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I EL DERECHO EN GENERAL
- CONCEPTO:
a) Punto de vista positivo: podríamos definirlo diciendo que el derecho es la disciplina normativa
de la conducta humana dentro de las relaciones sociales impuesta por la voluntad soberana de
la colectividad.
b) Punto de vista especulativo: Procura interpretar el sentido de su racionalidad y de su
trascendencia. Según los viejos juristas romanos:
Celso: “el derecho es una técnica de lo bueno y de lo justo”.
Ulpiano: “el derecho consiste en vivir honestamente, no causar daño a otro, dar a cada uno lo
suyo”.
Santo Tomas: “la LEY es una ordenación racional que mira el bien común, promulgada por
quienes tienen a su cargo el gobierno de la colectividad”. (Es la definición mas importante)
Dante: “es la proporción de hombre a hombre, que observada por la sociedad, la conserva, y
corrompida la corrompe.
- DISTINCIONES:
En sentido OBJETIVO: el derecho es la LEY misma, que manda, prohíbe o permite, es el conjunto
de reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres en el ámbito de la sociedad en que
actúan y cuya observancia puede serles impuesta coercitivamente. (conj. de art. del Código Civil,
las relaciones con el derecho de dominio o propiedad) .
Cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablamos del derecho como fenómeno positivo
vigente en la vida de una sociedad. (Por eso cuando decimos der. positivo nos estamos refiriendo
al conjunto de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, o toda otra imperativa o permisiva que
emana de autoridad competente, y que se encuentran en vigencia en un determinado momento o
país, o que rigen las relaciones entre varios Estados o entre individuos de varios Estados).
Este derecho Positivo se divide en dos grandes sectores: D. Público y D. Privado
DERECHO PUBLICO: es aquel que regula u organiza al Estado como ente soberano, y toda la
actividad que los poderes públicos han de desarrollar para asegurar el bien común y la
conservación de la sociedad.
El D. Público se subdivide en:
a) DERECHO PUBLICO INTERNO: organiza los poderes públicos y regla las relaciones de los
mismos con los particulares. Comprende varias ramas como el D. Constitucional, D.
Administrativo, D. Penal, D. Fiscal, D. Procesal, etc..
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b) DERECHO PUBLICO INTERNACIONAL: reglamenta las relaciones entre varios Estados o
entre los habitantes de un Estado y otro siempre que el Estado actúe como poder público.
DERECHO PRIVADO: es aquel regula las relacione de particular a particular, y su contenido está
representado por el margen de libre actividad que cada Estado deja al individuo para el desarrollo
de su personalidad y de su voluntad.
Reseña Histórica:
El contenido de los términos “Derecho Civil” ha variado con al transcurso del tiempo.
Entre los romanos “jus civile” se empleaba para distinguir todos los derechos propios del
ciudadano; por contraposición a “jus gentium” que era el derecho común a todos, sin distinción
entre ciudadano y extranjeros.
En la edad media, comprendía todo el contenido del derecho con excepción del derecho canónico.
Posteriormente tuvo un alcance que comprende todo el derecho Privado, por oposición al derecho
Público.
Hasta hoy, el der. Civil es solo una rama, aunque la más importante del derecho privado.
El Der. Civil conserva su virtud supletiva, es decir que si en las ramas del derecho privado no
existe una norma especial que rija una determinada situación jurídica, dicha situación habrá de ser
regida por las disposiciones del derecho civil.
La importancia por otra parte del derecho civil es de que regla normativamente la condición de la
persona, aún desde antes de su nacimiento, la acompaña a través de toda su vida en sus
relaciones familiares y patrimoniales, y aún después de la muerte determina el destino ulterior de
su patrimonio.
DEFINICIÓN: Según Jorge Buteler: El derecho Civil es la rama más importante del derecho
privado, que regula jurídicamente la situación integral de la persona, ya sea considerada en sí
misma y a través de sus atributos esenciales, ya considerada dentro del núcleo familiar en el cual
se integra y completa, ya sea considerada como titular de un patrimonio que ha de tener un
destino ulterior después de su muerte.
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El SEGUNDO TÍTULO PRELIMINAR se denomina “del modo de contar los intervalos del derecho”
y en el se establecen las normas que deben aplicarse para determinar el tiempo de vencimiento
de los plazos. (Art. 23-29).
