso: el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano
horizontal, en un edificio de varias plantas.
Departamento: la construcción que ocupa parte de un piso
CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
Arto. 531 C.C. (Ver la ley de la Propiedad Horizontalmente Dividida)
Derechos y obligaciones del régimen de propiedad horizontal
DERECHOS CONSIGUIENTES A LA MEDIANERÍA.
1. Aquí como en los demás supuestos de copropiedad, el condómino puede servirse
de la pared para el uso a que está destinada, con la sola limitación de no deteriorarla
ni estorbar el uso igual por el otro condominio.
2. Cada uno por su lado puede utilizar la pared como parte integrante o accesoria
de sus edificaciones e instalaciones; y en consecuencia puede injerir, asentar,
arrimar, trabar y embutir todo lo que a ese fin fuere apropiado.
3. A tal fin puede hacer en el muro medianero las innovaciones materiales que le
fueren necesarias. En contraste con la norma del condominio general que prohíbe
innovaciones en la cosa y hace prevalecer en el conflicto la voluntad del que prohíbe,
aquí no es menester el consentimiento del otro condómino. Basta con no causarle
daño. El consentimiento será, sin embargo necesario, para disminuir la altura o el
espesor del muro o para cualquier abertura a través del mismo.
4. Entre las innovaciones permitidas al copropietario y justificadas desde luego por
sus eventuales o variables necesidades, está la de sobrealzar el muro, sin obligación
de indemnizar al vecino por el mayor peso que se cargue. Más todavía, si la pared
no puede soportarlo y fuese necesario reforzarla o reconstruirla, el interesado lo hará
todo a su costa y tomará de su terreno el espacio mayor que el muro deba ocupar;
pero no debe indemnización al vecino por los embarazos que le causen los trabajos.
La nueva pared reforzada o reconstruida sigue entonces en calidad de medianera

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hasta la altura que tenía. En tal caso el vecino que no contribuyó a estas innovaciones
puede exigir después, si le fuera necesario, la cesión de la medianería de la pared
sobrealzada, indemnizando la mitad del costo y la del terreno que el otro hubiera
puesto con motivo del aumento de espesor.
CARGAS DE LA MEDIANERÍA.
Aplícanse a las cargas, en cuanto fueren compatibles, los principios generales del
condominio. Los condóminos del muro o pared medianera están obligados en la
proporción de sus derechos a los gastos de reparación o reconstrucción. La
proporción es la mitad; pero sólo en la altura y longitud en que el muro sea
efectivamente medianero. Debe en cambio el condómino cargar con las expensas
cuando la reparación o la reconstrucción se hubieren hecho necesarias por su culpa.
Algunas de las obligaciones y derechos que tendrán que cumplir los copropietarios:
1. Ningún copropietario podrá realizar alteración alguna en las cosas comunes,
debiendo respetar las instalaciones generales o en provecho de otro propietario,
incluidas en su piso. Cada piso y sus instalaciones privativas deberán ser mantenidas
en buen estado de conservación, sin que se perjudique a la comunidad o a los otros
propietarios, debiendo resarcir el infractor los daños que ocasione por su descuido o
el de las personas que con él convivan o por quienes deba responder.
2. Todo propietario deberá consentir en su piso aquellas reparaciones que exija el
servicio del inmueble, permitiendo en él además, todas las servidumbres
imprescindibles que se requieran por la creación de servicios comunes de interés
general, pero en cuanto a dichas servidumbres deberán ser acordadas por las cuatro
quintas partes de los propietarios, teniendo en consideración lo que se especifica en
el párrafo siguiente, y con derecho a que la comunidad le resarza los daños y
perjuicios. Cuando la cuota de instalación de los nuevos servicios o mejoras exceda
del importe de una mensualidad ordinaria de gastos comunes, el propietario
disconforme-disidente del acuerdo creador de las mismas, no resultará obligado ni
se modificará su cuota por dicha causa, aunque no pueda privársele de la mejora o
ventaja. Si en cualquier momento deseara participar de las ventajas de la innovación,
el disidente- habrá de abonar a la comunidad su cuota, en los gastos de realización y
mantenimiento de aquélla.
3. Todo propietario deberá permitir la entrada en su piso o local.
4. Cada propietario contribuirá, con arreglo a la cuota de participación, a los gastos
generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, de sus servicios, tributos,
cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. El piso o
local, estará afecto al pago de los gastos anteriormente especificados, respondiendo
asimismo de la parte vencida de la anualidad corriente, cualquiera que fuere su
propietario actual y el título de su adquisición. Este crédito, a favor de la comunidad
de propietarios, será preferente a cualquier otro. Ello, sin perjuicio de las
responsabilidades procedentes.
5. Los propietarios deberán observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en
sus relaciones con los demás titulares. Ante éstos, responderán de las infracciones
cometidas por el que ocupe su piso, sin perjuicio de las acciones directas que
procedan.
6. Para la aplicación de las reglas, se reputarán generales los gastos que no sean
imputables a uno o varios pisos, sin que la no utilización de un servicio exima del
cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

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cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
7. Siendo cubiertas del edificio las terrazas de uso exclusivo de los pisos áticos, las
reparaciones y conservación de los pavimentos serán de cuenta del propietario que
tiene su uso normal, y a cargo de la comunidad, las de la estructura. Serán de cargo
del que las causare, las reparaciones de las instalaciones y canalizaciones, motivadas
por avería u obstrucción, de conformidad al respeto de las mismas, a que viene
obligado por el artículo.
8. El importe de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que graven un piso con
independencia, serán satisfechos por su propietario. En cuanto a los que graven la
totalidad del inmueble sin especificar exactamente las partes, serán satisfechos en la
misma proporción de contribución a los gastos comunes asignada a los propietarios.
9. Para desuñar los pisos a uso diverso del de habitación u oficina privadas, propias
de la profesión del habitante, deberá ser consentido tal cambio por la mayoría.
Especialmente se prohíbe:
a) Destinar los pisos y locales a clínicas de enfermedades infecto-contagiosas,
consultorios de cualquier índole sanitario, a colegios, academias, a fines ilegales o
inmorales y, en general, a cualquier otro uso perturbador de la paz, tranquilidad y
silencio para el necesario reposo v bienestar de los copropietarios.
b) Instalar herramientas, máquinas, mejores que las usuales y corrientes para los
servicios de habitación y morada.
c) Ocupar, aun temporalmente, con muebles o construcciones provisionales de
cualquier índole, el portal, las escaleras, terrazas, rellanos, pasillos, pasos y demás
lugares de uso común.
10. Quedan facultados los propietarios de los pisos y locales, para darlos en
arrendamiento a cualquier otro propietario del inmueble, sin variar el destino de los
mismos. Para arrendarlos a persona distinta, ajena a la comunidad, estarán obligados
a solicitar el consentimiento de la mayoría de los copropietarios. Cualquier
arrendamiento se contratará en todo caso, con prohibición expresa de subarrendar y
con la obligación del arrendatario de sometimiento íntegro al Reglamento de
régimen interior, complementario de estos Estatutos, que regula los servidos
comunes del edificio. Se facultará a la Junta de Propietarios, representada por el
Presidente, previo requerimiento fehaciente al ocupante, para el ejercicio de las
correspondientes acciones de desahucio contra el inquilino infractor, salvo los casos
de arrendamiento forzoso establecidos conforme a las leyes especiales.
11. La Junta de Propietarios podrá, también previo requerimiento fehaciente al
titular del piso o local, instar y obtener judicialmente la privación del uso del piso o
local, a aquel y a quienes con el convivan, por el tiempo discrecional que fije el Juez,
y por un tiempo no superior a dos años, atendida la gravedad de la falta. Dicha
privación temporal del uso, no afectará a los restantes derechos dominicales y a las
obligaciones derivadas del título del propietario sancionado.
12. La enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo
título, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto.
ABANDONO DE LA MEDIANERÍA
Antes quedó expuesto lo pertinente sobre el abandono de su franja marginal de
terreno que puede hacer cualquier propietario para exonerarse de contribuir a la

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pared de encerramiento que su colindante se proponga levantar o que ya hubiere
levantado a su costa.
Ahora se trata del abandono de la copropiedad sobre la pared existente y ya
medianera, para el efecto de liberarse de contribuir a los gastos de conservación.
En el primer caso hay nada más una medianería en ciernes, de la cual el vecino
requerido se sustrae haciendo cesión de parte de su terreno, mientras que aquí se
trata de una medianería existente, a la que aquél renuncia mediante el abandono. La
diferencia se reflejará en la forma del acto.
En el primer supuesto puede sostenerse la necesidad de la escritura pública, al paso
que en el segundo bastará con la prueba del acto abdicativo que acrece vi legis al
derecho del otro copropietario.
Para que el abandono se considere tal, es necesario que la pared no forme parte de la
edificación del que pretende exonerarse. De otro modo su declaración de abandono
estaría desmentida por el hecho de continuar sirviéndose de la pared. El abandono
tampoco le valdrá para liberarse cuando la necesidad de la reparación obedece a
hechos suyos.
El abandono que alguno haga de la medianería no es impedimento para readquirirla
después por cesión forzosa.
EL ENCERRAMIENTO DE LOS PREDIOS RURALES.
El deber del propietario de contribuir a las obras separativas que su colindante
hiciere y que fueren de uso en las zonas rurales, está subordinado a la condición de
que ambas heredades "se encerraren".
El fundamento de la obligación, por sobre el motivo de seguridad que predomina en
los pueblos y en sus arrables, es en el campo principalmente el provecho que las
obras separativas deparan a los propietarios. El que tenga su heredad "sin cerco
alguno", no está obligado a contribuir al cerco que construyere su colindante.
La jurisprudencia interpreta que el precepto citado se coloca en las dos hipótesis
extremas: o las dos heredades quedan totalmente clausuradas y es indudable el
provecho que se sigue para los dos propietarios, o bien una de ellas queda abierta
por los otros rumbos y no participa entonces de la ventaja del cerramiento.
Empero, entre el uno y el otro extremo, se dan situaciones intermedias, de provecho
relativo o fácil de obtener por el propietario que se abstenga de cercar, circunstancia
que algunos códigos rurales tienen en vista para completar la fluida previsión del
Código Civil. A ese efecto disponen la exigibilidad de la contribución contra el
propietario cuya heredad quede encerrada por cercas de los colindantes en cierta
proporción de su perímetro.
Los códigos rurales de las provincias, los unos con más minuciosidad que otros,
teniendo en cuenta las múltiples particularidades del territorio y de los destinos de
los predios, legislan sobre la clase de las obras separativas, el límite del costo,
calidad de los materiales a proporción del valor de las tierras y muchos otros
particulares no contemplados en la legislación civil.
Son aplicables por analogía todas las disposiciones ya estudiadas sobre constitución,
adquisición y prueba de la medianería de paredes y muros, como también sobre los
derechos y obligaciones de los copropietarios.

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No se da en la medianería rural el abandono para exonerarse de las cargas, porque
tratándose de obras separativas que no son muros, el sacrificio de terreno no existe
ni tiene valor apreciable, aparte de que siempre subsistirá el provecho económico que
es el que justifica la contribución al encerramiento.
No puede en efecto abandonar el que mantiene virtual o efectivamente el
aprovechamiento de la cosa que dice haber abandonado.
PRESUNCIÓN DE MEDIANERÍA.
Las obras separativas, cualesquiera que sean, se presumen medianeras cuando
ambas heredades estuviesen encerradas. Si alguna quedare abierta, la presunción
será entonces de exclusividad a favor del propietario de la otra heredad. Queda
siempre a salvo la prueba en contrario. Igual presunción de medianería se da para los
árboles que se alzan en las zanjas o cercos (artículo 2744).
(VER ART. 528 AL 554 DEL CODIGO CIVIL)
El Reglamento de Propiedad horizontal
1º. Nombramiento de portero del inmueble, deberá hacerse por mayoría computada,
formalizándose por el Secretario-Administrador lo convenido, teniendo en
consideración las leyes generales del trabajo y de policía.
2°. Al horario fijado por la municipalidad deberán ajustarse: la apertura y cierre del
portal, la recogida de basuras, la limpieza de las aceras y los servicios prestados por
el portero, regulados por dicha Administración. A los habitantes de cada piso o local
se entregará una llave del portal, para que puedan penetrar en la casa a las horas de
cierre, siendo responsables de su mal uso o negligencia.
3 °. Además de los trabajos profesionales propios del portero y detallados en la
correspondiente reglamentación de trabajo, cuidará especialmente de la vigilancia
del portal, escaleras, pasillos, etc... y con la colaboración de los propietarios, de que
se encuentren libres para transitar por los mismos, procurando que los montacargas
y la escalera de servicio sean utilizados para sus propios fines.
4°. Serán utilizados con exclusividad para el transporte de personas, los ascensores
principales. Y de ser necesario conducir en ellos bultos u otros objetos, por
inutilización de los montacargas, se procurará en todo momento la preferencia del
transporte de personas. Queda prohibido el uso de los ascensores y montacargas a
los menores de diez anos no acompañados por una persona mayor, y el descenso de
cualquiera que no sea anciano o esté impedido, con su acompañante necesario.
5.° La calefacción central será encendida en un período comprendido entre ...... y el
...... El Secretario-Administrador atenderá la mayor o menor intensidad del servicio,
ordenándolo según las condiciones de temperatura y la necesidad normal de los
propietarios.
6°. Se prohíbe tener en cualquier lugar del edificio, propio o común, animales,
permitiéndose sólo perros, gatos y pájaros enjaulados, siempre que el número de
aquellos esté tolerado por las vigentes disposiciones sanitarias o de policía
administrativa municipal.
Siempre que los perros hayan de salir del piso o local deberán ser encadenados,
llevar bozal y ser conducidos por alguna persona adulta a la que obedezca el animal.
7°. Queda prohibido a los copropietarios alterar la tranquilidad que debe reinar en el

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edificio, cuidando por tanto de las voces, cantares y toda clase de ruidos molestos,
especialmente desde la hora de cierre del portal. Los aparatos de radio, televisión,
máquinas y similares y los de limpieza mecánico-manuales, deberán ser regulados
de forma que no transcienda su funcionamiento o utilización del ámbito del propio
piso o local en que se empleen.
8°. Se prohíbe la colocación de cualesquiera objetos en las terrazas, balcones,
miradores, ventanas y huecos o salientes del edificio, excepto macetas de flores y
adorno, de tamaño reducido, si están aseguradas contra la caída y cuentan con
dispositivos que impidan el goteo. También se prohíbe tender y secar ropa en toda la
extensión de la fachada y arrojar inmundicias desde los huecos, balcones, etcétera, a
la calle o a los patios interiores.
El tendido, secado de ropa y sacudida de alfombras deberá hacerse en horas
permitidas por las ordenanzas municipales y en las terrazas, galerías o sitios
exclusivamente destinados para ello.
9°. Los rótulos, carteles o anuncios indicadores de los habitantes del edificio, que
señalen o no las profesiones, se colocarán sólo en el cuadro existente en el zaguán
de la casa. La colocación de rótulos exteriores, profesionales o comerciales y antenas
particulares de televisión o radio, deberá solicitarse del Secretario-Administrador,
quien someterá la petición a los demás propietarios para que decidan por mayoría en
la forma prevista de los Estatutos.
10°. Todo propietario que se ausente, dejando deshabitado su piso o local por más
de dos días, deberá obligatoriamente entregar la llave de aquél a persona de su
confianza que pueda ser encontrada con facilidad, dando aviso de la entrega al
Secretario-Administrador, con el fin de que se pueda utilizar dicha llave en casos
eventuales de urgencia, como incendio, accidente, rotura de conducciones, etc.
11°. Queda prohibido dejar solos a sus niños por los patios, escaleras y pasillos
comunes, así como en los pisos o locales, cuidando los copropietarios de su
alejamiento de las instalaciones del edificio que ofrezcan algún peligro para los
mismos o la seguridad del inmueble.
12°. De infringirse este Reglamento de régimen interior o las normas que para su
desarrollo señale el Secretario-Administrador o puedan ser acordadas por la Junta de
Propietarios, aquél deberá invitar al infractor, por escrito duplicado, recogiendo la
copia que deberá conservar, para que respete lo establecido. Si persistiera en la
perturbación, podrá proponer el Secretario-Administrador a la Junta, la imposición al
causante de una multa de cuantía variable entre cincuenta y mil pesetas, cuyo
acuerdo será tomado por mayoría, en la forma ordenada de los Estatutos, oyendo
previamente al interesado, si lo desea, de atender la invitación que necesariamente
tendrá que hacérsele. A las cantidades recaudadas por este concepto, se les dará el
destino prevenido de los Estatutos. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil
y de las sanciones en su caso, que puedan serle impuestas al infractor, si la falta
entrara en la esfera de las atribuciones de la Administración pública.
(VER ART. 559 DEL CODIGO CIVIL)
Extinción del régimen
(VER ART. 555 AL 558 DEL CODIGO CIVIL)
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

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EL REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Arto. 559 C.C.
EXTINCION DEL REGIMEN Arto. 553 al 558 C.C.

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2. Modos de adquirir la propiedad


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/modos-adquirir-propiedad]
CONCEPTO Y CLASIFICACION
Concepto: Son aquellos actos jurídicos o en ocasiones simplemente hechos que
tienen por objeto y dan como resultado precisamente la adquisición del derecho de
propiedad sobre un bien.
Clasificación:
Modos originarios
Modos derivativos
MODOS CIVILES
Donde se presupone la existencia del derecho, bien en el propio adquirente en otra
persona y que se subdivide según que el derecho preexista en el mismo adquirente
(como la accesión, la especificación y el tesoros respecto al propietario de la materia
o del fundo) o que preexista el derecho de un tercero, pero sin existir transferencia
(como la especificación respecto al especificador, el tesoro respecto al inventor, la
adquisición de cosas perdidas y la usucapión).
MODOS NATURALES
No presupone la existencia del derecho y transferencia (como la tradición o el
consentimiento donde impere el principio consensual)
MODOS ORIGINARIOS
Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el
anterior propietario o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso es ej.
Típico la usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. En el segundo,
puede ponerse como ej. La ocupación de un bien que no ha pertenecido antes a
nadie.
MODOS DERIVATIVOS
Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un bien,
este es transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Ej.
Compraventa y por razón de ella pasa a ser propiedad de otra persona.

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3. La ocupación
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/ocupacion]
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de una
cosa. Jamás puede adquirirse una propiedad por invasión.
Aprehensión significa tener la intención de quedarse con el. La propiedad de las
aguas (Artos. 579 al 588 del Código Civil)
Cuando alguien toma algo para sí que no le pertenece a nadie, pertenece a dueño
ignorado o éste lo abandona.
La ocupación .Es un modo originario, natural de adquirir la propiedad. (Esta es su
naturaleza jurídica). “Res nulius”. Debe tratarse de cosas que no tengan dueño
porque puede ser un hallazgo, si alguna vez tuvo dueño no lo sabemos y nadie lo va
a reclamar. Arto. 589 del Código Civil. Ej, encontrar un tesoro y ocuparme de él.
Requisitos:
1. Sujeto capaz.
2. Cosas muebles: a. Semovientes b. Apropiables.
3. Res nullius No tener dueño porque este los abandono o no se conoce.
4. Aprehensión. Intención de apropiarse
5. Evidencia. Actitud evidente. No va a ser a escondidas que yo me apropio.
Importante: Deben existir signos de BUENA FE y que sea de manera pacifica.
Elementos:
a. Personales: Ocupante, poseedor, tenedor, detentador.
b. Real: muebles nullius.
c. Formales: Intención, Formalidad legal si se trata de bienes mostrencos.
REGLA GENERAL: Para que se de la ocupación, se necesita la intención de apropiarse
del bien.
Para los bienes mostrencos, que son los bienes abandonados, hay que declararlo
ante una autoridad para que dé publicidad; si nadie se presenta a reclamarlo ni lo
adjudica; si se presenta un dueño me va a resarcir los gastos que yo hubiese hecho
por tener el bien.
Ø CLASES DE OCUPACIÓN
Animales No se puede ocupar animales de áreas de reservación, los que tengan
dueño. Los animales que lleguen a tu propiedad son tuyos. No me puedo apropiar
de animales con marca pero si me puedo apropiar de animales salvajes , como los
caballos.Forma: Caza
Pesca

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Hallazgo
Invención
Si se trata de bienes con valor arqueológico, bienes que hayan sido declarados
patrimonio nacional no pueden ser apropiables.
No son apropiables aquellos en que la ley les haya dado protección especial y no
pueden apropiarse. Ejemplo: El Manuscrito de Miguel Angel Asturias.
Cosas muebles:
Semovientes
Apropiables: Los bienes inmuebles jamás pueden ocupar, se puede hablar de
posesión o de invasión.
Posesión. Hay título de traslación. Posesión: estado de hecho que consiste en
utilizar una cosa de manera exclusiva como si fuera de su propiedad.
Invasión. No hay título legal, es ilegal.
OCUPACIÓN DE MUEBLES, SEMOVIENTES, CAZA Y PESCA
- Ocupación por la caza: Esta tesis fue propia del derecho romano, donde en
un principio no existía ninguna relación con el derecho de propiedad. El cazador
donde quiera que actuase se apoderaba de las reses cogidas por el derecho de
ocupación, no entremezclándose el propietario en este asunto para que nada que no
fuera exigir la indemnización correspondiente, caso de que hubiese causado daños
con ocasión de su ejercicio.
- Ocupación por pesca. Al igual de la caza tiene una doble regulación la civil y
la administrativa, si bien esta ultima es la preponderante por la intensidad de los
conflictos que pueden presentarse y por ser una riqueza fundamental y de enorme
interés dentro de la economía nacional. Los peces y demás seres que habitan
temporal y permanentemente en masas de agua de dominio publico carecen de
dueño, son pues bienes apropiables por naturaleza y como tales se adquieren por
ocupación. Los que se encuentren en aguas de dominio privado mientras
permanezca en ellas, es patrimonio del dueño de las aguas, sin mas restricciones
que las que tienden a evitar daños susceptibles de extenderse a las aguas publicas y
aquellas medidas impuestas al servicio piscícola en interés general
- Ocupación de muebles: De objetos abandonados. Segundo grupo de la res
nullius que los romanos denominaban res derelictae.
- Ocupación de semovientes: Arto. 609, 610. C.C.

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4. La posesion
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CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Aptitud que consiste en conservar o guardar una cosa de modo exclusivo y de
realizar en ella los mismos actos materiales de uso y disfrute como si fuera el
propietario de cierta cosa.
Naturaleza Jurídica: Ihering siempre existe un interés tutelado jurídicamente en que
la posesión es un simple hecho. Pero si nos atenemos a la relación de contacto
material con la cosa exclusivamente; pero si nos fijamos en las consecuencias
jurídicas que ello produce, no hay duda que es también un derechos. Consecuencias
Jurídicas fundamentales:
a) La protección posesoria de los interdictos.
b) El derecho del poseedor a los frutos, en determinadas circunstancias y
condiciones.
c) El derecho del poseedor para el reintegro de las mejoras y gastos causados.
d) La responsabilidad del poseedor por los deterioros sufridos en la cosa
e) La transmisibilidad de la posesión a los herederos.
f) La adquisición, en ciertos casos, del dominio por usucapión
g) Los efectos especialísimos que se producen en la posesión de cosas muebles,
adquiridas de buena fe.
Ø POSESION DE HECHO Y POSESION LEGITIMA
Posesión de hecho y Posesión legítima
Sentidos de la palabra "posesión". — La palabra posesión tiene dos sentidos: como
señorío o poder de hecho, y como poder jurídico (derecho).
· POSESIÓN COMO PODER DE HECHO.
En el más usual, significa señorío o poder de hecho sobre una cosa. Consiste la
posesión en el hecho mismo de ese poder, omisión hecha de que se tenga o no
derecho a él. En tal sentido, posee una cosa el que la tiene bajo su dominación. A
diferencia, pues, del derecho subjetivo, que es un poder concedido por el
Ordenamiento, es decir, un señorío jurídico, el poder de hecho que la posesión es, ni
puede proceder de la ley ni depende de ella, ya que lo ostenta quien en realidad
domine la cosa, y no quien establezca la ley que deba tenerla. Y cuestión distinta es
que a alguien corresponda el derecho a poseerla (por ejemplo, al dueño, al
arrendatario), que es asunto aparte del hecho de poseerla o no efectivamente
(posesión). De cualquier manera, aunque la posesión no sea un poder jurídico, de
hecho se comporta como tal, o sea, como un derecho, ya que de hecho el poseedor
puede todo lo que jurídicamente puede el titular del derecho. Ahora bien, la ley no
sólo protege a los poderes jurídicos (derechos) que ella concede, sino que protege
también (por razones que luego se verán) al poder de hecho en que la posesión
consiste, atribuyendo, además, al mismo, ciertos efectos (jurídicos). En el caso de

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consiste, atribuyendo, además, al mismo, ciertos efectos (jurídicos). En el caso de
los poderes jurídicos (derechos) otorgados por la ley, ésta concede el poder y su
protección; en el caso de la posesión, concede sólo la protección. Según lo dicho, la
posesión es un poder de hecho, y un hecho (el hecho de ostentar tal poder). Y el que
tenga efectos jurídicos no hace de ella un derecho, sino un hecho jurídico.
Lo mismo que el tener tales efectos tampoco hace que sean un derecho, por
ejemplo, la muerte de una persona o el matrimonio o el testamento, todos los cuales
los producen.
Se ha dicho que en su primera acepción posesión es poder de hecho sobre una
cosa. Poder de hecho, no en el sentido de que de hecho nos quepa verificar algún
acto aislado que la tenga por objeto, sino en el de que nos está sometida de forma
que (al menos en potencia) quepa ejercer tal poder duraderamente sobre ella. Esta
afirmación que se deduce, sin duda, de la concepción tradicional de la posesión y de
la opinión social sobre el poder posesorio, se apoya, además, al decir que la
posesión se adquiere "por la ocupación material de la cosa o derecho poseído" y
"por el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad". La posesión
es un hecho-estado, y no un hecho-acontecimiento. Por poder de hecho hay que
estimar aquello que aparezca como tal ante la opinión común (conciencia social,
criterio del comercio jurídico). Interpretando ésta dispone, por ejemplo, el Código
que "la posesión de la cosa mueble no se entiende perdida, mientras se halle bajo el
poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero". Dicho poder
debe ser entendido, no en un sentido de poder físico actual (como tener la cosa
cogida con la mano, o junto a nosotros, de manera que esté a nuestro alcance y
disposición), sino en el sentido de hallarse bajo el señorío efectivo de nuestra
voluntad (por ejemplo, también poseemos de hecho la casa veraniega que está
ahora cerrada, y el objeto que, sólo tomado al comprarlo, permanece después
olvidado en el fondo del armario; porque una y otro están bajo nuestra dominación:
cabe, si lo decidimos, que la habitemos o que lo utilicemos). O sea, para juzgar
sobre la existencia o falta del poder de hecho, hay que rechazar un criterio de pura
tenencia material, pues:
1.° Por un lado ésta es, por sí sola, insuficiente. Así, hay contactos corporales entre
persona y cosa que, ante los ojos de la opinión común, evidentemente no son tal
poder. Por ejemplo: no lo tiene (no posee la silla que ocupa) la visita que se sienta
en casa del amigo, ni tampoco lo tiene (no lo posee) el niño de unos meses que se
aterra al chupete, ni lo tuvo, es decir, no poseyó la cartera robada, el viajero
inocente en cuyo bolsillo la encontró el guardia, por temor al cual el ladrón la
deslizó en él, etc. En ese sentido de excluir que haya poder de hecho sobre la cosa
cuando, aunque exista contacto material con ella, falta un mínimo de voluntad
posesoria (voluntad de tenerla de hecho, independientemente de ostentar o no
algún derecho sobre ella) del sujeto, cabe decir que la posesión requiereanimus
possidendi, y que se compone de dos elementos: corpus (señorío efectivo) y animus
(voluntad posesoria). Mas, realmente, y para evitar confusiones, debe aclararse que
lo que ocurre es que, sin este animus posesorio, no se estima que el solo contacto
material puramente externo entre persona y cosa constituya señorío de hecho sobre
ésta.
2º. Y, por otro lado, el contacto corporal no es necesario. En efecto, según lo antes
visto, para que se estime la existencia del poder en cuestión no es precisa tal
tenencia material por el poseedor. Este tanto puede estar falto de ella, como tenerla,
no él personalmente, sino a través de otra persona que, careciendo de autonomía en
orden a la cosa, actúe dependientemente de aquél. Se trata del llamadoservidor de

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la posesión ajena, que es, simplemente, no un representante, sino un instrumento
inteligente manejado por el poseedor: así, el chofer no tiene poder de hecho sobre
el coche, sino que sirve para llevar a cabo la posesión del dueño; y lo mismo puede
decirse del criado que maneja los instrumentos de limpieza o de la cocinera que usa
los utensilios para cocinar. Hasta aquí el examen del asunto de que para juzgar de
la existencia o falta del poder de hecho, hay que rechazar un criterio de pura
tenencia material, pues, como he expuesto, ésta, de por sí sola, es insuficiente, y,
por otro lado, el contacto corporal no ES necesario. Pasemos ahora a otro tema: el
de si para que se pueda estimar que alguien tiene poder de hecho sobre una cosa,
es preciso que ésta esté sólo a su alcance y fuera del de los demás. Tema del que
pienso lo siguiente: El poder de hecho en que la posesión consiste, no requiere,
según se ha visto, la tenencia material de la cosa en la mano. Pero ni siquiera es
preciso tampoco que ésta esté sólo a nuestro alcance, y fuera del de los demás
(pues de exigirse ambas cosas, casi nadie poseería nada, salvo lo que llevase
encima). Se requiere sólo que ciertamente la cosa se halle bajo el poder de nuestra
voluntad, porque, aunque esté alalcance de los demás, éstos no la hayan sometido
al suyo. Tal estar en poder, depende de la concepción social. Así, yo poseo mi finca
distante, sin cercar y sola (aun sin guarda), porque efectivamente ya la señoreo de
hecho (voy cuando hay cosecha, la recojo, entro y salgo cuando quiero, etc.), y los
demás que —sin estar cercada— podrían también hacerlo, de hecho no lo hacen; y
si alguno llega a hacerlo (siempre que no sea una entrada furtiva, externamente no
configurable como apoderamiento estable), se convierte en poseedor de hecho.
Aunque yo conserve la posesión como derecho. E igual se diga del pescador que
deja las redes caladas, yéndose luego, para volver en su momento, o del cazador
que deja puesto el cepo, o del bañista, que deja la ropa amontonada en la orilla,
materialmente más cerca de los que están allí, que de él, que se aleja a nado, o del
barquero que, ausentándose, deja su bote simplemente varado en la arena, o del
ciclista que, para recogerla luego, deja su bicicleta al borde de la acera, o de la
empresa constructora que, cuando cesa el trabajo, deja la maquinaria al borde de la
carretera que está en reparación.
· POSESIÓN COMO PODER JURÍDICO (DERECHO).
Por razones de conveniencia práctica, ciertas situaciones, que no son de poder de
hecho de una persona sobre una cosa, producen esencialmente iguales efectos que
éste. A las mismas se les puede calificar también de posesión. Y, como en ellas el
poder que tiene la persona sobre la cosa no consiste en una dominación efectiva,
sino sólo en el señorío (poder jurídico) que (independientemente de a quién
corresponde el derecho definitivo sobre la misma) le concede la ley, puede decirse
que son casos de posesión como derecho (poder jurídico), y no como hecho
(dominación efectiva). En efecto, posesión es palabra que se emplea no sólo para
expresar al poder de hecho sobre una cosa, sino también cierta especie de poder
jurídico que —aun sin constituir un señorío del tipo que lo es un derecho normal—
confiere la ley en orden a aquélla. Como he dicho, por razones de conveniencia
práctica, el Ordenamiento establece que determinadas situaciones, aun sin que en
ellas una persona tenga un poder de hecho sobre una cosa, produzcan
esencialmente iguales efectos que éste. Es decir, que el Ordenamiento hace
derivarse consecuencias de posesión, no sólo del hecho de la posesión, sino de
otros, a los que —por ello— también puede denominarse posesión.
Ahora bien, así como en aquel caso las consecuencias se producen por la existencia
de un poder de hecho sobre la cosa, en éstos, en los que tal poder falta, se
producen por la existencia de un cierto señorío que —por diferentes razones— el
Ordenamiento concede a la persona sobre la cosa, señorío que, en cuanto que es un

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poder concedido por la ley, puede ser calificado de "derecho". Así:
A) Quien es despojado por otro de la cosa que materialmente poseía, pierde
ciertamente la posesión corporal, pero conserva durante un año un poder (una
llamada posesión) incorporal (o ideal), en cuya virtud, puede, independientemente
de que tenga o no derecho (normal) sobre la cosa, recuperar (durante este plazo)
mediante la oportuna reclamación judicial su tenencia material, además de
producirse otros efectos a su favor. Cuando viene a faltar el hecho del señorío
efectivo sobre la cosa, cesa la posesión como hecho, aunque pueda conservarse una
posesión como derecho.
Al hablar de que el poseedor pierde su posesión, "Por la posesión de otro, aun
contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más
de un año", se refiere a la pérdida de la posesión como derecho. La posesión como
hecho, es decir, como poder efectivo sobre la cosa, es indudable que la perdió
desde el momento mismo en que fue despojado de ésta.
B) Quien en el Derecho del Código civil' hereda a otro, adquiere sobre las cosas
poseídas por el difunto (y aparte de la propiedad de los bienes de éste) un cierto
poder jurídico llamado posesión civilísima (en el sentido de no consistir en un poder
efectivo sobre la cosa, sino consistir sólo en estar establecida por el Derecho civil),
independientemente de que de hecho hayan pasado o no a su poder las cosas
heredadas. Y en virtud de aquel poder, tiene, en principio, la facultad de tomar por
sí la posesión efectiva de las mismas o de pedir (mediante el llamado interdicto de
adquirir) que se le entregue jurídicamente.
C) Quien carece de la posesión directa de una cosa (posesión inmediata) puede, sin
embargo, tener sobre la misma cierta clase de poder jurídico llamado posesión
mediata: por ejemplo, el dueño que otorga al arrendatario la posesión efectiva de la
cosa arrendada, conserva la posesión (mediata) de la misma. En ese sentido, de
poder concedido por el Ordenamiento sobre una cosa (independientemente, tanto
de que se sea titular de un derecho definitivo sobre ella, como de que se ¡talle bajo
nuestro señorío efectivo) se puede decir que la posesión no es un poder de hecho (o
un hecho: el hecho del señorío efectivo) ni un derecho definitivo sobre la cosa, sino
un derecho provisional o más débil que los ordinarios. Porque, siendo un poder
jurídico (es decir, concedido por el Ordenamiento), es un derecho; y siendo vencido
por los derechos normales (por ejemplo, quien, sin ser dueño posee una cosa, es
protegido en su posesión, y puede pedir la restitución de aquélla si se le
arrebataron, pero ha de entregar la cosa al dueño —el derecho de éste vence al del
poseedor— si se la reclama), es un derecho más débil que éstos.
CASOS EN LOS QUE NO HAY PODER DE DERECHO.
En algunos de los casosl en los que, según mi punto de vista, falta un poder de
hecho sobre la cosa, entienden muchos que tal poder existe, aunque espiritualizado:
por ejemplo, en los de la llamada posesión mediata. Por mi parte, no niego que, en
ellos, el interesado pueda tener ciertas atribuciones respecto a la cosa (piénsese en
las facultades de control que sobre la misma conserva, por ejemplo, el que la
arrienda); pero estimo equivocado pensar que constituyen el discutido poder de
hecho. En ellos hay, sí, posesión, pero como derecho. Por otro lado, si, ciertamente,
he afirmado que poder de hecho es lo que aparezca como tal a la opinión común,
debo advertir, sin embargo, que no cabe argumentar que ésta, en los casos
discutidos, vea un poder de hecho (aunque espiritualizado), pues lo que realmente
ocurre es que los mismos son considerados como de posesión, a pesar de la falta
de un poder de hecho, o sea, que son considerados de posesión como derecho. En

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efecto, hay que distinguir dos cuestiones: una, que, en ciertas hipótesis, la opinión
del tráfico estime como poder de hecho situaciones que no son de tenencia material
de la cosa, pero en las que ésta se halla sometida al señorío de nuestra voluntad. Y
otra, que esa opinión del tráfico estime que en determinados supuestos hay
posesión, aun no estando actual mente la cosa bajo el poder de hecho del poseedor,
porque —aparte de a quién corresponda el derecho a tener la cosa— tal poseedor
deba de ser respetado y protegido en su situación hasta que sea vencido legalmente
por aquél; es decir, porque se trata de supuestos en los que es justo que se
produzcan iguales efectos que si hubiera poder de hecho.
ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES DE LA POSESION
PERSONAL: El poseedor.
REAL: Muebles e Inmuebles.
FORMAL: Animus.
a) Muebles: La mera posesión.
b) Inmuebles: El tiempo
Posesión + Inmueble + 10 años = USUCAPION.
FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN POSESORIA.
Arto. 229 inciso 5º. Y 249 Dcto.-Ley. 107
Arto. 612, 614, 615, 617, 620 C.C.