El LIBRO PRIMERO (Art. 30-494) se denomina “de las personas” y esta dividido en dos secciones:
- Sección Primera: trata de las personas en general. (30-158)
- Sección Segunda: trata de los derechos personales en las relaciones de familia (derecho de
familia). (159-494) Matrimonio, Filiación, Parentesco, Tutela y Curatela.
El LIBRO SEGUNDO (Art. 495-2310) se denomina “de los derechos personales en las relaciones
civiles” y esta dividido en tres secciones:
- Sección Primera: esta a su vez dividido en dos partes: la parte primera trata “de las obligaciones
en general” y la segunda parte trata de la “extinción de las obligaciones”.
- Sección Segunda: trata de los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición,
modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones.
- Sección Tercera: trata “de las obligaciones que nacen de los contratos” y en el Título I dicta las
normas que se refieren a “los contratos en general”. Luego en el Título II desarrolla lo relativo a “la
sociedad conyugal” y del Título III en adelante trata de los contratos mas frecuentes en las
relaciones civiles, compra-venta, cesión de créditos, etc.
El LIBRO TERCERO (Art. 2311-3261) no esta dividido en secciones sino en títulos, trata “de los
derechos reales”
- Título I: legisla sobre las cosas y los bienes.
- Títulos II y III sobre la posesión.
- Del Título IV en adelante: trata sobre los derechos reales en particular, por ej. Derecho de
dominio o propiedad privada.
El LIBRO CUARTO (Art. 3262-4043) legisla sobre “Disposiciones comunes de los derechos reales
y personales” y trae un título preliminar que trata “de la transmisión de los derechos en general”.
Se divide en tres secciones:
- Sección Primera: se denomina “de la transmisión de los derechos por muerte de las personas a
quienes correspondían”. Derecho Sucesorio.
- Sección Segunda: trata sobre los derechos de retención y de las preferencias por los créditos, es
decir, los llamados privilegios.
- Sección Tercera: se denomina “de la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales
por el transcurso del tiempo” y legisla sobre la institución de la prescripción, tanto de la
prescripción adquisitiva como de la prescripción extintiva o liberatoria.
Por ultimo el Código Civil contiene un Título Complementario (4044-4051) sobre “la aplicación de
las leyes civiles”.
DERECHOS RELATIVOS: que están representados por los derechos personales, o derechos de
obligación, o de crédito.
El Derecho Personal es relativo porque crea un vínculo solamente entre dos partes, entre un
sujeto activo (acreedor o derecho habiente) y un sujeto pasivo (deudor u obligado).
En cambio los derechos reales crean una relación directa entre la persona que es titular del
derecho y la cosa que es el objeto de ese derecho, y ese vínculo debe ser respetado por todos y
cada uno de los miembros de la comunidad jurídicamente organizada (son ERGA OMNES, es
decir deben ser respetados contra todo y cada uno de los miembros de la sociedad).
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Art. 497: a todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que
corresponda a Derechos Reales.
Nota al Art. 577: todo derecho Real debe manifestarse por signos distintivos de los de los der.
Personales, la sociedad no esta obligada a respetar derecho que no se conoce.
Hablar de los derechos subjetivos presupone la existencia de tres categorías lógicas, sobre la que
se estructura la teoría general del derecho civil.
El SUJETO del derecho que es la persona. (Libro 1º, sección 2º)
EL OBJETO de los derechos puede ser:
1. la cosa, en los derechos reales.
2. los bienes inmateriales, en los derechos intelectuales
3. la persona, en los derechos de familia
4. los hechos del hombre, en los derechos u obligaciones o créditos
LA CAUSA EFICIENTE DE LOS DERECHOS: es decir los hechos y actos jurídicos
que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y
obligaciones.(Libro 2º, sección 2º)
Desde el punto de vista subjetivo los derechos pueden ser CLASIFICADOS en:
DERECHOS CIVILES: son aquellos que corresponden al hombre por su condición de ser humano.
Estos a su vez pueden clasificarse en:
- Materiales, de contenido patrimonial: se refieren a las relaciones de las personas en sociedad
tomadas respecto a su patrimonio (reales, personales o de obligaciones).