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5. La usucapion
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/usucapion]
Es llamada “Prescripción adquisitiva” como medio para adquirir el dominio sobre
bienes, inmuebles o muebles objeto de posesión es otro modo de adquirir la
propiedad, su importancia fue puesta ya de relieve por los jurisconsultos romanos,
en especial Cicerón, asignándole a todos los autores la función fundamental de
asegurar la prueba de la propiedad y evitar la incertidumbre de los derechos.
Institución de Derecho Civil, por medio de la cual se puede llegar a adquirir el
dominio pleno de propiedad de bienes inmuebles objeto de posesión, cumpliendo
con los requisitos legales establecidos, mediante el transcurso de cierto tiempo
determinado expresamente por la ley.
NATURALEZA JURÍDICA
Podemos decir que es uno de los modos para adquirir propiedad, mediante la
posesión, y la continuidad de la misma durante los plazos establecidos en la
legislación. Se conoce también como prescripción adquisitiva o positiva, en virtud de
la posesión a título de dueño prolongada.
REQUISITOS
Para toda clase de prescripción.
a) Capacidad de los sujetos.
b) Aptitud de las cosas.
c) Posesión.
Para la prescripción adquisitiva.
1. Justo Título.
2. Buena Fe.
3. Posesión Pacífica.
4. Transcurso de tiempo.
Inmuebles 10 años.
Muebles 2 años.
ELEMENTOS PERSONALES, RELAES Y FORMALES DE LA USUCAPION
PERSONAL: El poseedor.
REAL: Muebles e Inmuebles.
FORMAL: Animus.
CASOS EN QUE NO CORRE LA PRESCRIPCIÓN
Contra los menores y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin
representante legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños

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y perjuicios que por la prescripción se causen a sus representados;Entre padres e
hijos, durante la patria potestad;Entre los menores e incapacitados y sus tutores,
mientras dure la tutela;Entre los consortes; yEntre copropietarios, mientras dure la
indivisión.
INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN.
1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa, o del goce del derecho
durante un año;
Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada,
salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto
de la demanda, o el acto judicial se declare nulo, ySi la persona a cuyo favor corre la
prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por
hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.

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6. La accesión
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/accesion]
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
En su concepto global, es todo lo que produce un bien y pertenece a éste (por
ejemplo, en una plantación frutícula las naranjas pertenecen al duelo de los
naranjales) y todo lo que se une a un bien por acción de la naturaleza o del
hombre. (Mutuación por hechos naturales el cauce del río cambio y esto benefició a
un propietario, acrecentó su propiedad; el río se mueve).
ALUVION: ARTO. 679 C.C.
Ocurre el aluvión, por acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o
sedimentación de las aguas, los terrenos confinantes con arroyos, torrentes, ríos y
lagos que provocan el acrecentamiento, el cual pertenece a los dueños de tales
terrenos.
C.C. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes,
ríos, y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o
sedimentación de las aguas.
AVULSION: ARTO. 676 C.C.
Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción
conocida de terreno, y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el
dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la
porción de terreno incorporado; pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare
su derecho, lo perderá a favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la
porción arrancada.
OTRAS FORMAS DE ADQUIRIR PROPIEDAD POR ACCESIÓN.
Formación de islas. Son propiedad de la Nación las islas ya formada o que se formen
en la zona marítimo-terrestre y en los ríos y desembocaduras; pero si esta islas se
formaren en terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a los
dueños de la finca o fincas desmembradas. Arto 670.C.C.
Cauces de los ríos: Dos casos se distinguen:
a. Si se trata de ríos no navegables, los cauces abandonados por variar
naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios
ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba
heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas
y otras.
b. Si se trata de ríos navegables o flotables y variando naturalmente la dirección, se
abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público.
El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco,
ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto.
Paso de Animales: Los animales que por sí mismos se instalan en mi propiedad por
accesión van a ser parte del inmueble.

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Clases de Accesión
a) Por incorporación (art. 658)
b) De mala fe con materiales (art. 660)
c) De buena fe (art. 661)
d) Ocasionadas por las Aguas (art. 669)
e) Ablución (art. 676)
f) Aluvión (art. 679)
g) Accesión por incorporación de bienes muebles (art. 686)

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7. El usufructo
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/usufructo]
Ø CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Del latín usus (uso) y fructus (fruto); el derecho de usar lo ajeno y percibir sus
frutos. En general utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de una
cosa, persona o cargo.
Derecho real de usar y gozar una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que
no se altere su sustancia.
Naturaleza jurídica: Valverde. Los defensores de la teoría clásica dicen que ninguna
diferencia sustancia existe entre el usufructo y la servidumbre porque si el usufructo
limita el derecho ajeno de propiedad, si es una desmembración del derecho de
propiedad, no en relación con la cosa objeto del derecho, sino respecto a los
atributos que constituyen el derecho mismo de propiedad, el usufructo no es ni
puede ser mas que una servidumbre.
Derecho real de usar lo ajeno, y percibir sus frutos, sin contraprestación en muchos
casos, y por una utilización temporal y a lo sumo vitalicio.
ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES
Personales: Usufructuario – Propietario
Reales: Cosas o derechos
Formales: Negocio Jurídico
- entre vivos
- por causa de muerte.
CLASIFICACION
Atendiendo al bien sobre el que recae:
- Usufructo de cosas muebles
- Usufructo de cosas inmuebles
Atendiendo a la forma de su constitución
- Entre vivos
- Por causa de muerte.
Por su constitución;
- Tiempo fijo
- Vitalicio
- Puramente
- Bajo condición

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DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO


Arto. 709 del C.C.
CLASES DE FRUTOS
OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO
Artos. 713 y 720 C.C.
MODOS DE EXTINCION DEL USUFRUCTO.
Arto. 738 C.C.

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8. El uso y la habitación
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/uso-habitacion]
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Son derechos reales de utilización mínima o de aprovechamiento de escasa cuantía
de las cosas del otro. En el derecho antiguo se les consideraba como una
servidumbre personal.
Ø FUNDAMENTO
Artos. 745 al 751 del c.c.
CARACTERISTICAS
a) Derechos pertenecientes a una persona individualmente determinada.
b) Se ejercen sobre cosas corporales.
c) Se ejerce el uso sobre cosas muebles e inmuebles.
d) La habitación solo sobre inmuebles.
e) Son derechos temporales
f) Son derechos reales intransmisibles.
g) Son derechos inalienables.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artos. 748, 749, 750 y 751 C.C.
DIFERENCIAS CON EL USUFRUCTO
MODOS DE EXTINCION
Los derechos de uso y habitación se extinguen de la misma manera que el usufructo
Arto. 750 C.C.

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9. La servidumbre
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/servidumbre ]
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que
puede exigir del dueño de éste, que sufra la utilización de su fundo de algún modo,
o se abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad.
Naturaleza Jurídica: Es un derecho real de goce que consiste en un gravamen.
CLASIFICACION DE LAS SERVIDUMBRES
a) Continuas o discontinuas
b) Aparentes o no aparentes,
c) Positivas y negativas
d) Urbanas y Rural
e) Voluntarias y legales.
f) Rusticas
g) Paso
h) Acueducto
i) Abrevadero
j) Desagüe
k) Conducción de energía eléctrica
l) Paso de luz (solar)
m) Construcción de compuerta
n) Conducción de comunicación telefónica
o) Estribo de presa
p) Toma de agua
q) Temporal
r) Perpetua
DIFERENCIA CON EL USUFRUCTO

USUFRUCTO SERVIDUMBRE
No es un gravamen Es un gravamen
Pleno goce Goce limitado
Temporal Indefinida
Beneficio de una o más personas por la

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Beneficio de una o más personas por la
Utilidad del fundo
finalidad o causa
Un solo predio Dos predios
Derechos y obligaciones de dos o
Relación directa de persona-cosa
más inmuebles
UTILIDAD
Puede satisfacer intereses públicos y privados.
MODOS DE CONSTITUCIÓN
Debe constituirse en escritura públicaInscribirse registralmente tanto en el predio
dominante como en el predio sirviente. (Pero si son constituidas con el carácter de
uso público y a favor de pueblos ciudades o municipios, solo se harán constar en el
predio sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado).
EXTINCION
Por el no uso.Cuando los predios se hayan deteriorado al punto de no poder
utilizarse la servidumbre.Por remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del
predio dominante.Cuando vence el plazo, es decir esta constituida en un derecho
revocable.

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10. La hipoteca
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/hipoteca]
FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA
Artículos 822 al 878 del C.C.
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DE LA HIPOTECA
La hipoteca es un derecho real de garantía que grava un bien inmueble para
garantizar el cumplimiento de una obligación.
Naturaleza jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen
CARACTERISTICAS DE LA HIPOTECA
Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede
obligado personalmente ni aun por pacto expreso.La constitución de la hipoteca da
derecho al acreedor, para promover la venta judicial del bien gravado cuando la
obligación sea exigible y no se cumpla.La hipoteca es indivisible como tal, subsiste
integra sobre la totalidad de la finca hipotecada aunque se reduzca la
obligación.Quien hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual
limitado, o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutoria, que consten
en el Registro de la Propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que esta
sujeto ese derecho.
FORMALIDADES DE SU CONSTITUCIÓN
Articulo 841 Código Civil.
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.
ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES
Personales: Sujetos activo y pasivo.
Real: Bien inmueble
Formales: - Escritura Pública.
RELACION DE LA HIPOTECA CON EL PAGO POR SUBROGACIÓN
Relación de la hipoteca con el pago por subrogación
En cuanto a su origen tanto la subrogación como la hipoteca surgen de una
obligación contractual. La naturaleza de ambas figuras es crear una forma de pago
de la prestación a la cual se está obligado y que por imposibilidad total o temporal
no puede cumplirse con la misma.
Así mismo la relación de ambas figuras oscila en que al momento en que el deudor
debe hacer efectivo el cumplimiento del pago de la obligación al acreedor, se ve
imposibilitado, surgiendo la opción de que un tercero cargue con la deuda, es decir,
que un tercero podrá cancelar la obligación que el deudor tenía con el acreedor,
quedando el tercero como el nuevo acreedor frente al deudor en el caso de la
subrogación y en el caso de la hipoteca el tercero queda con la propiedad del bien
hipotecado, teniendo la opción si así lo desea, que posteriormente el deudor le

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hipotecado, teniendo la opción si así lo desea, que posteriormente el deudor le
cancele la cantidad entregada al acreedor hipotecario para regresarle de nuevo la
propiedad del bien hipotecado. Dándose entonces la figura de una transmisión de
deuda.
DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO
Arto. 824 C.C.
SUB HIPOTECA
Así se denomina a lo que algunos civilistas denominan hipoteca de crédito. Significa
que el crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte
llenando las formalidades establecidas para la constitución de la hipoteca.
Ø SEGUNDA HIPOTECA...............
EXTINCION DE LA HIPOTECA
Arto. 846 Y 878 C.C.
INSCRIPCION DE LA HIPOTECA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

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11. La prenda
[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/prenda]
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el
cumplimiento de una obligación.
Naturaleza Jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen.
CARACTERES Y DIFERENCIA CON LA HIPOTECA
1. Es un derecho real de garantía constituido sobre bienes muebles.
2. Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede
obligado personalmente, salvo pacto expreso.
3. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia
a otros acreedores, del precio en que se venda la prenda.
4. Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o
para disponer de ella por si mismo en caso de falta de pago.
5. Un objeto puede darse en prenda a varias personas sucesivamente, con previo
aviso en forma autentica a los acreedores que ya tienen la misma garantía.
6. Los acreedores seguirán el orden en que han sido constituidas las prendas
para el efecto de preferencia de pago.
7. La prenda debe constar en escritura publica o documento privado
identificándose detalladamente el o los bienes sobre los cuales se constituye.
8. La aceptación del acreedor y del depositario deberá ser expresa.
9. Los bines pignorados al constituirse la garantía, deberán ser depositados en el
acreedor o un tercero designado por las partes o bien en el propio deudor si el
acreedor consiente en ello.
La diferencia es que la hipoteca es un gravamen que se constituye sobre bienes
inmuebles y la prenda sobre bienes muebles, además que aquí debe existir un
depositario que puede ser el mismo deudor o el acreedor o un tercero.
Ø FORMALIDADES DE SU CONSTITUCION
Arto. 884 C.C.
Ø DERECHOS DEL ACREEDOR PIGNORATICIO
Arto. 882 C.C.
Ø OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DEPOSITARIO
Arto. 885, 893, 896, 909, C.C.
Ø CLASES DE PRENDA
- Común

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- Especiales.
Ø PRENDAS ESPECIALES
· Agraria
· Ganadera
· Comercial
· Industrial.
Ø INSCRIPCION DE LA PRENDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

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12. El registro de la propiedad


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/registro-propiedad]
Ø DEFINICION
Institución publica que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de
los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles y muebles identificables. Son públicos sus documentos, libros y
actuaciones
Ø PRINCIPIOS REGISTRALES
a. Principio de inscripción.
b. Principio de publicidad
c. Principio de fe publica
d. Principio de rogación
e. Principio de determinación
f. Principio de legalidad
g. Principio de prioridad
h. Principio de tracto sucesivo.
Ø SISTEMAS REGISTRALES
A. Sistema romano-francés: Radica su principal característica en que el
titulo y el modo de adquirir constituyen la base jurídica para la inscripción; por
ende, esta no es inatacable, admite ser objetada (por vicios de nulidad u otros) en la
vía judicial.
B. Sistema alemán o germano: Radica su principal característica en que
legalmente se realiza la transmisión de la propiedad o constitución de un gravamen,
hasta que un funcionario publico, generalmente judicial, la autoriza y ordena la
inscripción, que deviene inobjetable por el propio interesado o terceras personas.
Ø QUE SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Arto 1125 C.C.
Ø INSCRIPCIONES ESPECIALES
¨ De Prenda agraria
¨ De testamentos y donaciones por causa de muerte
¨ De propiedad horizontal
¨ De fabricas inmovilizadas
¨ De buques y aeronaves
¨ De canales, muelles, ferrocarriles y otras obras publicas de índole semejante

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¨ De minas e hidrocarburos
¨ De muebles identificables
¨ Otros que establezcan leyes especiales.
¨ También se llevaran los registros de prenda común, de la prenda ganadera,
industrial y comercial cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales.
Ø ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
Para efectos administrativos, el Registro General de la Propiedad contara con un
Secretario General, un Departamento de Contabilidad, un departamento de tesorería
y el personal de apoyo que sea necesario.
Ø ANOTACIONES Y CANCELACIONES
Anotaciones: Arto. 1149 al 1166 C.C.
Cancelaciones: Arto 1167 al 1178 C.C.
Ø ERRORES Y SU RECTIFICACION
Artos. 1242 al 1250 C.C.
Ø EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Ø EL ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Acdo. Gubernativo No. 339-96 Publicado en el diario de C.A. el 25-10-1996
GUATEMALA, 19 DE AGOSTO DE 1996
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 339-96
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que es indispensable que los Registros de la Propiedad cuenten con mecanismos
que legalmente les aseguren ingresos para realizar la reforma registral y adoptar los
sistemas de automatización, adquiriendo los equipos indispensables para tales
fines, tomando en cuenta que los requerimientos de registro se verán sensiblemente
incrementados como consecuencia de la política gubernamental de agilización del
registro de propiedades y la titulación de Tierras.
CONSIDERANDO:
Que para viabilizar el contenido del considerando anterior, es necesario emitir un
nuevo Arancel General para los Registros de La Propiedad y así regular el cobro de
los servicios que tales instituciones prestan, para que su aplicación sea precisa.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 183, inciso e) de La
Constitución Política de La República de Guatemala y con fundamento en el Articulo
1241 del Código Civil.

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ACUERDA:
Emitir el siguiente;
ARANCEL GENERAL PARA LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD
ARTICULO 1. Los registros de La propiedad, para su funcionamiento y
modernización, cobraran por los servicios que prestan únicamente los honorarios
que se fijan en este arancel; y costearan con tales ingresos, sin tasa alguna los
salarios de los operadores, certificadores y demás personal administrativo así como
los gastos ordinarios de oficina, incluyendo La adquisición y conservación de libros,
equipos y material que obra en los registros y todo lo relativo a La Reforma
Registral, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 4o. de este acuerdo

ARTICULO 2. Por La inscripción, anotación o cancelación de actos


contratos en bienes muebles o inmuebles y otros servicios, los registros de La
propiedad, cobraran:
2.1 Por contratos de valor determinado, cuarenta quetzales (0 40.00) como base,
mas un quetzal con cincuenta centavos (0 1.50) por cada millar o fracción del valor
que conste en el documento y por cada contrato. Cuando por el mismo documento
se efectuare La misma inscripción en diversos bienes, se cobraran tales honorarios
en el primer bien y treinta quetzales (Q 30.00) en cada uno de los bienes adicionales.
2.2 Por contratos o documentos de valor indeterminado:
a) Por cada prorroga de plazo, el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios
causados originalmente.
b) Por cada modificación de gravámenes y su garantía, el veinticinco por ciento (25%)
de los honorarios causados originalmente.
c) Por cancelación de gravámenes de cualquier naturaleza y cancelación de
prórrogas de plazo se cobrara el veinticinco (25%) de los honorarios que causo cada
inscripción cancelada, Si el valor de inscripción del gravamen hubiere sido menor de
cincuenta quetzales (0 50.00), se cobraran cincuenta quetzales (Q 50.00) por La
cancelación; Si hubieren varias prórrogas, ampliaciones o modificaciones, se
cobraran veinticinco quetzales (0 25.00) adicionales por cada cancelación de
inscripción o de prórroga posterior.
d) Por limitaciones y / o modificaciones de derechos reales de dominio, se cobraran
cincuenta quetzales (0 50.00).
e) Por cambio de razones sociales o denominaciones, cincuenta quetzales (0 50.00)
por cada inscripción.
f) Por cada cancelación de limitaciones o derechos reales o rescisión de contratos,
se cobrara el veinticinco por ciento (25%) de los honorarios originales.
g) Por anotar cada testamento, cincuenta quetzales (0 50.00).
h) Por anotación de embargos y demandas o su cancelación cincuenta quetzales (0
50.00), sin importar el monto de La pretensión.

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i) Por inscribir capitulaciones matrimoniales, adjudicación de bienes por liquidación
de patrimonio conyugal o por pago de gananciales, se cobraran honorarios de
conformidad con el valor de los bienes, según su ultima inscripción; 0 el valor que
tengan en La matricula fiscal; 0 según listado oficial del Ministerio de Finanzas
Publicas, Si se tratare de bienes muebles.
j) Por La sustitución de garantía, el cien por ciento (100%) de los honorarios, de
acuerdo al monto determinado en el contrato.
k) Por inscribir hipotecas para garantizar saldos insolutos, se cobraran los mismos
honorarios que causare el gravamen prendario.
I) Por La solicitud de anotar preventivamente los contratos, se cobraran cincuenta
quetzales (0 50.00) por La primera anotación y Si fueren varias, veinte quetzales (0
20.00) por cada una de las demás.
m) Por La inscripción de régimen de propiedad horizontal, se cobraran honorarios
tanto por La inscripción en La finca matriz. Como por cada una de las inscripciones
de las fincas filiales que se formen por separado y de acuerdo a los valores que
consten en La escritura respectiva.
n) Cuando La inscripción que se solicite se refiera a La formación de una o más
fincas nuevas en virtud de parcelamientos o lotificaciones, particiones o
desmembraciones de cualquier tipo, se cobraran cincuenta quetzales (0 50.00) por
inscripción de La desmembración en La finca matriz y cincuenta quetzales (0 50.00)
por cada finca nueva que se forme cuya extensión no exceda de trescientos (300)
metros cuadrados, mas; a) Cinco centavos (0 0.05) por cada metro cuadrado
adicional, Si se trata de bienes
rústicos o urbanos ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco, Santa Catarina
Pinula, San José Pinula, Fraijanes, villa Canales, Amatitlán, Santa Elena Barillas y villa
Nueva en el departamento de Guatemala; b) Medio centavo de quetzal (0 0.005) por
cada metro cuadrado adicional, Si se trata de bienes ubicados en las cabeceras
departamentales 0 a orillas 0 inmediaciones del mar, los lagos y ríos navegables; y c)
La quinta parte de un centavo de quetzal (0 0.002), para los bienes ubicados en
otros puntos del país.
n) Por cada finca nueva que se forme en virtud de unificación se cobrara cien
quetzales (0 100.00) como base, mas cincuenta quetzales (0 50.00) por La
cancelación de cada finca objeto de unificación, mas medio centavo de quetzal (0
0.005) por cada metro cuadrado del área unificada, Si se trata de bienes rústicos 0
urbanos ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, San
José Pinula, Fraijanes, villa Canales. Amatitlán, Santa Elena Barillas y villa Nueva en el
Departamento de Guatemala: y un cuarto de centavo de quetzal (0 0.0025) por cada
metro cuadrado del área unificada, para los bienes ubicados en otros puntos del
país.
2.3 Por razonar documentos de contratos inscritos con anterioridad, cuarenta
quetzales (0 40.00) por cada anotación, inscripción 0 cancelación que se razona.
2.4 Por rechazo de cada documento, quince quetzales (0 15.00).
2.5 Además de los honorarios indicados en los numerales 2.1 y 2.2 se cobraran;
a) Por La transcripción de gravámenes hipotecarios a fracciones que se desmiembren
de La finca matriz, se cobrara una parte de los honorarios causados por La

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inscripción original en proporción al área de La desmembración,
b) Por La transcripción de derechos reales en las fincas nuevas, cuarenta quetzales
(Q 40.00); Si se transcribe mas de una servidumbre, únicamente se cobraran
cincuenta quetzales (Q 50.00) y La transcripción deberá hacerse en una sola
inscripción.
c) Por cada finca nueva que se forme por inscripción de Un titulo supletorio, se
cobraran cuarenta quetzales (Q 40.00) Si el valor estimativo del inmueble no excede
de cuatro mil quetzales (Q 4,000.00); y Si fuere mayor, se cobrara de acuerdo a lo
estipulado en el inciso 2.1.
d) Por La razón indicando el lugar que ocupan los gravámenes que se inscriban
sobre los bienes, cinco quetzales (Q 5.00)
2.6 Por La exhibición de libros, cincuenta centavos (Q 0.50) por el primero y
veinticinco centavos (Q 0.25) por cada uno de los siguientes.
2.7 Por cada certificación, diez quetzales (Q 10.00), mas tres quetzales (Q 3.00) por
cada hoja 0 fracción. Si se extiende en fotocopia y otro medio automatizado, se
cobrara además el valor de La reproducción.
2.8 Por La consulta personal de cada bien a través del sistema de monitores 0
pantallas que estén conectadas a sistema de automatización, cinco quetzales (Q
5.00).
2.9 Por el derecho de acceder a La información automatizada via telefónica U otra
comunicación remota, ml quetzales (Q 1,000.00) anuales, mas diez quetzales (Q
10.00) por La consulta de cada bien registrado.
ARTICULO 3. Lo relativo a inscripciones de buques, naves, aeronaves, muelles,
canales, minas, ferrocarriles. tranvías, metros, maquinarla agrícola e industrial,
ingenios, desmotadoras, beneficios. unidades económicas y oleoductos, se rige por
las disposiciones anteriores, ya sea su valor determinado 0 indeterminado.
ARTICULO 4. Además de los honorarios establecidos en los artículos anteriores, los
registros cobraran diez quetzales (Q 10.00) por cada documento que se presente
para inscripción, anotación 0 cancelación y cinco quetzales (Q 5.00) por cada
certificación que se extienda. Las sumas recaudadas conforme este articulo deberán
depositarse en sU totalidad, diariamente, por los registradores de La propiedad, en
las cuentas especificas que abran en cualquier banco del sistema
y se destinaran exclusivamente para La modernización de los registros de La
propiedad. El manejo de las cuentas estará a cargo y bajo La responsabilidad del
Registrador General de La Propiedad, conforme a su destino especifico y de acuerdo
con los programas de reforma que formule La Comisión Nacional de Reforma
Registral.
ARTICULO 5. Los honorarios fijados en este arancel se pagaran en su totalidad al
momento de La presentación de los documentos, cuando de estos se desprenda el
valor correspondiente; en caso contrario, deberá anticiparse un mínimo de cincuenta
quetzales (Q 50.00) por cada documento que se presente. Cuando de las
operaciones efectuadas resultare alguna diferencia en favor de los registros, La
misma se liquidara dentro de los treinta días de efectuada La operación registral.
Con cada documento que se presente, deberá agregarse una boleta 0 nota
informativa en La que se indique el objeto del contrato 0 documento, su valor,

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número de bienes que hayan de operarse y el total de fincas nuevas que deberán
formarse.
ARTICULO6. Cuando los registros de La propiedad incurran en error al hacer La
inscripción 0 al razonar los documentos, La rectificación no causará honorarios.
ARTICULO 7. Cada operador registral deberá asentar en los documentos que opere,
el monto de los honorarios que correspondan conforme al presente arancel y en
caso contrario será responsable por cualquier diferencia que pudiere existir.
ARTICULO 8. Se deroga el Acuerdo Gubernativo 1061-88, de fecha treinta de
noviembre de mil novecientos ochenta y ocho y sus reformas; el Articulo 7 del
Acuerdo Gubernativo 317-93, de fecha dos de Julio de mil novecientos noventa y
tres.
ARTICULO 9. Este acuerdo empezara a regir el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial.

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13. El derecho sucesorio


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/derecho-sucesorio]
Ø ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SUCESION
Señala Castán cómo el fundamento de la sucesión no puede separarse del problema
de la propiedad, ya que la sucesión hereditaria no es otra cosa que el modo de
continuar y perpetuar la propiedad individual más allá de los límites de la vida
humana, con la consiguiente estabilidad de la familia y fijeza de la vida social
La imprecisión de esta materia, influenciada directamente por las variaciones
correspondientes a los diversos tipos de organización familiar, en todos los pueblos
de la antigüedad, se perfila y concreta con características propias en el derecho
romano.
Es bien sabido que en Roma la familia constituía un núcleo social, con una fuerte y
fina sustancia política que se concreta en la potestad del pater.
Este era el jefe y señor y, además; quien figuraba el frente del culto de los dioses
familiares. De esta doble condición política y religiosa del pater familias se deduce
que la jefatura domestica tiene un alcance funcional y social de eficacia siempre
inmediata, por la cual, al quedar vacante por muerte del titular, se precisa que
alguien le reemplace, quedando cubierto el vació que su desaparición ocasiona. Al
decir de Lacruz Berdejo asi lo demuestra la misa expresión successio in locum et
ius, asi como por analogía el sentido del termino sucesión recogido en las fuentes
romanas, en las que succedere no significa solo venir después, suceder, sino
además ocupar el puesto del predecesor, y no solo para lucrar las ventajas que de el
derivan, sino también para asumir las cargas que lleva consigo
La técnica del sistema romano se complementa con otras características singulares
establecidas a base de la idea de la sucesión, que son singularmente:
a. Institución de heredero, persona que viene a ocupar esta plaza vacante,
continuando jefatura política y religiosa del pater y la titularidad del patrimonio de
este.
b. La concreción de la herencia a los herederos testamentarios, no siendo posible
ocupar la vacante al mismo tiempo por personas nombradas por el testador y por la
ley. Regla de nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest.
c. Necesidad del nomen iuris propiamente dicho, ya que el heredero en este
sistema es propiamente quien aparece nombrado por el testador en el testamento.
d. La situación del heredero como responsable de las deudas y obligaciones
contraídas por el causante. Al heredero en Roma, en efecto pasan los derechos del
de cuius, pero pasan también las deudas y las situaciones de posesión.
e. Consecuencia de ello es que no se produce en principio la separación de los
bienes del de cuius y los bienes propios del heredero, formándose, por tanto, una
masa patrimonial única, a no ser que se utilice el recurso de separación que
concedieron las leyes.
EL SISTEMA GERMANICO

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En el no existe, como en Roma, aquella unidad política y religiosa de la familia, que
es simplemente una comunidad unida por los lazos de sangre y actualizada por
una actividad conjunta en el desarrollo e incrementación de los bienes. En ella, el
pensamiento de la copropiedad domina todo el proceso evolutivo de la riqueza.
Precisamente por esta comunidad de sangre y de actividades, por este quehacer de
todos sobre todo, no aparece la figura suprema del pater como jefe absoluto y de
dirección del grupo; en su consecuencia, al producirse una vacante por
fallecimiento, no se plantea el problema de la sucesión en la titularidad
organizadora. Todo es de todos y por ende, la comunidad sigue viviendo en un
incesante trabajo de consumo.
Derivación de aquel pensamiento y de esta situación son las consecuencias
siguientes:
a. Al no existir la titularidad organizadora y de dirección política, no ha lugar al
nombramiento de heredero. Este no existe en el sentido romano de la expresión,
pues que el de cuius no tiene potestad para asignar por modo exclusivo a una
persona determinada la cualidad de sucesor. No hay, pues, herederos por
testamento, sino que estos se hacen por la ley: mejor aun, por dios. Seul Dieu fait I
heritier. El testamento solo puede hacer legatarios, es decir, beneficiarios concretos
de un determinado bien particular.
b. En vez de concretarse, pues, la herencia a los herederos testamentarios, se
concreta en vista de la inexistencia de los mismos a los herederos legítimos, que
reciben por el mismo hecho de la muerte y por un proceso inmediato, ipso jure, los
bienes de la herencia, sin necesidad de una aceptación de tipo formal.
c. No puede pues, producirse la figura jurídica de la asignatio, ya que el nomen
iuris es desconocido en este sistema. Precisamente , lo que puede ocurrir es todo lo
contrario, o sea la exclusión del grupo de sucesores por la previa salida de la estirpe
familiar (foris familiatio)
d. Respecto del problema de la responsabilidad por deudas, se produce este
sistema de una manera radicalmente distinta del sistema romano. En este, el
heredero se sitúa en la posición jurídica de su predecesor y al ocupar esta vacante
asume la responsabilidad por las deudas de la herencia. En el germánico, en
cambio, el heredero adquiere todo el patrimonio, o una cutoa de el concebido como
activo del que se detrae el pasivo. Como dice Roca, al concepto romano de la
succession, el sistema germanico o moderno opone el de la adquisitio. Este aparece
mas simple en su mecanismo: el heredero adquiere bienes como si fuera donatario,
solo que adquiere per universitatem, o sea como elementos integrantes del
patrimonio relicto y con la carga del pasivo patrimonial. Adquiere todo o una cuota
del activo patrimonial, con el gravamen de las deudas u obligaciones. Es como un
donatario omnium bonorum o universal, con el pacto de liquidar las deudas con el
importe de lo adquirido.
e. Consecuencia de todo lo anterior es que, en este sistema, sin necesidad del
beneficio de inventario y por la propia naturaleza de la adquisitio, el heredero solo
responde con el activo de los bienes de la sucesión (gravado o limitado por el
pasivo), de tal forma que tiene que soportar las deudas en cuanto alcancen a
cubrirlas los bienes de la herencia, porque de esas deudas no se hace
personalmente responsable, manteniéndose los bienes propios separados e
indemnes de esa responsabilidad
Así como el sistema romano es de signo subjetivo, el germánico, por el contrario,

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es de signo objetivo. En aquel todo depende de la atribución de la cualidad de
heredero, el nomen iuris, del nombramiento hecho por el causante, sin apenas
relación con el modo o manera como son recibidos los bienes.
En el sistema germánico, por el contrario, predomina el signo objetivo, siendo la
condición de heredero una consecuencia de la asignación patrimonial de toda la
herencia o de una parte de ella.
Ø CONCEPTOS Y DEFINICIONES
DERECHO SUCESORIO Parte del derecho civil que estudia, en lo teórico, y regula, en
lo practico, lo atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por
causa de muerte.
SUCESION: Substitucion de una persona por otra , reemplazo de cosa por cosa.
Transmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte.
Del verbo latino succedere, derivado de sub ;y cedere, no significa otra cosa que el
hecho de colocarse una persona en lugar de otra, sustituyendo a la misma,
debiendo de tomar en cuenta independiente del plano gramatical del concepto, los
elementos o requisitos jurídicos para delimitar su verdadero sentido.
El código argentino entiende por sucesión: La transmisión de los derechos activos y
pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que
sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la
sucesión se llama heredero en este código.
Ø NATURALEZA JURIDICA
No ha habido unanimidad entre los tratadistas acerca de la naturaleza del derecho
hereditario en sentido subjetivo y así, mientras algunos engarzando su tesis con el
derecho romano que exigía la aceptación como condición para adquirir la herencia
lo estimaron como un simple derecho real otros, teniendo en cuenta el Derecho
germánico, en que la herencia se transmitía por el mero hecho de la muerte (según
la regla le mort saisit le vif), el derecho hereditario parecía ser un verdadero modo
de adquirir. Sin embargo, es preciso reconocer, con Gianturgo, que no es derecho
real la herencia, porque no siempre tiene como sustratum una cosa corporal y la
petitio hereditatis es una acción universal por el ejercicio, mas bien que una
verdadera y propia acción real; tiende, mas que a otra cosa, al reconocimiento de la
propia cualidad del heredero, y solo por consecuencia, a la reivindicación de las
cosas y restitución de los derechos hereditarios.
Ø ELEMENTOS:
PERSONALES: El autor, causante o de cujus, el transmitente: y el adquiriente, el
sucesor, heredero, causahabiente, legatario.
REALES: Los derechos, obligaciones, bienes o acciones que se transmiten.
FORMALES: Medio o vínculo de la transmisión: el contrato, el testamento, la ley, el
acto unilateral consolidado como posesión preferente o ganada prescripción.
Ø CONTENIDO DOCTRINARIO Y LEGAL
Este punto resulta repetitivo de acuerdo al desarrollo de todo el tema de sucesiones
Ø DERECHO COMPARADO

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Fundamento del Derecho Hereditario, en el Derecho positivo Francés
Muy discutido ha sido el fundamento del derecho de la sucesión, en el derecho
francés, la opinión común considera que se funda en la voluntad presunta del
difunto. En realidad no es esta una explicación. Nos encontramos en presencia de
todo un conjunto de disposiciones orgánicas, que por lo demás, han variado con el
tiempo, puesto que, sucesivamente, gracias a los impuestos sobre las sucesiones, el
estado ha llegado a ser, de hecho, un heredero de primer rango.
El código civil argentino en su articulo 3.279 entiende por sucesión La transmisión
de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta,
a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El
llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este código.
Derecho Comparado
El sistema de la unidad de sucesiones sobre la base de la ley personal del causante,
aplicado rigurosamente, cualquiera sea la naturaleza de los bienes y sus situación,
es seguido por pocos países. Tales el caso de Italia (Cód. Civil, art. 23), España
(Cód. Civil, art. 10), Japón (Cód. Civil, art. 4°), Alemania (Ley de Introducción al Cód.
Civil, arts. 24 y sigs.). En Brasil se sigue la ley del último domicilio del causante,
pero los bienes situados en territorio brasileño se rigen por la ley nacional en
beneficio del cónyuge brasileño y de sus hijos, siempre que la ley del domicilio no
les sea más favorable (art. 10); en Chile se dejan a salvo los derechos de los
herederos o cónyuges chilenos (arts. 997 y 998). La solución más general es la de
admitir como principio la ley personal del causante, con la excepción de los
inmuebles que se rigen por la ley local. La siguen el common law, Francia, Bélgica,
Holanda, Austria (ley del 9-8-1854), Grecia (ley del 29-10-1956), Costa Rica (arts.
4° y 5°, Cód. Civil), Pueño Rico (art. 10, Cód. Civil), México (art. 14, Cód. Civil),
Bolivia. República Dominicana, Haití, Rusia. El sistema de la pluralidad absoluta, vale
decir, la aplicación de la lex reí sitae a todos los bienes muebles o inmuebles, es
seguido por Uruguay (ley 10.083 del 3-12-1941) y Venezuela (Cód. Civil, art. 10).
Como puede apreciarse, el sistema rigurosamente unitario está en franca minoría, y
aun Italia, que ha sido su más firme sostenedor, ha debido sacrificarlo respecto de
los inmuebles en sus convenciones con Rusia (7-3-1924), Turquía (9-11-1929) y
Francia (3-6-1930).