- Morales o extrapatrimoniales, de contenido ético: se refieren a las relaciones de las personas en
sociedad que no tienen por objeto el patrimonio (comprende los derechos sobre la personalidad,
sobre la propia persona o persona ajena).
Aclaración: respecto a los derechos sobre la personalidad en las notas al Art. 2312 encontramos
un pensamiento respecto a estos “existe derechos y quizás los mas importantes que emanan de la
existencia del individuo…”
- Mixtos: participan de los caracteres de los derechos morales y también participan de los
caracteres de los derechos materiales. Ej: Derechos intelectuales.
DERECHOS POLITICOS: corresponden solo a ciertos hombres, a aquellos que son ciudadanos
del país de que se trate.
- ANTECEDENTES : La idea de dotar a nuestro país de un cuerpo de códigos, entre ellos el civil,
que sustituyera a la legislación española que todavía regía en el país, tuvo su primera expresión
en un decreto del General Urquiza (en ese entonces Director Provisional de la Conferencia
Argentina).
Pero recién en 1864, (durante la presidencia de Mitre) en cumplimiento de una ley del Congreso,
el Poder Ejecutivo designó al Dr. Dalmasio Vélez Sarsfield para que redactara el proyecto del
código civil.
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En 1865 ya presentó el proyecto del Libro Primero al que le siguieron los demás en tras corto
intervalo.
El Poder Ejecutivo sometió el proyecto a la consideración del Congreso el 25 de Agosto de 1869 y
el 25 de Septiembre de 1869 se sancionó la ley núm. 340 (a libro cerrado y sin modificaciones)
promulgada por el presidente Sarmiento el 29 de dicho mes y que tuvo vigencia como ley de la
Rep. Argentina a partir del 1 de Enero de 1871.
Primera edición oficial fue la del proyecto original.
Segunda edición oficial fue editada en New York (1872).
Posteriormente, en 1882, se sancionó una serie de enmiendas y rectificaciones, mediante la
llamada fe de erratas del Código civil y con tales rectificaciones salió una nueva edición, en 1884,
la que se dio en llamar Edición Pampa.
A través de los años se fueron dictando leyes que reforman o complementan al código.
La más importante fue la del año 1968 a través de la Ley 17.711 pero mantuvo la estructura
general del código de Vélez Sarfield.
La guía más importante que inspiró a nuestro codificador ha sido el esbozo del Código Civil para el
Imperio del Brasil, obra del jurisconsulto brasileño Texeiras de Freitas.
Otra fuente de gran gravitación en Vélez ha sido el Código Civil Francés. Cabe destacar la
influencia de los jurisconsultos franceses del siglo pasado. (modelos de los códigos del siglo XIX).
En menor grado, debemos también citar como fuentes al Código de Chile y al Proyecto para el
Código Civil para España del que fuera autor García Goyena.
También ejerció cierta influencia el Derecho Español y el Derecho Romano.
También tuvo en cuenta los usos y costumbres de nuestro país (matrimonio religioso y sociedad
conyugal) y el derecho patrio o intermedio (que incluye este la legislación sobre menores e
incapaces) quedando así infundadas las criticas de Alberdi al otorgarle la redacción del código civil
a Vélez Sarfield manifestando que este autor se basaba en códigos extranjeros y no tenia en
cuenta las costumbres de nuestro país.
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1) Transcurridos 2 años de matrimonio los cónyuges, en presentación conjunta, podrán alegar el
divorcio alegando causa graves que hagan moralmente imposible la vida en común.
2) Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y
de los gananciales adquiridos con el fruto de su trabajo u otro título legítimo.
3) Los actos de disposición de bienes gananciales inmuebles o muebles registrables requieren el
consentimiento de los dos cónyuges.
4) La mayoría de edad se adquiere al cumplir los 21 años.
5) Desde los 18 años, el menor puede celebrar sin autorización de sus representantes legales,
contratos de trabajo en actividad honesta.
6) La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos.
7) El derecho de propiedad debe cumplir una función social.
8) Se incorpora al derecho positivo la teoría de la lesión en los actos jurídicos.
9) Se mejoran los derechos hereditarios del cónyuge supérstite, y especialmente a favor de la
mujer.
10) El perfeccionamiento de la transmisión del dominio requerirá no solo el título y la tradición,
sino la inscripción del primero en los registros inmobiliarios.