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14. La capacidad en el derecho sucesorio


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/capacidad-derecho-sucesorio]
Pueden heredar cuantos no estén incapacitados; en principio, las criaturas abortivas y
las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley.
La capacidad del heredero o legatario se califica con relación al momento de la
muerte del causante.
Para que los actos de una persona produzcan efectos jurídicos es requisito sine qua
non que esta tenga la capacidad para realizarlos.
CAPACIDAD PARA SUCEDER
El artículo 923 del Código Civil establece claramente que la capacidad para suceder
se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la
muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la
República
Aunado a determinar la capacidad a suceder es necesario hacer mención lo que al
respecto regula el articulo 924 del Código Civil en cuanto a la incapacidad para
heredar por indignidad y el articulo 926 que enumera las incapacidades para
heredar por testamento.
En los casos contemplados en el articulo 924, se revierte dicha incapacidad por la
voluntad del causante en disposiciones testamentarias posteriores, articulo 925
CAPACIDAD PARA TESTAR
Esta facultad constituye la regla, la capacidad del testador se aprecia únicamente con
relación al instante de otorgar testamento.
En Roma carecían de la testamentifacción activa los niños y las mujeres, además de
los peregrinos que no tuviesen ius commercium y de los latinos julianos.
El derecho cristiano amplia la incapacidad a los herejes y apostatas y confirmo la
incapacidad del prodigo.
En la actualidad en la doctrina se habla generalmente de ciertas condiciones que
determinan la capacidad o quiérase ver como la incapacidad para testar.
a. Incapacidad Absoluta, propia de aquellas personas que desde el punto de vista de
la naturaleza, no tienen la facultad de expresar su pensamiento sucesorio, en la que
se incluye menores que no han llegado a la nubilidad, el enfermo mental, el
sordomudo carente de instrucción, entre otros.
b. Incapacidad Relativa, tan solo imposibilita determinadas formas de testar, si bien
el derecho abre la puerta en otra dirección, facultando para testar de manera diversa
como sucede con el sordo, el ciego, el mudo.
Encerrada en normas generales, esta capacidad se amplia o agiliza en los
testamentos especiales, por las formalidades menores.
La capacidad para testar se regula en el articulo 934 del Código Civil el cual recalca
el hecho de que la persona sea capaz civilmente para disponer de sus bienes.

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Teniendo como única limitante, el derecho de alimentos por otra persona, articulo
936 código civil.
Las incapacidades para testar las contempla el código civil en el articulo 945 siendo
estas: El que esta bajo interdicción, El sordomudo y el que hubiere perdido el habla si
no pueden expresarse por escrito y el que sin estar bajo interdicción no gozare de
sus facultades intelectuales y volitivas, por cualquier causa, en el momento de testar.
CAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO
No se requiere para suceder la capacidad de obrar o de ejercicio, aun cuando
naturalmente, se exija el complemento por los medios legales de dicha capacidad y
así pueden suceder tanto las personas físicas como las jurídicas, si bien para una
adecuada sistematización de esta materia y ante la regla general de capacidad, se
distingue las causas de incapacidad propiamente dicha y las causas de indignidad.
El artículo 926 del Código Civil enuncia quienes no tienen capacidad para suceder
por testamento o mas bien como el propio enunciado del articulo reza,
incapacidades para suceder por testamento.
LA REPRESENTACION HEREDITARIA
Denominada igualmente por algunos como derecho de representación, aunque sea
equivoco por mayor amplitud en el derecho sucesorio, la representación es el
derecho correspondiente a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en el lugar
que ocupaba su padre o madre (o abuelo) en la familia del difunto, a fin de suceder
en la parte de herencia que habría tocado al ascendiente paterno o materno de haber
podido y querido heredar. Su razón jurídica y social se encuentra en que los nietos o
descendientes ulteriores no se vean privados de la legitima filial, en caso de premorir
el hijo al causante.
La representación produce como principal efecto el de hacer entrar a los
representantes en los derechos que el representado hubiere tenido en la sucesión si
viviera, sea para concurrir con los otros parientes, sea para excluirlos. La división de
la herencia se hace por estirpes, y si esta ha producido mucha ramas, la subdivisión
se hace también por estirpes en cada rama y los miembros de la misma rama.
Los nietos y los descendientes ulteriores solo heredan por representación, aunque no
viva o no pueda heredar ninguno de los hijos del causante. Concurriendo hijos y
nietos los primeros heredan por derecho propio y los segundos por derecho de
representación.
El articulo 929 del código civil, define claramente el concepto legal de representación
hereditaria, el articulo 930 define la representación en la línea colateral en cuanto
corresponde a los hijos de los hermanos.

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15. La sucesión a título universal y a título particular


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La sucesión puede ser fundamentalmente a titulo universal y a titulo particular. La
primera se caracteriza porque a través de ella, se produce una transferencia en
cascada o en bloque sobre la persona del sucesor de todos los derechos articulados
en el causante.
En cambio, la sucesión a titulo particular indica solo la adquisición por el sucesor de
bienes concretos e individualizados. El antiguo derecho posibilita la sucesión
universal inter vivos, y en la legislación romana podemos encontrar precedentes de
la misma.
El articulo 919 de código civil define legalmente lo que se entiende por asignación a
titulo universal, que se llama herencia, y lo que se entiende por asignación a titulo
particular que se llama legado
EL LEGADO CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Son muchos los autores que, ante las dificultades que representa la definición
sustancial del legado, optan por presentar solo un concepto puramente negativo,
diciendo que legado es toda disposición testamentaria que no implica institución de
heredero. Pero estas posturas de exclusión aparte de no tener ningún rigor doctrinal
ni apenas eficacia en el terreno de la practica son además casi inciertas en este
importante asunto del legado, puesto que existen algunas instituciones
testamentarias que no son institución de heredero, pero que tampoco son legados.
Procede , pues, insistir sobre la necesidad de dar una definición de carácter positivo
que recoja las características fundamentales del instituido: el hecho de que algunas
de las notas que se le asignen no puedan ser estimadas en algún caso particular,
nada sirve en su contra, pues no serán mas que excepciones, que siempre
confirmaran la regla general.
Dicho esto consideramos como legado aquella disposición testamentaria por cuya
virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquel o
aquella a quienes desea beneficiar en concreto.
El articulo 1002 del Código Civil define claramente lo que es el legado en nuestra
legislación.
CLASES DE LEGADOS
Doctrinariamente encontramos un sin fin de denominaciones sobre las clases de
legados que pueden existir siendo entre otros :
Legado a ida Cuya entrega depende de cierta fecha o tiempo indeterminado este
ultimo pudiendo considerársele como condicional.
Legado a los Pobres, Disposición en tiempos pasados a favor de los necesitados.
Legado a Parientes indeterminados, disposición hereditaria hecha a favor de familia
sin especificar el parentesco.
Legado Alternativo, dos o mas cosas con el fin de escoger una, también conocido

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como legado de opción.
Legado anual, la fijación de una cuota que se entrega anualmente.
Legado causal o remuneratorio, el que especifica la razón de por que se instituye el
legado por una causa que beneficio al propio causante.
Legado condicional, el sometido a una condición
Legado de alimentos, el comprensivo de la subsistencia del legatario dentro del
concepto legal de alimentos.
Legado de beneficencia, el destinado a un establecimiento de enseñanza, protección
de los enfermos, ancianos, expósitos, pobres o instituciones similares.
Legado de cantidad, el que comprende cosas de determinada clase, especie o
genero con indicación precisa de su numero, peso o medida.
Legado de corazón, el transplante de órganos, al igual que el legado de cornea.
Legado de cosa accesoria, requiere que se hayan legado dos cosas por lo menos, y
que una de ellas se simple accesorio de la principal.
Legado de cosa ajena, disposición de cosa ajena que el heredero estará obligado a
adquirir en beneficio del legatario.
Legado de cosa cierta, el relativo a un bien o derecho perfectamente definido e
individualizado.
El código civil enumera las clase de legados contemplados en nuestra legislación.
Legado en especie arto. 1005.
Legado de cosa indeterminada arto. 1006.
Legado de crédito arto. 1007.
Legado remuneratorio arto. 1008.
Legado al acreedor arto 1009.
Legado de pensión arto. 1011.
Legado con accesorios arto. 1014.
Legado empeñado arto. 1017.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LEGATARIOS
Arto. 920 Responder cargas que imponga el testador
Arto 921 Toda herencia distribuida en legados, considerados como herederos.
Arto 924 Incapacidades por Indignidad.
Arto 926 Incapacidades para suceder por Testamento
Representación Hereditaria Artos. 929, 930, 931, 932, 933.
Arto. 946 Error en la persona

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Arto. 952 Fallecen adjudicatarios antes que testador.
Legados Arto. 1002 al 1025
Arto. 1033 Renuncia
Arto 1052 Pago de deudas y legados
Arto 1053 Entrega de legados
Arto. 1060 Prorroga plazo del albaceazgo
Arto. 1065 Aseguramiento.
Arto 1093 Heredero de parte alícuota.
Artos 1094, 1095, 1096, 1097 Acreedor de Heredero o Legatario

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16. Sucesión testamentaria


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/sucesion-testamentaria]
La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona,
manifestada por testamento, llamándosele a esta forma testamentaria,
comprendiendo todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con
la muerte. Extracto del Arto 917 del Código civil.
En las fuentes de la relación jurídica sucesoria, la sucesión testamentaria es la
primera y mas importante de sus fuentes.
EL TESTAMENTO CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
El concepto de testamento ha sido una idea muy trabajosamente elaborada a través
de la historia, desde los pueblos primitivos que no tenían la idea del testar, el
derecho romano y la necesidad de establecer el transito de la situación de herencia
otorgado las ultimas disposiciones. Consolidado en Roma la facultad de testar, se
centra en el concepto en la institución de heredero y se define el testamento como
aquella disposición mortis causa por la cual el ciudadano romano designaba un
sucesor que continuase la jefatura domestica de la familia.
Una corriente mas moderna le denomina como Aquel acto jurídico por cuya virtud
una persona establece a favor de otra u otras, para después de su muerte, el destino
de todo o parte de su patrimonio o la ordenación de otros asuntos de carácter no
patrimonial.
En nuestra legislación se define claramente el concepto de testamento en el articulo
935 del Código Civil. El testamento es un acto puramente personal y de carácter
revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para
después de su muerte.
NATURALEZA JURIDICA
Ser un acto jurídico de liberalidad, el testamento es siempre un acto de liberalidad,
puesto que el causante quiere favorecer a los herederos o legatarios
El testamento como acto de disposición patrimonial, la disposición por el testador
de todos sus bienes o de parte de ellos y en este sentido debemos pensar que esta
ordenación puede referirse a disposiciones patrimoniales de carácter sucesorio
estricto, de carácter sucesorio amplio o finalmente de carácter no sucesorio.
SOLEMNIDADES DEL TESTAMENTO
En el caso del testamento común abierto, este deberá de otorgarse en escritura
publica para su validez arto. 955 del código civil.
Además deberá de cumplir el notario con las formalidades especiales contempladas
además de las del articulo 31 observar cuidadosamente las del articulo 42 y las
solemnes del articulo 44 del código de notariado y en el caso del testamento
cerrado también se observaran las solemnidades del articulo 959 del Código Civil.
CLASES DE TESTAMENTO
Nuestro ordenamiento jurídico contempla claramente, lo que al respecto se

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consideran formas y clases de testamentos
En cuanto a su forma comunes y especiales
Comunes el abierto y el cerrado
Especiales los que la ley les da ese carácter.
Articulo 954 Código Civil
Común abierto en escritura publica arto. 955.
Testamento del ciego arto 957.
Testamento del sordo arto 958.
Testamento cerrado arto 959. Solemnidades del abierto y las propias que enuncia el
arto en mención.
Testamento militar arto 965.
Testamento marítimo arto 967.
Testamento en lugar incomunicado arto. 971.
Testamento del preso arto. 972.
Testamento en el extranjero arto 974.

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17. La sucesión intestada


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La transmisión según normas legales, de los derechos y obligaciones del causante,
por su muerte o presunción de su fallecimiento, cuando no deja testamento o este
resulta nulo o ineficaz.
La sucesión intestada o legitima procede cuando uno muere sin testamento, o con
testamento nulo o que haya perdido después su validez. Cuando el testamento no
contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de
todos los que le correspondan al testador. En este caso, la sucesión legitima tendrá
lugar solamente respecto de los bienes que no hubiese dispuesto.
Los casos en que tiene lugar la sucesión intestada se contienen en el articulo 1068
del Código Civil.
EL PROCESO SUCESORIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
SUCESION INTESTADA
PROCESO SUCESORIO INTESTADO JUDICIAL
Arto. 478 promover intestado
Ante juez
Justificar interés por cualquier medio de prueba
Indicar nombre y residencia si lo supiere, de parientes en línea recta y cónyuge
supérstite y a falta de ellos de los pariente colaterales dentro del cuarto grado.
De ser posible acompañar certificaciones de las partidas del Registro Civil.
Arto. 479 Juez tiene por radicada
Citar a los interesados arto 456 publicación de edictos 15 días
Celebración de junta de presuntos herederos
Podrá el juez nombrar administrador, designe mayoría o tercero a su
elección
Presunto heredero que no concurre a junta, podrá por escrito presentar lo
que le convenga
Arto. 480 impugnación de capacidad para suceder por interesado o PGN. VENTILA
EN JUICIO ORDINARIO.
No suspende medidas de seguridad, inventario, avalúo bienes, ni
declaratoria a favor de herederos no afectados por oposición.
Arto. 481 En vista atestados Registro Civil hará declaratoria de herederos sin
perjuicio de tercero con
Mejor derecho.
Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o

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Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o
rectificación del auto
Dentro del termino de diez años a partir de la fecha de la declaración.
PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL
TRAMITE ANTE NOTARIO
Arto. 488 Diligencias se harán constar en actas notariales, documentos arto. 455.
Certificaciones, partidas De nacimiento, de defunción, testamento.
Primera acta se declara promovido
Publicar edictos en D. of.
Arto. 489 Avalúos fijando valor de los bienes objeto de transmisión y se hará consta
en inventario.
Arto. 490 Inventario del patrimonio hereditario, constando de activo y pasivo,
obligaciones, gastos deducibles y costas que gravan la herencia.
Arto. 491 Junta de herederos ida y hora señalados, lectura testamento, herederos o
legatarios expresaran
Si aceptan la herencia o legado. Cónyuge superstite pide que se haga
constar lo relativo a
Gananciales, decisión de administrar la herencia.
Ausencia injustificada no impide celebración de junta
Herederos y legatarios consienten podrán asistir los acreedores
Arto. 492 PGN para que dictamine pronunciándose sobre los llamados a heredar o
bien que se
Subsanen errores o faltantes.
Arto. 493 Si se comparte opinión favorable de PGN se hará declaración por notario.
Arto. 494 Notario razonadamente hará declaración de herederos y legatarios.
Arto. 495 homologación auto dictado por el juez es apelable.
Arto. 496 liquidación fiscal
Arto. 497 Titulación y registro
Arto. 498 Archivo Remite expediente al MP.
El proceso sucesorio judicial y extrajudicial
· EL JUICIO SUCESORIO
La tramitación de la sucesión hereditaria, sea testamentaria o ab intestado debe
realizarse judicial o extrajudicialmente a través de juicio sucesorio ante un juez de lo
familiar o ante notario público.
En nuestro derecho, el juicio sucesorio consta de cuatro partes o secciones, que se
tramitan en cuadernos por separado

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tramitan en cuadernos por separado
Sección primera de sucesión
Esta sección debe contener la denuncia de la muerte del de cuius hecha por
cualquier interesado acompañado de acta de defunción y aun de oficio por el juez, si
por cualquier medio se enterare del fallecimiento y:
1. Si hay testamento público abierto se presentará testimonio de su
protocolización, o registro en el protocolo notarial.
2. Si se trata de testamento público cerrado, se procederá a su apertura.
3. Si se trata de testamento ológrafo, también se procederá a su apertura. En todo
caso se deberá elevar petición a los directores del Archivo de Notarías, Archivo
Judicial y Registro Público de la Propiedad, para que remitan los testamentos
depositados.
4. Si se trata de los testamentos especiales —privado, militar o marítimo—el juez
procederá a declarar que es formal el testamento, luego de oír a los testigos que en
los mismos hayan participado solicitando, en su caso, la remisión de los
documentos que se hubieren otorgado a los Secretarios de Defensa y Relaciones
Exteriores.
5. Además, en esta primera sección se incluirán las citaciones a los herederos y su
aceptación y la declaración de su calidad que haga el juez, el nombramiento,
aceptación y discernimiento de los cargos de albacea e interventor y su remoción, en
caso de que proceda; los nombramientos de los tutores cuando fuere pertinente, y
todos los incidentes sobre la validez del testamento, capacidad para heredar o
preferencia de derechos.
Sección segunda de inventarios
En esta sección debe concentrarse todo lo relativo a los bienes de la sucesión
comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se hubieren
presentado interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, los
inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se
promuevan, incluyendo los de exclusión de bienes y los resultados de los juicios en
que se demanden bienes en poder de terceros.
Sección tercera de administración
Esta sección debe contener las cuentas de la administración del albacea, los
incidentes de inconformidad promovidos por los interesados, así como las
observaciones que formule el interventor nombrado por la minoría y el comprobante
de haberse cubierto el impuesto fiscal.
Sección cuarta de partición
Esta sección debe incluir la distribución provisional de los frutos, los proyectos de
partición, su tramitación y la resolución definitiva acerca de la adjudicación de los
bienes a herederos y legatarios.
El juicio concluye con la escrituración notarial a los sucesores, en caso de que la
transmisión de los bienes requieran de esa formalidad.
(VER ART. 450 AL 487 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL)

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· LA SUCESIÓN ANTE NOTARIO
El Código Civil mexicano permite que algunas sucesiones hereditarias se tramiten
extrajudicialmente, sin intervención del juez ante notario público, como sucede en
los casos en que:
1. Todos los herederos sean mayores de edad y hubieren sido instituidos en
testamento público o en otro tipo de testamento si ya se hizo declaratoria de
herederos.
2. Todos los herederos sean mayores de edad y la sucesión sea intestada, ya se les
reconoció su carácter.
Cuando en el juicio sucesorio hubiere menores, también podrá separarse el juicio si
los menores están debidamente representados y de conformidad el ministerio
público; todos los acuerdos al respecto deben ser sancionados con la aprobación
del juez.
En estos casos, los interesados podrán separarse del juicio y continuar la
tramitación ante notario público.
El trámite notarial debe constar en por lo menos cuatro actas, en las que se
establezca:
a) La aceptación de los herederos y del albacea;
b) La conformidad y protocolización de los inventarios y avalúos hechos de común
acuerdo por el albacea y los herederos;
c) Las cuentas de la administración;
d) La aprobación de la partición amigable que se realice.
(VER ART. 488 AL 502 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL)
ALTERNATIVAS COMUNES A LOS PROCESOS SUCESORIOS: ADMINISTRACIÓN DE
LA HERENCIA Y PARTICION
Artículos 503 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil
FISCALIZACION E INTERVENCION DEL ESTADO EN PROCESO SUCESORIO
Decreto 431 Ley sobre el impuesto de Herencias, Legados y Donaciones
De la liquidación del impuesto Art. 36 al 51.
Herencias vacantes Arto. 52 al 57.
Del Ministerio Publico (PGN) Arto. 58 al 61.
Fiscalización e intervención del Estado en el proceso sucesorio:
En el proceso sucesorio el Estado actúa como fiscalizador por medio de los
Tribunales de Justicia, en virtud, que por medio de dicho ente se controla y fiscaliza
todo el procedimiento sucesorio, con el fin de que se cumpla con exactitud la
voluntad del causante plasmada en testamento si fuere el caso y a falta de éste lo
que establece la ley de acuerdo al grado de interés de los sucesores.
En cuanto a la intervención del Estado en el proceso sucesorio se da por medio del

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Ministerio Público, el cual actuará como representante de aquel en cada una de las
diligencias que establece la ley para el desarrollo del proceso sucesorio,
principalmente cuando nos encontramos en el caso de una sucesión vacante, pues
el Estado toma el carácter de heredero.
(VER ART. 457, 486, 492 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL; TAMBIEN EL
DECRETO 73-75 REGLAMENTO DE REGISTRO DE PROCESOS SUCESORIOS)
REGULACION DE LA SUCESION EN EL CODIGO DE NOTARIADO
Decreto 73-75 Del Registro de Procesos Sucesorios
Acuerdo 49-76 Reglamento del Registro de Procesos Sucesorios

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18. El derecho de obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/derecho-obligaciones]
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Desde dos puntos de vista se puede definir el derecho de obligaciones: objetivo y
subjetivo.
Objetivo es aquella rama del derecho integrada por el conjunto de principios y
normas que regulan las relaciones emanadas de los llamado derechos de crédito
Subjetivo La suma de atribuciones y deberes que surgen de las relaciones jurídicas
creadas con ocasión de estos derechos.
ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DE OBLIGACIONES

CARACTERES DEL MODERNO DERECHO DE OBLIGACIONES


a. Progresiva espiritualización
b. Crisis del principio de la autonomía de la voluntad.
c. Lo establecido por las partes en el uso perfecto de su soberanía era una ley
inmodificable.
d. La estipulación concertada por las partes solo afectaba a los interesados.
DERECHO PERSONAL DE CREDITO U OBLIGACIONAL Y DERECHO REAL.
SISTEMA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO GUATEMALTECO.
Sistemática en el ordenamiento jurídico guatemalteco

Es necesario precisar inicialmente el ámbito de la materia objeto de estudio, es


decir, el terreno propio del derecho de obligaciones, materia que en el derecho civil
tiene singular importancia y lugar destacado y en la vida diaria constante aplicación.
Es sabido que en lodo ordenamiento jurídico se entrelazan, se oponen o se
complementan —dicho en palabras utilizadas en su acepción comente—, derechos y
obligaciones, esto es, la facultad de exigir algo derivado de una situación jurídica
reconocida y el deber de manifestar una conducta que no lesione sino se adecue a
esa situación. Mas, ese mundo irradiante de lo jurídico viene a ser como el más
amplio campo en que se desarrolla o puede desarrollarse la plena actividad jurídica,
escapando a tal magnitud el contenido propio del derecho de obligaciones.
Permítase decir: no toda obligación derivada de un precepto legal o surgida por la
manifestación de voluntad de una o más personas, es la obligación cuyo estudio
interesa al derecho de obligaciones, al derecho civil.
No interesan a ese derecho, por ejemplo, ciertas obligaciones o ciertos deberes
jurídicos de lo que es en sí la actividad normal, o a veces anormal, de quienes
integran un grupo social determinado y cuya conducta está, en ese sentido, regida

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por normas más o menos rígidas y explícitas (obligación de pagar impuestos, de
inscribir ciertos actos en registros públicos, de votar, etcétera), como no le
interesan, desde otro aspecto de la actividad humana, todas aquellas
manifestaciones o abstenciones de conducta derivadas de simples deberes sociales
o principios religiosos (vestir en forma determinada, comportarse privadamente a la
luz de ciertas reglas de observancia generalizada, asistir a servicios religiosos o a
actos públicos, etcétera)
En cambio, sí interesan al derecho privado, y por ende al civil, las manifestaciones
de voluntad por cuyo medio la persona, individual o jurídica, se coloca en situación
de que otra u otras personas puedan exigir la observancia de determinada conducta
para obtener cierta prestación, ya porque así en la ley está previsto, ya porque la
propia ley permite que se exija por adecuados medios y en virtud de haberse
originado por una manifestación volitiva creadora precisamente de obligaciones.

En nuestro Código Civil el sistema de regulación de las obligaciones se da de


acuerdo al momento que en que se encuentra la obligación y a la situación que deba
de realizarse, de la siguiente manera:
De las obligaciones, sus modalidades y efectos
I. Disposiciones Generales
II. Obligaciones alternativas
III. Obligaciones facultativas
IV. Obligaciones mancomunadas
V. Obligaciones divisibles e indivisibles
VI. Cumplimiento de las obligaciones
a) Pago
b) Pago por consignación
c) Pago por cesión de bienes
VII. Incumplimiento de las obligaciones
Transmisión de las obligaciones
I. Cesión de derechos
II. Subrogación
III. Transmisión de deudas
Extinción de las obligaciones
I. Compensación
II. Novación
III. Remisión
IV. Confusión

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V. Prescripción extintiva
Obligaciones provenientes de contrato
I. Disposiciones generales
II. Saneamiento
a) Saneamiento por evicción
b) Saneamiento por vicios ocultos
III. Forma de los contratos
IV. Rescisión de los contratos
V. División de los contratos
VI. Interpretación de los contratos
Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio
I. Gestión de negocios
II. Enriquecimiento sin causa
III. De la declaración unilateral de la voluntad
Obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos
Todo daño debe indemnizarse
(VER ART. 1319 AL 1673 DEL CODIGO CIVIL)

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19. La obligación civil


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/obligacion-civil]
ORIGEN
Concepto Romano de la obligación. Camus. La terminología aplicable a esta relación
jurídica, ha variado según la época. Antiguamente la obligación se designaba con el
termino nexum o nexus, de nectere, que significa atar, vincular; después hallamos
empleada con cierta generalidad la palabra obligatio (de ob y ligare), con la cual se
esta dando a entender que su esencia esta en la sujeción del deudor a los poderes o
derechos del acreedor. Del lado activo de la obligación se encuentran un creditum o
nomen, que le corresponde al acreedor (creditor); y del lado positivo, un debitum
que constituye el deber jurídico del deudor (debitor).
Del Derecho romano son clásicas dos definiciones de la obligación. Justiniano en sus
Instituciones dice: “ La obligación es un vinculo de derecho por el que somos
constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra
ciudad”. Paulo en el Digesto : “La sustancia de las obligaciones consiste no en que
haga nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre, sino en que se constriña a
otro a darnos, a hacernos, o a prestarnos alguna cosa”.
CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Concepto: Considerada como una relación simple y unitaria entre 2 partes, en virtud
de la cuál el deudor debe cumplir con una prestación y el acreedor tiene derecho de
exigirla.
Por el contrario se considera una relación compuesta integrada por: Relación de
debito entre las mismas partes y relación de responsabilidad entre acreedor y
bienes del deudor, por cuya virtud aquel puede dirigirse contra el patrimonio de
este para hacer efectivo lo que se prometió.
ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN. ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ
Elementos de la obligación:
Elemento personal: O subjetivo en toda obligación determinada existen dos polos: el
activo y el pasivo. Al primero se le denomina sujeto activo o acreedor, y al segundo
sujeto pasivo o deudor.
Elemento real: Generalmente se admite que lo constituye la prestación, o sea aquella
conducta o comportamiento a que el deudor se comprometió y que el acreedor esta
legalmente capacitado para exigir del el.
La obligación para ser perfecta tiene que estar formada por 2 elementos:
1. Debito:
Compromiso el deudor de cumplir con la prestación y asi el acreedor puede exigir el
cumplimiento, deudor a que cumpla forzivoluntariamente o voluntariamente y
2. Responsabilidad:
Cumplir con la prestación.

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INEFICACIA DE LA OBLIGACIÓN POR NULIDAD, ANULABILIDAD O SIMULACIÓN
Inexistencia. Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida
conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la
apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que se ha
llevado a cabo.
Anulabilidad. Cuando un negocio jurídico aun produciendo sus efectos propios,
estos pueden cesar en virtud de acción judicial ejercitada por quien alega la
existencia de vicios o defectos en su constitución.
Simulación: Ferrara “Declaración de un contenido de voluntad real, emitida
conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la
apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que
realmente se ha llevado a cabo.
Absoluta: Es la simulación en la existencia del negocio. Tiene lugar cuando los
interesados, se ponen de acuerdo para engañar a los demás realizando
aparentemente que en realidad no quieren.
Relativa: Cuando las partes encubren con su acto otro distinto, querido realmente
por ellas. El negocio simulado produce la falsa creencia de un estado no real y
negocio disimulado, oculta el conocimiento de un acto existente.
EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO
1. Las obligaciones bilaterales o actos jurídicos bilaterales salvo que se pacte lo
contrario son de cumplimiento simultaneo.
2. La compensatio in mora (la compensación en mora, para que una parte incurra
en mora la otra tiene que haber cumplido con la prestación en tanto no se produzca
esta situación no se incurre en mora).
3. Que la parte que cumple con la obligación puede pedir el cumplimiento forzoso
de la obligación de la otra parte o el pago de los daños y perjuicios.
Hay que tener presente que hay obligaciones principales (realizar la prestación o
contraprestación) y obligaciones accesoria (caso típico pago de intereses).

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20. Las fuentes de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/fuentes-obligaciones]
CLASIFICACION DE LAS FUENTES
Tradicionalmente eran 5 las fuentes de las obligaciones:
b. Contrato
c. Quasicontrato
d. Delito
e. Quasidelito
f. Ley.
Constituían los actos por los cuales surgía la obligación. Poco a poco se han ido
resumiendo algunas figuras que se han estimado que no constituyen fuentes:
Quasicontrato, delito y Quasidelito.
Los autores han estudiado dos fuentes: el contrato y la ley.
ANTECEDENTES HISTORICOS
Derecho romano. Se considera, según las Instituciones de Gayo, como fuente de las
obligaciones: el contrato y el delito y varias otras figuras. La realidad jurídica diaria
hizo que se estimara insuficiente esa clasificación trimembre, o mejor dicho, que se
precisaran esas otras figuras. Justiniano al tratar las fuentes de las obligaciones se
refiere al contrato y al cuasicontrato, al delito y l cuasi delito. Procede observar que
modernamente existe cierto consenso en el sentido de que esa calificación
cuatrimembre, esto es obra de los antiguos glosadores, quienes en esa forma
armonizaron y adecuaron la existencia de ciertas fuentes de obligaciones que no era
propiamente las dos clásicas reconocidas en el derecho romano. Sin embargo, se ha
opinado que los glosadores no crearon esas figuras sino se concentraron a
sustantivar las expresiones romanas quasi ex contractu y queasi ex delicto, criterio
que parece mas cercano a la verdad jurídica.
El movimiento codificador del derecho civil culinante co la promulgación en 1804
del Código Civil francés, acepto plenamente la referida división cuatrimembre
originada del derecho romano, pero adicionando una nueva fuente la ley, para
justificar el origen de las obligaciones que no tienen por causa las otras fuentes.
OBLIGACIONES PROVENIENTES DE CONTRATO Y SU INTERPRETACIÓN
OBLIGACIONES PROVENIENTES DE HECHOS LICITOS SIN CONVENIO.
GESTION DE NEGOCIOS, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, DECLARACIÓN UNILATERAL
DE VOLUNTAD
Gestión de negocios. Cuando una persona realiza hechos o actos en provecho de
otro que no se le autoriza. El gestor realiza hechos o actos en nombres del
propietario del negocio en provecho de esté último sin que se lo hay encargado.
Enriquecimiento sin causa. Aumento injustificado del capital de una persona a

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expensas de la disminución de la otra a raíz de un error de hecho o de derecho.
Hay enriquecimiento injusto o sin causa cuando una persona se lucra o beneficia a
costa de otra sin que tal desplazamiento patrimonial se funde en una causa jurídica.
Declaración unilateral de voluntad. Es aquella donde el deudor hace una declaración
unilateral de voluntad constriñe su voluntad hacia un objeto especifico normalmente
otra persona (acreedor) que a su vez tiene una declaración unilateral de voluntad, no
es que se produce el entrelace de voluntades. Se entrelaza o une el consentimiento
de la parte deudora y la parte acreedora ( por medio de la aceptación). Existen 3
clases:
Oferta al públicoPromesa de recompensaLos títulos al portador.
OBLIGACIONES PROVENIENTES DE HECHOS ILÍCITOS. ILICITO PENAL. ILICITO
CIVIL. RESPONSABILIDAD POR ILÍCITOS PENALES
Ilícito Penal. Es aquel que se encuentra perfectamente encuadrado dentro de una
disposición penal.
Ilícito Civil. 2 puntos de vista.
Amplio. Toda contravención que se hace a una norma jurídica y que tenga como
consecuencia una responsabilidad.
Restringida. Actitud antijurídica por la cual se produce la trasgresión a una norma
legal que trae como consecuencia una relación entre el causante del hecho (Deudor)
y la persona perjudicada (Acreedor).
LA CULPABILIDAD. GRADOS DE CULPABILIDAD.
El incumplimiento de una obligación precisa como elemento esencialisimo el
requisito de la culpabilidad. Para declarar a una persona responsable de las
consecuencias del incumplimiento de su obligación, era condición necesaria que el
mismo se hubiere llevado a efecto en relación con un presupuesto subjetivo situado
en la persona del deudor, bien porque éste haya incumplido dolosamente, bien
porque su negligencia haya provocado aquel.
Grados de culpabilidad:
1º. El dolo (culpabilidad máxima).
2º. La culpa (culpabilidad mínima).
3º. El caso fortuito (inexistencia de la culpabilidad).
RESPONSABILIDAD POR HECHOS PROPIOS, AJENOS Y DE LAS COSAS
Por hechos propios. Producidos por los hechos / actos de las personas que origina.
Arto. 1645 C.C.
Por hechos ajenos. Se responde por los hechos de terceros a nuestro cargo.
Ej. Patronos, propietarios de vehículos, directores de centros educativos, dueños de
animales. Arto. 1661 y 1663. C.C.
EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD. LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO.