11) Se reduce de 30 a 20 años el término para adquirir por prescripción sin justo título ni buena fe.
12) Se introduce el principio de la mora automática en las obligaciones a plazo.
13) Toda aceptación de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario.
14) En los contratos bilaterales, se entiende implícito el pacto comisorio.
III LA LEY
- DEFINICION
1) La ley es una regla social, es decir, es una norma destinada a reglas las relaciones de los
hombres que viven en sociedad (no se concibe una ley dictada para un individuo en
particular).
Art. 1: Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la república sean
ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes.
Art. 2: Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que
determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los 8 días siguientes al de su
publicación oficial.
3) La ley es una regla establecida por autoridad pública. Esa autoridad, en la mayoría de los
países modernos es el Poder Legislativo.
La aplicación de la ley es función específica del Poder Judicial, es decir de los jueces y tribunales
encargados de resolver las controversias que se producen entre los individuos y que estos
someten a su decisión. El acto por el cual los jueces y tribunales resuelven dichas controversias se
llama sentencia.
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Dictar sentencia significa juzgar, resolver, fallar un juicio, aplicando la ley al caso concreto sobre el
que se falla.
Art. 15: Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de la ley.
Art. 16: si las leyes civiles no pueden ser aplicadas se aplican leyes análogas y si aún la cuestión
fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho.
- CLASES DE INTERPRETACION
LEGISLATIVA: es la emana del mismo legislador, que mediante otra ley se ve en la necesidad de
aclarar el alcance o sentido de una ley anterior. Esta interpretación es tan obligatoria como la ley
interpretada y rige para el futuro.
JUDICIAL: es la que hacen los jueces en sus sentencias al aplicar la ley. Es obligatoria para las
partes del juicio.
DOCTRINARIA: es la que realizan los estudiosos del derecho y no es obligatoria.
Ojo! No se concibe una correcta aplicación de la ley sin una correcta interpretación de la misma.
- EFECTOS DE LA LEY
Los efectos de la ley debemos considerarlos con relación a las personas, con relación al tiempo y
con relación al territorio.
CON RELACIÓN A LAS PERSONAS: (Art. 1) “las leyes son obligatorias para todos los habitantes
del país, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes”.
Hay otras leyes, las de carácter político-constitucional, que solo se aplican a los ciudadanos
argentinos; por ej. la ley de enrolamiento, la ley servicio militar obligatorio.
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- MODOS DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERECHO
Art. 23: Los días, meses, años se contarán para los efectos legales por el calendario gregoriano
El calendario gregoriano tiende a hacer coincidir el año civil con el año solar.
El año solar tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos, 10 segundos; la coincidencia con el año civil se
hace así; tiene 365 días, pero cada 4 años se le agrega un día, el 29 de Febrero. Se suprime el día
29 de Febrero 3 veces cada 400 años y se suprime al final de cada centuario (cuyo número no sea
divisible por 400).
El código civil establece reglas para contar los plazos.
Art. 24: El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche, los plazos de días
no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina
el día de su fecha.
Art. 25: Los plazos de mes a mes, de año en año, terminarán el día en que los respectivos meses
tengan el mismo número de día de su fecha. Un plazo que comience el 15 de un mes, terminará el
15 del mes correspondiente.
Si alguien contrajera una obligación al 31-01-98 a un mes de plazo, vencerá a las 24 Hs. Del 28-
02-98, es decir, el último día del plazo será el último día del mes del vencimiento, aunque este
último mes tenga menos días que el día en que comenzó el plazo
Art. 28: Los plazos civiles incluyen días feriados salve que se exprese concretamente que el plazo
que el plazo otorgado sea de días hábiles. En materia procesal se excluyen los días feriados.
CAPITULO 2
En el lenguaje común persona significa el individuo humano, pero en el derecho tiene un sentido
mucho más amplio.
Art. 30: Persona es todo ente capaz de adquirir derechos o contraer obligaciones.
- CLASIFICACION
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- PERSONA DE EXIXTENCIA VISIBLE. DEFINICION
Art. 51: Todos los entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción de
cualidades o accidentes, son personas de existencia visible.
Esta definición es una reminiscencia del viejo Der. Romano, en donde se concebía la existencia
del prodigio o monstruo.
Actualmente decimos que PERSONA FISICA es toda aquella nacida de mujer, por grandes y
graves que sean las anomalías que padezca. Por el solo hecho de nacer con vida siempre será
persona.
El código civil no define a la persona jurídica, se refiere a ella por exclusión.
Art. 32: Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son
personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o jurídica.
Se dice que ATRIBUTO es todo lo inherente a una cosa o sustancia, es decir, es todo aquello que
la cosa o sustancia no puede dejar de tener (una persona no puede dejar de tener nombre,
domicilio, capacidad, estado).
NOMBRE:
Toda persona tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponda.
El nombre de pila se adquiere por la inscripción en al acta de nacimiento. Su elección corresponde
a los padres o a falta de uno le corresponde al otro y si no al tutor. No debe ser extravagante ni
inmoral, ni ridículo. No puede ser extranjero, ni indígena, salvo los castellanizados para su uso.
Tampoco pueden ser más de tres nombres o usar los apellidos como nombres.
Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido del padre; podrá agregarse el de la madre.
El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es
reconocido por ambos, el del padre.
Si el reconocimiento del padre es posterior al de la madre, podría mantenerse el apellido de la
madre con autorización judicial. El hijo estará facultado para hacer la opción dentro de los dos
años de haber cumplido los 18 años.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.
La mujer al contraer matrimonio añadirá a su apellido el de su marido precedido “de”. Si la mujer
fuese conocida en el comercio, profesión, por su apellido de soltera, podrá seguir usándolo para
ejercer esas actividades.
Decretado el divorcio será optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido.
La viuda puede requerir al Registro la supresión del apellido marital. Si contrajera nuevas nupcias
perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante pudiendo a pedido de éste agregarse el
apellido de origen. El adoptado podrá solicitar su adición desde los 18 años. Cuando la adoptante
fuera viuda, el adoptado llevará su apellido de soltera. Cuando se adoptare un menor de 6 años,
los adoptantes podrán pedir el cambio del nombre de pila a la adición de otro.
Revocada la adopción, el adoptado perderá el apellido de adopción; pero si ya es conocido
públicamente por ese apellido podrá ser autorizado a conservarlo.
Después de aceptados en la partida de nacimiento el nombre y apellido no podrán ser modificados
ni cambiados sino por resolución judicial por justo motivo.
CAPACIDAD:
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DE DERECHO: es relativo; grado de aptitud de cada persona para adquirir derechos y
contraer obligaciones.
DE HECHO: en toda su plenitud; grado de aptitud de las personas de existencia visible
(por la voluntad) para ejercer por sí mismas actos de la vida civil.
Art. 52: Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer
obligaciones. Se reputan tales todos los que en este código no son considerados incapaces.
La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción (no hay otras incapacidades que las
expresas en la ley).
Se habla de 2 capacidades:
CAPACIDAD DE DERECHO O DE GOCE: es el grado de aptitud de cada clase de persona para
adquirir derechos o ejercer por si o por otras personas actos que no le son prohibidos.
Decimos “grado de aptitud” ya que es un concepto relativo. No puede faltar totalmente, tampoco
puede darse en un grado total, absoluto, dado que siempre habrá restricciones o limitaciones. Por
ello hablamos de grado de aptitud y no de aptitud.
Decimos también “de cada clase de persona” porque las limitaciones a la capacidad de derecho
están establecidas no en atención a lo que es la persona en general, sino a su condición particular,
a las funciones o investidura que tiene cada cual.
INCAPACIDAD:
INCAPACES DE HECHO: son incapaces de hecho aquellas personas que por incapacidad física o
moral de obrar, o que por su dependencia de una representación necesaria, no pueden ejercer por
sí mismos los retos de la vida civil.
Puede ser absoluta o relativa. Está establecida por la protección de los incapaces y a favor de
ellos.
La incapacidad de derecho es insubsanable.
La incapacidad de hecho es subsanable mediante la representación necesaria.
Por ej. : hijo menor de edad, el representante es el padre.
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Demente, su representante es el curador.
ESTADO:
Posición jurídica que una persona en la sociedad determinada por cualidades personales: casado
o soltero, divorciado o viudo, mayor o menor de edad, nacional o extranjero. A cada una de estas
cualidades le corresponden determinados derechos u obligaciones.