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21. Clasificación de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/clasificacion-obligaciones]
SIMPLES Y OBLIGACIONES COMPLEJAS.
Simples: Aquellas obligaciones en que existe un solo sujeto activo o acreedor y un
solo sujeto pasivo o deudor.
Complejas: Aquellas cuya titularidad de la obligación – titularidad activa, pasiva o
ambas – corresponde a dos o más personas.
CLASIFICACION AMPLIA: NATURALES Y CIVILES; POSITIVAS Y NEGATIVAS, GENÉRICAS
Y ESPECIFICAS.
Naturales: Son aquellas que sin tener carácter de obligación propiamente se
cumplen por una persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento,
pero quien por otra parte no tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado.
Civiles: Son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para
su validez y exigibilidad.
Positivas: Aquellas obligaciones en las cuales se requiere que la voluntad del deudor
sea manifestada en forma activa para el debido cumplimiento de la misma (están
las obligaciones de dar y de hacer).
Negativas: También o de no hacer. Son aquellas obligaciones en que la voluntad del
deudor lejos de manifestarse activamente debe contraerse a una abstención en el
dar o en el hacer alguna cosa.
Genéricas: Aquellas obligaciones en las que la prestación queda constituida en
relación a un genero, sin incidir propiamente e n una especie dentro del mismo.
Específicas: Son aquellas obligaciones en las cuales su objeto esta individual y
precisamente determinado a manera que el cumplimiento solo puede resultar por el
hacer o no hacer o por el dar una cosa cierta, identificada en su estricta y verdadera
identidad.
COMPLEJAS EN CUANTO AL VINCULO: UNILATERALE SY BILATERALES; PRINCIPALES Y
ACCESORIAS.
Unilaterales: Son aquellas obligaciones en las cuales una persona ocupa solamente
el polo activo (acreedor) o bien el polo pasivo (deudor) o a la inversa sin que haya
entrecruce de prestaciones . Ej. Arto. 1974 C.C.
Bilaterales: o reciprocas las obligaciones en las cuales las personas que intervienen
en las mismas, creándolas, tienen a la vez la calidad de acreedores y de deudor de
determinadas prestaciones.
Principales: Son aquellas obligaciones que surgen a la vida jurídica con un
determinado fin que generalmente sólo guarda relación con él mismo y no depende
de otro para su legal existencia creadora del vínculo obligacional.
Accesorias: Son aquellas obligaciones creadas en adición a una obligación principal o
sea complementaria de ésta, en ciertos casos muy especiales sustitutivas por
equivalencia.

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equivalencia.
COMPLEJAS EN CUANTO A LOS SUJETOS: MANCOMUNIDAD SIMPE Y
MANCOMUNIDAD SOLIDARIA
Mancomunidad Simple: O a prorrata. Existe cuando por razón de la obligación
creada entre más de dos personas la prestación en su aspecto negativo o deudor se
presenta en formal tal que cada obligado lo está únicamente en la parte o porción
que le corresponde según los términos de la relación obligatoria.
Mancomunidad Solidaria: Son aquellas obligaciones en que existiendo varios
acreedores o deudores. Cada acreedor puede exigir y cada deudor debe prestar
íntegramente la prestación, de tal forma que la obligación queda totalmente
extinguida por la reclamación de un solo acreedor y el pago de un solo deudor.
COMPLEJAS EN CUANTO A LA EFICACIA: TERMINO O PLAZO; CONDICION; MODO
O CARGA
Termino o Plazo: Son aquellas obligaciones cuya eficacia y debido cumplimiento se
postergan a una fecha cierta o incierta ñeque debe ocurrir (caso excepcional) un
suceso necesariamente futuro.
Condición: Son aquellas obligaciones cuya eficacia depende de la realización o no
realización de un acontecimiento futuro e incierto “del acontecimiento constituye la
condición”.
COMPLEJAS EN CUANTO AL OBJETO: MULTIPLES O UNICAS, DIVISIBLES O
INDIVISIBLES.
Múltiples: También compuesta – Son aquellas que recaen sobre diversos objetos ya
sea conjunta o disyuntivamente o bien en que el deudor esta facultado para sustituir
su prestación. Tiene el carácter de múltiple la obligación alternativa, la facultativa y
la conjuntiva.
Únicas: a diferencia de las anteriores el objeto es uno.
Divisibles: Son aquellas obligaciones que admiten debido cumplimiento a través de
la ejecución parcial de las mismas sin ser afectada la esencia de la relación
obligatoria.
Indivisibles. Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento (en virtud de un pacto o
por disposición de la ley) no pueden efectuarse parcialmente, o no puede efectuarse
en esa forma por no permitirlo la naturaleza de la prestación.

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22. Efectos de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/efectos-obligaciones]
EFECTOS COMUNES A TODAS LAS OBLIGACIONES. TEORIA DE LOS RIESGOS.
Artos. 1543 al 1537 C.C.
Arto. 1432 C.C.
Teoría del riesgo. Arto 1330. C.C.
RESCISION Y RESOLUCIÓN: CONCEPTO Y DIFERENCIA.
Rescisión: Es el procedimiento que se dirige a hacer ineficaz un contrato
validamente celebrado y obligatorio en condiciones normales, a causa de accidentes
externos, mediante los que se ocasiona un perjuicio económico a alguno de los
contratantes.
Resolución: Significa el aniquilamiento del contrato, en principio con carácter
retroactivo, no solamente entre las partes sino con respecto a terceros en virtud de
un acontecimiento que sobreviene a su conclusión, actuando como condición
resolutoria.
Diferencia:

Revoca Rescinde
Quien en el negocio o contrato Unilateral. Quien en el negocio o
otorgo, entrego o autorizo algo al contrato recibió un encargo o asumió
otro contratante. una obligación.
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO.

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23. Efectos protectores del acreedor. Acción revocatoria o


pauliana
[ http://www.mailxmail.com/...temala-2/efectos-protectores-acreedor-accion-revocatoria-pauliana]
Revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por quien los adquirió
de mala fe, con todos sus frutos o indemnización de daños y perjuicios cuando la
restitución no fuere posible.Quedan sin efecto y consecuentemente deben ser restituidos
con sus respectivos intereses, los pagos que el deudor hizo en estado de insolvencia, por
cuenta de obligaciones a cuyo pago no podía haber sido compelido en el momento que los
hizo.Queda sin efecto la renuncia que el deudor hizo de derechos constituidos a su favor y
cuyo goce no fuese exclusivamente personal.
ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA
1. Por el lado el acreedor. El acreedor puede ejercitar los derechos del deudor, trabar
embargo sobre bienes obtenidos y realizar el crédito y puede ejercitar esos derechos no
sólo hasta el límite y cuantía de lo que se le debe, sino en su totalidad, sin perjuicio de la
obligación de devolver al deudor lo que sobre una vez que se haya hecho pago del crédito y
los daños y perjuicios sobrevenidos.
Efectos por los que respecta al Tercero. (Deudor del Deudor). El tercero – deudor del crédito
del deudor – Se encuentra en la misma situación que si la acción hubiera sido ejecutada por
el deudor mismo. Esto le beneficia por un lado y le perjudica por otro. Le beneficia en
cuanto puede oponer al tercero las mismas excepciones que podría oponer al deudor; le
perjudica en cuanto no puede oponer al tercero las excepciones personal que tendría contra
él.Efectos por lo que respecta al propio deudor. Este no pierde, por el hecho de que un
tercero acreedor intente ejercitar un derecho suyo, la disponibilidad sobre el mismo, con tal,
claro esta, que no obre fraudulentamente; de ello se infiere que no obstante la persecución
del tercero, el deudor puede perfectamente transigir con el demandado. La consecuencia
ciertamente es injusta; pero la técnica de la subrogatoria no autoriza otra cosa, ya que no
hay aprovechamiento del derecho del deudor sino simplemente del ejercicio del mismo.
Solamente cuando se embarguen seguidamente los bienes habrá paralización de la
actividad de aquel.Efectos por lo que respecta a los otros acreedores distintos del que
ejercita la acción. El beneficio obtenido por la acción subrogatoria una obtenidos los
beneficios del ejercicio del derecho del deudor para el resto a integrar el patrimonio de este
y por ende los demás acreedores pueden dirigirse contra él.
ACCION DE SIMULACIÓN
Simulación: Ferrara “Declaración de un contenido de voluntad real, emitida conscientemente
y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un
negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.
RETENCION
Aquella facultad que la ley otorga en ciertos casos al acreedor para mantener en su poder un
bien propiedad del deudor, negándose a entregarlo en tanto su crédito no sea cubierto por
este.

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24. Efectos de obligaciones traslativas a título


oneroso
[ http://www.mailxmail.com/...civil-guatemala-2/efectos-obligaciones-traslativas-titulo-oneroso]
SANEAMIENTO POR EVICCIÓN
Tendrá lugar la evicción cuándo se prive al adquirente por sentencia firme en virtud
de un derecho anterior a la enajenación, de todo o parte de la cosa adquirida.
SEANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS.
El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la
cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se la destina, o que
disminuya este uso de tal modo que, de haberlos conocido el adquirente, no hubiera
aceptado la cosa o el precio convenido.

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25. Cumplimiento de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/cumplimiento-obligaciones ]
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
Es la plena y absoluta realización en la vida de lo convenido por las partes al
contraer la obligación. El cumplimiento dependerá en su configuración material de la
naturaleza de la obligación, según consista ésta en un dar, hacer o no hacer. La
esencia propia del cumplimiento consiste en una actitud. El deudor debe realizar el
acto principal en que consista la obligación. Este acto principal se realice según el
tenor de la obligación, en el tiempo, lugar y modo convenidos.
PAGO
La palabra pago tiene en el lenguaje vulgar una acepción más restringida que en la
ley, ya que hace referencia sólo al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y en
la ley, con sentido técnico de cumplimiento efectivo de la obligación, de cualquier
clase que sea.
“Es el total cumplimiento de la prestación, llevado a cabo por el deudor con el ánimo
de extinguir el vinculo obligatorio”
Cumplimiento de la prestación / obligación (que puede dinerario o una actitud).
También puede venir un tercero que paga o cumple con la obligación, entonces se
produce un cambio, el tercero va a ocupar el lugar del acreedor, va a asumir las
garantías y derechos que tenía el antiguo acreedor. El tercero asume los derechos y
acciones del antiguo acreedor hasta el monto de la cantidad efectivamente pagada.
Esta institución de la subrogación, todas las legislaciones provenientes del derecho
Romano, lo tratan dentro del pago. Lo que da origen a la sustitución del tercero por
el acreedor que es precisamente el pago.
NATURALEZA
Se discute mucho en la doctrina el problema de si el pago es sólo un hecho o tiene
más bien el carácter de negocio jurídico. Los tratadistas apuntan la solución
ecléctica de estimar el pago en ocasiones es un simple hecho y en otras reviste el
carácter de negocio. Lo primero sucederá cuando se trate, por ejemplo de una
prestación de servicios, ya que con la mera actuación del obligado se produce el
cumplimiento de la obligación. Lo segundo tendrá lugar el pago sólo puede tener
realidad a través de un negocio jurídico (como por ejemplo, la transmisión de una
cosa, de un derecho real, etc.), que presupone la capacidad negocial y la voluntad
de extinguir la obligación.
EFECTOS
Son provocar la extinción del vinculo obligatorio, así como los accesorios del
mismo.
IMPUTACIÓN DE PAGO
Forma especial de realizarse éste, por virtud del cual, en defecto de convenio entre
las partes, se determina la deuda a que ha de aplicarse la prestación de pago
realizada por el deudor, cuando entre éste y su acreedor existen varios créditos de

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la misma naturaleza.
FORMAS ESPECIALES DE PAGO
CONSIGNACIÓN
Es el depósito que en forma legal hace el deudor de la cosa objeto de la obligación,
cuando el acreedor no quiere o no puede recibirla.
DACION EN PAGO
Es el acto en cuya virtud el deudor entrega voluntariamente una cosa diversa de la
estipulada al acreedor, quien consiente en recibirla.
CESION DE BIENES
La cesión de bienes, requiere un estado de insolvencia, pluralidad de acreedores, y
se extiende a todos los bienes del deudor, concediendo a los acreedores la facultad
de vender los bienes cedidos y hacerse pago con los dividendos obtenidos, además
libera al deudor salvo pacto en contrario de responsabilidad en la cuantía de los
bienes cedidos.
PAGO POR SUBROGACIÓN
Es aquella institución por cuya virtud un tercero satisface el pago de una deuda al
acreedor, asumiendo los derechos y acciones que éste tenía contra el deudor.

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26. Incumplimiento de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/incumplimiento-obligaciones ]
CONCEPTO
Es un acto esencialmente antijurídico que proviene de la conducta culpable del
deudor que no deja que la prestación se lleve a efecto, y que hace que la relación
jurídica no se vea satisfecha tal y como originalmente se convino entre las partes, lo
que hace que el Derecho reaccione contra el deudor.
NATURALEZA
El derecho a optar por la resolución de las obligaciones emergentes de un contrato
en caso de incumplimiento, es una especie dentro de una categoría de derechos
subjetivos denominados de extinción porque tienen como contenido la facultad
atribuida a un sujeto de dejar sin efecto, mediante una disposición unilateral de su
voluntad, un negocio jurídico completo o una relación jurídica particular. Se
caracteriza esa especie, que la doctrina alemana individualiza con el nombre de
derecho de agresión (Eingriffsrechte) y un autor italiano con el de derecho de
impugnación, por producir su ejercicio efectos extintivos respecto de relaciones
jurídicas de las que es sujeto activo otra persona distinta de la que la ejercita. Esos
derechos, que se originan a veces en un negocio jurídico (como lo es el pacto
comisorio expreso o la seña) y otras veces en la ley (v. gr. revocación de la donación
por ingratitud del donatario), en algunos casos tienen por causa factores existentes
al tiempo del nacimiento de las relaciones jurídicas que están destinadas a extinguir
(es lo que acaece con la acción de nulidad) y en otros adquieren vida en razón de
hechos posteriores, como acontece en la resolución por causa de incumplimiento.
Su ejercicio exije una manifestación unilateral de voluntad de su titular y de ahí que
se los considere verdaderos derechos subjetivos. Ahora bien, en algunos supuestos
basta con esa manifestación de voluntad para que se opere la extinción de la
relación jurídica (así ocurre en la revocación del mandato), pero en otros es
menester, además, para lograr ese resultado, que medie un pronunciamiento del
órgano jurisdiccional (tal es la hipótesis de la acción redhibitoria). El efecto extintivo
de estos derechos opera en algunos supuestos ex nunc, es decir, desde el momento
en que se produce la extinción para adelante (p. ej., el de la rescisión unilateral) y en
otros ex tunc, o sea con retroacción al momento en que la relación jurídica de que se
trata había nacido (v. gr., el de la nulidad, por lo menos con relación a las partes).
El deslinde entre el derecho de resolución que autoriza el pacto comisorio y los
restantes derechos de impugnación resultará de la comparación que haremos
seguidamente entre el pacto comisorio y las figuras afines.
EFECTOS
El incumplimiento de la obligación, no derivado de fuerza mayor o mora del
acreedor hace responsable al deudor de tal manera que a falta de su oportuna y
precisa manifestación de voluntad tendiente a la realización de la prestación se
acuda a otros medios que la suplan al objeto de dar debida satisfacción al interés
legitimo del acreedor.
INCUMPLIMIENTO TEMPORAL, DEFECTUOSO O INEXACTO

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El incumplimiento no definitivo de la obligación lleva al estudio de la Mora. Si el
deudor incumple temporal o defectuosamente la prestación debida, es circunstancia,
debe constar fehacientemente, en la forma que la ley determina.
La mora se define como el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación, se
está imputando el retraso al deudor.
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE: DOLO Y CULPA
Dolo:Motivo surgente que da origen al incumplimiento de la obligación debido al
propósito del deudor de no enmarcar su conducta para cumplirla debidamente.
Culpa:Acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia,
impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Arto. 1242 C.C.
INCUMPLIMIENTO NO IMPUTABLE: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
Caso fortuito : Es causa de exoneración de la obligación. Se deja de cumplir con la
obligación por algo que está íntimamente ligado a la esencia de la obligación Ej.
Tengo que entregar un caballo y a éste le cae un rayo.
Fuerza Mayor: Son de naturaleza intrínseca, ajenos a la voluntad de las partes. Ej.
Me roban el carro.
GARANTIA DE LA OBLIGACIÓN: CLAUSULA DE INDEMNIZACION, CLAUSULA
PENAL, ARRAS, DERECHO DE RETENCIÓN
Cláusula de indemnización: Tradicionalmente ha sido denominada cláusula penal.
Estipulación que tenia por objeto establecer una indemnización como pena, si el
deudor incumplía la obligación, pena adicional al resarcimiento de los daños.
Cláusula penal. Ver concepto anterior.
Arras. Se denomina así a las cosas y en especial el dinero que se entregan como
señal o garantía de cumplimiento de una obligación.
Derecho de Retención. Aquella facultad que la ley otorga en ciertos casos al acreedor
para mantener en su poder un bien propiedad del deudor, regándose a entregarlo en
tanto su crédito no sea cubierto por este.
INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO
DAÑOS Y PERJUICIOS
Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al
acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo, y corren a su cargo todos los
riesgos de la cosa.
Los daños que consisten en las perdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y
los perjuicios que son las ganancias licitas que deja de percibir, deben ser
consecuencia inmediata y directa de la contravención ya sea que se hayan causado o
que necesariamente deban causarse.

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27. Transmisión de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/transmision-obligaciones]
CESION DE DERECHOS. CONCEPTO NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.
Es aquella operación por medio de la cuál un tercero sustituye al acreedor pasando a
ser el tercero el titular con derecho pleno, no obstante la obligación en su esencia
no cambia.
Elementos:
Personal:
Tercero: Cesionario
Deudor: Cedido.
Acreedor Originario: Cedente.
Real:
En principio pueden ser cedidos todos los derechos que dan origen a una relación
obligatoria, salvo aquellos donde haya pacto expreso entre las partes y no acepte el
deudor o bien los derechos sean intituito persona y donde hay prohibición legal.
Articulo 1443 C.C.
Formal:
Como Principio general, se deben llenar los requisitos del negocio jurídico
ASUNCIÓN DE DEUDAS. CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.
Sustitución de la persona del deudor por un tercero, la relación obligatoria no
cambia. Operación por la cual un tercero sustituye al deudor primitivo y la
obligación no cambia.
Personal:
Tercero:
Deudor:
Acreedor Originario:
Real:
Formal:
SUBROGACIÓN. CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.
Cuando un tercero que paga la obligación asume para si los derechos y acciones
que tenían el acreedor primitivo en relación al deudor.
Naturaleza Jurídica: Lo típico es que por una parte es una forma de pago, y por
ende, de extinción de la obligación; pero por otra supone mantenimiento en el
solvens o pagador de los derechos y acciones que tenía el acreedor primitivo.

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28. Extinción de las obligaciones


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/extincion-obligaciones]
COMPENSACIÓN
Se ha definido como el modo automático de extinguirse en la cantidad concurrente,
las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio son recíprocamente
acreedoras la una de la otra.
CONFUSIÓN
Modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las
cualidades de acreedor y deudor, siempre que tal reunión no se proyecto sobre
entidades patrimoniales autónomas.
NOVACION
Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue, por otra
nueva que se crea.
REMISION
De la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo a favor
de un tercero, puede también disponer de él en beneficio del deudor, liberándolo
del vinculo obligatorio.
PRESCRIPCIÓN
También prescripción extintiva. El transcurso del tiempo es una circunstancia que
produce diversos y determinantes efectos jurídicos. Puede ejercitarse como acción o
como excepción. Se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones
especiales, por el transcurso de cinco años contados desde que la obligación pudo
exigirse.

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29. El negocio jurídico


[ http://www.mailxmail.com/curso-derecho-civil-guatemala-2/negocio-juridico]
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
Hechos: Cambio en la naturaleza, sin la intervención del hombre y sin
consecuencias jurídicas.
Hecho Jurídico: Cambio en la naturaleza, sin la intervención del hombre y con
consecuencias jurídicas.
Acto: Cambio en la naturaleza con intervención del hombre pero sin consecuencias
jurídicas.
Acto Jurídico: Es todo cambio en el mundo sensorial, determinado por la voluntad
de un hombre que produce efectos jurídicos.
CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURÍDICOS
Actos Jurídicos UnilateralesActos Jurídicos BilateralesActos Jurídicos PúblicoActos
Jurídicos Privado
CONCEPTO Y DEFINICIONES DEL NEGOCIO JURÍDICO
Manuel Albaladejo: Es un acto jurídico (genero próximo) constituido por la
declaración de voluntad privada -> pero puede estar compuesto por más
declaraciones de voluntad y por otros elementos <- acto que el derecho tutela
reconociéndolo como base (fundamento) para la producción de efectos que dicho
derecho ordena tengan lugar en congruencia con lo que a tenor de la declaración se
puede calificar de querido (deseado, efectos ex voluntate, diferencia especifica).
Acto voluntario y lícito realizado de conformidad con una norma jurídica que tenga
por finalidad directa y específica, crear, conservar, modificar, transferir o extinguir
derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado.
Declaración o declaraciones de voluntad privada, encaminados a producir un fin
práctico jurídico, a las que el ordenamiento jurídico, bien por si solo o en unión de
otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas consecuencias
jurídicas (Espín Canovas)
Acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada, dirigidas a la
producción de un determinado efecto jurídico y a las que el Derecho Objetivo
reconoce como base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que
el propio ordenamiento establece (Castán Tobeñas)
N.J. Actos que se fundamentan en la declaración de JURÍDICO que van a crear
modificar o extinguir una relación jurídica como consecuencia de esa declaración.
CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO JURÍDICO
Ø Es un acto jurídico, una conducta humana
Ø Ese acto consiste en una declaración o varias declaraciones de voluntad (es una
voluntad declarada, exteriorizada, no interna: puede ser solo una declaración,
testamento, o varias, un contrato; es una voluntad privada

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Ø La declaración de voluntad está encaminada a producir un efecto jurídico;


Ø Ese efecto está protegido o reconocido por la ley, por el Derecho
* EL NEGOCIO JURÍDICO Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO
DERECHO DE FAMILIA
El negocio jurídico se encuentra en todas las relaciones, actos que realiza el
hombre, por el hecho de ser una declaración de voluntad, que tiene por fin
inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar,
transferir, conservar o eliminar derechos.
Ejemplos.
Matrimonio
Derecho de alimentos
DERECHO SUCESORIO
Ejemplo.
Testamento
DERECHOS REALES
Ejemplo.
Derechos reales de garantía. (Hipoteca)
DERECHOS DE OBLIGACIONES
Ejemplo:
Constituidos en obligaciones de hacer, no hacer, dar y no dar.
Objeto del Negocio Jurídico
Diverso de la causa es el motivo del negocio. Por motivo del negocio debe
entenderse, propiamente, la representación de la realidad, en cuanto tal
representación pone en movimiento, o detiene (Es decir, es su razón determinante},
la voluntad del sujeto, al dar vida al negocio. Por tanto, parece término más
apropiado para expresar el concepto, el de móvil (a veces, se habla de causa
eficiente). No siempre la determinación de la voluntad es obra de un solo motivo;
varios motivos pueden operar conjuntamente en el mismo sentido, o en contraste el
uno con el otro. La causa difiere del motivo, no solamente en los dos primeros
significados atribuidos a aquel término, sino también, y sobre todo, cuando se la
entienda en su significado propio, o sea, como finalidad perseguida en el acto de dar
vida al negocio (con el cual se cumple una atribución patrimonial). Motivo es una
representación (hecho subjetivo); causa es elemento objetivo (finalidad) para
conseguir el cual, el sujeto da vida al negocio (es elemento teleológico). Solamente
ha de admitirse que la representación de la finalidad (causa) hace de motivo (impulso);
(impulso); es la razón por ¡a cual el sujeto quiere; causa n o es motivo, o sea,
representación de la finalidad, sino que es la finalidad en sí -y por si considerada
Precisado esto, se advierte que el motivo presenta estrecha conexión con la volición;
incluso, que el juego de los motivos es precisamente lo que prepararla volición; y,
por tanto, el motivo se diferencia ulteriormente de la causa, en cuanto el primero

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opera en el terreno de la voluntad, mientras que la segunda opera en el terreno de
los fines, permaneciendo (como se ha señalado ya) el primero como elemento
subjetivo y la segunda como elemento objetivo. Se puede decir, por ejemplo, que causa
causa (y causa constante) de la venta es, para el vendedor, recibir el precio de la
cosa, mientras los motivos de la venta son, para el vendedor, los diversos empleos
posibles que puede hacer de la suma obtenida (comprar una cosa diversa de la
vendida; gastar la suma en un viaje; ayudar con la suma a un pariente necesitado; y
similares) ; la primera es siempre la misma; los segundos varían de un sujeto a otro
y, para el mismo sujeto, de una situación a otra. Igualmente, para el comprador, la
causa de la compra de una casa es siempre la adquisición de la propiedad de la
casa; el motivo puede ser el de habitar la casa, el de revenderla, el de demolerla
para levantar una más alta y moderna, el de destinarla a una obra de beneficencia,
etc.
En otro sentido, pueden establecerse las relaciones entre motivo y causa: el sujeto
puede, mediante el negocio, perseguir finalidades mediatas, que van más allá de la
inmediata (causa en sentido estricto ; también las ulteriores finalidades se llaman
—por la mayoría— motivos (o causas secundarias, o remotas). Y, en efecto, no son
la causa, sino motivos particularmente importantes para el sujeto. Ahora bien,
mientras en general los motivos son indiferentes (cfr. número siguiente), por el
contrario. los que consisten en finalidades mediatas, cuando sean deducidos en
negocio, o sea, manifestados por el sujeto, adquieren relevancia; y, si no se
consiguen, pueden dar lugar a una reacción en favor del sujeto, por analogía de lo
que ocurre con la causa no-realizada. Las finalidades mediatas, pues, aun
permaneciendo distintas, se aproximan a la causa, del negocio, porque
(excepcionalmente) son relevantes. Dentro de estos límites restringidos, puede
aceptarse la opinión según la cual también la causa en sentido subjetivo seria causa
en sentido técnico. Como causa secundaria o remota, o sea, como causa en sentido
subjetivo, la misma opera, indudablemente, como si fuese causa objetiva; pero
desde el punto de vista de la esencia, la causa remota no pierde su naturaleza de
motivo.
De ordinario, los motivos son jurídicamente irrelevantes! Sobre todo porque no son
deducidos en negocio, o sea, porque el declarante no hace depender de la
realización del motivo del cual él ha partido, la eficacia del negocio; ni, por otra
parte, del motivo silenciado pueden ser conocedores los terceros. Los motivos sonrelevantes
relevantesen materia de negocio mortis causa, en materia de donación y en materia
de contratos en general; estado de peligro y de necesidad). En sustancia, los casos
principales que la ley toma en consideración, son los motivos erróneos y los motivos
ilícitos.
Además de causa y de motivo, se suele hablar de propósito (o intención) : un
término cuyo significado no es claro, a menos que se haga de él el motivo que ha
prevalecido sobre los otros (el motivo último) en el proceso de formación de la
voluntad y que, entonces, se identifica con la voluntad o, mejor, con la volición; a
manifestar la cual, en el negocio jurídico (es diferente en los actos jurídicos, sirve la
declaración. Pero, con esto, se ve cómo, también en cuanto a la intención (al igual
que en cuanto al motivo), los nexos son con un hecho subjetivo (precisamente, la
volición) y no con un hecho objetivo, como es la causa. En efecto, de la intención, y
del intento jurídico y del intento empírico, se ha hablado aquí, a propósito del
concepto de negocio jurídico, para expresar que el declarante es movido por aquella
cierta voluntad; y entonces, el concepto de intención coincide con el de causa
remota, o sea, es siempre la variante de un motivo.

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El negocio jurídico y su aplicación en el derecho
En cuanto al f i n que con el negocio se persigue es, según hemos indicado, regular
los propios intereses, jurídicos. Pero ello como regla general, pues también haya
negocios jurídicos encaminados, como excepción, a la regulación de los intereses
ajenos. Por ejemplo, el negocio representativo. Sin embargo, conviene advertir que
hay una serie de consecuencias mediatas que pueden afectar a terceros y que sería
equivocado considerar como prueba de que habitualmente los negocios jurídicos
producen sus efectos en la esfera de los que no intervienen en ellos. Por ejemplo, si
en virtud de un negocio se adquiere a non domino, el titular del derecho adquirido
cesa de serlo por haberse convertido en titular el adquirente a non domino. Pero no
es que el negocio sea eficaz respecto de aquél, sino que siendo el efecto del mismo
sólo la adquisición de éste, tal adquisición tiene, a su vez, como consecuencia, la
pérdida del derecho por el anterior titular. Cabe ahora observar qué papel
desempeña en el ámbito 'jurisdicción’ la institución del negocio: representa la
solución a, un problema práctico paralelo a aquél que se resuelve con la figura del
derecho subjetivo privado. Ambos (derecho y negocio) están al servicio de la libertad
y de la autonomía privada, pero con finalidades esencialmente distintas, ya que cada
uno de, ellos representa la solución de una diferente cuestión, si bien sean éstas
correlativas y complementarias. El derecho subjetivo cumple una finalidad estática
de conservación y tutela. El negocio jurídico, por el contrario, tiene una (finalidad
dinámica, de iniciativa y renovación. Con el derecho subjetivo resuelve el
Ordenamiento jurídico el problema de proteger los intereses privados tal como los
encuentra constituidos en el ordenamiento económico social que tutela. Con el
negocio jurídico soluciona el de ofrecer a la iniciativa individual el modo de
desplegarse y actuar, modificando la posición de aquellos intereses, según las
directrices que los particulares mismos juzguen más convenientes.
A esta materia, que ha adquirido un especial desarrollo en tema de contrato,
debemos referimos aquí, porque presenta aspectos generales, comunes a todos los
negocios patrimoniales entre vivos, según la extensión autorizada. Interpretación
del negocio, vale tanto como investigación del significado efectivo del negocio;
significado que no es siempre claro y patente, ya conste el negocio de una sola o de
varias declaraciones de voluntad. En otros casos, además, aparte la cuestión de la
posible oscuridad o ambigüedad, el negocio puede resultar de dos (o más)
declaraciones de voluntad, de contenido diverso (como en los contratos): las cuales
concurren a constituir la que se llama voluntad contractual: aquí, las dificultades de
interpretación aumentan, también porque entra en juego, en otro aspecto, el
problema de si debe darse relieve a la voluntad, tal como resulta de la declaración
(voluntad declarada), o bien a la voluntad efectiva (no declarada). La investigación
fundamental del intérprete consiste en establecer la naturaleza jurídica efectiva del
negocio, puesto que de ella deriva la aplicabilidad de un determinado grupo de
normas, en lugar de otro. A este respecto, adviértase que no es en absoluto decisivo
el nomen iuris, empleado de ordinario por las partes, para calificar el negocio. Esto
es verdad, especialmente en materia contractual. A reconstruir, en los indicados
casos, el significado efectivo del negocio, ayudan, además, las reglas legales (o sea,
fijadas por la ley) de interpretación. Estas son —como actualmente se considera, de
manera indiscutida, después de haber superado la opinión que veía en ellas meros
consejos, o criterios, confiados al arbitrio del intérprete en general y del juez en
particular— verdaderas y propias normas jurídicas coactivas cuya observancia, por
tanto, es obligatoria. Las reglas antes señaladas, sin embargo, no desarrollan todas
la misma función; y, por eso, deben agruparse como sigue.
2.—Algunas están dirigidas a fijar los criterios objetivos a base de los cuales pueden

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eliminarse las eventuales ambigüedades o dudas de las declaraciones de voluntad, y
determinar su contenido efectivo contra el aparente (interpretación denominada
objetiva). Se afirma, ante todo, el denominado principio de conservación del
negocio, lo que significa que se debe impedir que el negocio sea prácticamente
inútil, esto es, que quede privado de efecto, a causa de la ambigüedad de alguna de
las cláusulas, o de las proposiciones en el mismo contenidas. Se prescribe, además,
que, para entender la cláusula ambigua, debe hacerse referencia a lo que se practica
en el lugar donde se ha formado el negocio; que las palabras de diversos sentidos
deben entenderse en el sentido más conveniente a la naturaleza y al objeto del
negocio. Convendrá, también, la rectificación de la errónea declaración de voluntad.
3.—Por el contrario, otras reglas están dirigidas a facilitar la investigación y la
determinación —en cada caso— del valor de la declaración de la voluntad en
concreto de la parte declarante, o (si se trata de negocio bilateral) de las partes
(interpretación subjetiva, o histórica, o en concreto) a prescindir de la hipótesis de la
ambigüedad. Se postula que, para interpretar el negocio, debe investigarse la intención
intención del sujeto, y no limitarse al sentido literal de las palabras (donde es
evidente el paralelismo con las disposiciones preliminares). De la premisa se sacan
las consecuencias (las cláusulas se interpretan las unas por medio de las otras,
porque son lógicamente "complementarias"), (interpretación "restrictiva" del
negocio) y (interpretación "extensiva" del negocio) (también aquí, emerge el paralelismo
paralelismo con las normas sobre la interpretación de las leyes). El legislador declara
introducir en la materia del negocio entre vivos, aun unilateral, el principio de la
buena fe objetiva. El deber de observancia de la buena fe, al menos en los limites en
que la regla está dirigida al juez, parece significar que el contrato debe ser
interpretado como exige la buena fe (objetiva); pero, en cuanto la misma está
dirigida a las partes, se ha observado que la regla carece de contenido especifico, en
cuanto el principio de buena fe ha penetrado en la reciente redacción de las normas
sobre la interpretación negocial. La buena fe, en esta materia, impondría un
comportamiento leal de los sujetos en entender los recíprocos deberes y en hacer
valer los propios derechos, a apreciarse a base del criterio objetivo de lo que el
hombre medio entiende por lealtad.
El negocio oscuro es ininteligible, sanciona, en su primera parte, el principio de
equidad. en materia de interpretación negocial.
Por equidad, en el sentido ahora considerado, debe entenderse el equilibrio de los
intereses y la igualdad de trato que ha de conseguirse en las relaciones entre las
partes.
4. — Otras normas de interpretación, particulares a algunos negocios jurídicos,
testamento, dote, servidumbre, comodato; los cuales contienen, no ya presunciones
(como podría parecer a primera vista), sino normas interpretativas.
5.—Además de interpretación, en el sentido ya explicado, el negocio es susceptible
de interpretación integrativa, pero, sobre todo, de integración; ésta implica una
incidencia, no sobre el contenido, sino sobre los efectos del negocio, en el sentido
de hacerlos más próximos a los que la ley, el uso o la equidad reclaman.

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