El estado de la persona interesa al orden público, por tal motivo su reglamentación depende
exclusivamente de la ley. La ley, tomando en cuenta el estado de las personas, les reconoce o no
ciertos derechos.
Para expresar la idea de que una persona goza de un derecho determinado se dice que está en
posesión de estado.
Por ej. : la cualidad de argentino es una fuente de derecho que no tiene un extranjero. Una pareja
de esposos tiene derechos que no tienen una pareja en concubinato.
DOMICILIO:
Es el asiento jurídico de la persona, donde la ley supone que la encontrará siempre para todos los
efectos; que aunque no estuviera presente en un momento dado, siempre habrá por ley alguien
encargado para recibir las comunicaciones que se le hagan.
Clasificación:
El domicilio puede ser: General o Especial.
Dentro de domicilio GENERAL distinguimos tres domicilios:
El domicilio LEGAL: es el lugar donde la ley presupone que una persona reside de una
manera permanente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, aunque de hecho no
este allí presente. Sin admitir prueba en contrario.
Por ej. : hijo menor soltero en el domicilio de sus padres.
El domicilio REAL: es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y
de sus negocios. En este domicilio intervienen dos elementos, el natural que se refiere a la
residencia efectiva, y el otro es el voluntario que se refiere a la intención de tener allí su
domicilio. Es donde vive.
El domicilio de ORIGEN: es el lugar del domicilio del padre en el día del nacimiento del hijo o
de los hijos.
Domicilio ESPECIAL: es aquel que se establece voluntariamente para un fin determinado, sin que
ello implique el cambio del domicilio general.
Por ej. : para un contrato se puede elegir un domicilio para la ejecución de obligaciones.
El domicilio general es único. Pero puede tener además del domicilio general, uno o más
domicilios especiales.
Cambios de domicilio:
Art. 97: El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro, esta facultad no puede ser coartada ni por
contrato, ni por disposición de última voluntad...
Art. 98: El último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el
nuevo.
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II LOS INCAPACES
Art. 55: Los menores adultos son incapaces para realizar todos los actos para los que no estén
expresamente autorizados por la ley.
Digamos que menores adultos son las persona que tienen 14 años cumplidos pero no han llegado
a la edad de 21 años en que se adquiere la mayoría de edad.
Art. 12 del Código Penal: Son también relativamente incapaces de hecho las personas que hayan
sufrido condenas de prisión o reclusión por mas de 3 años.
Está privado de la administración de sus bienes, de disponer de ellos por actos entre vivos, pero
puede disponer por testamento; puede contraer matrimonio, reconocer hijos. Esta capacidad es
relativa, cuando recobra la libertad, recobra su capacidad.
Art. 63: Son las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno.
Art. 76: La época de la concepción de los que nacieren vivos queda determinada por el lapso entre
el máximum y el mínimum la duración del embarazo.
Art. 77: El máximum del tiempo del embarazo se presume que es de 300 días y el mínimum de
180 días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción no admite prueba en contrario.
Art. 73: Repútese como cierto el nacimiento con vida, cuando las personas que existieren en el
parto hubiesen oído la respiración o la voz de los nacidos, o hubiese otros signos de vida.
Art. 75: En caso de duda de si hubieren nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos,
incumbiendo la prueba al que alegue lo contrario.
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- LOS MENORES: IMPUBERES, ADULTOS, EMANCIPADOS
Art. 126: Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de 21 años.
Art. 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de 14 años cumplidos, y
menores adultos los que fueren de 14 años cumplidos hasta los 21 años.
Los menores impúberes son considerados absolutamente incapaces de hecho, pero los menores
adultos son relativamente incapaces estando autorizados a realizar por sí los actos que la ley
autorice.
Por ej.: a celebrar contrato de trabajo en actividad honesta una vez cumplido los 18 años. Ejercer
su profesión por cuenta propia. Administrar sus bienes adquiridos con su trabajo. (Art. 128).
MENORES EMANCIPADOS:
Art. 135: Los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de sus bienes,
pero respecto de los adquiridos por título gratuito antes o después de la emancipación solo tendrá
la administración; para disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare
acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos sea mayor de edad.
- LOS DEMENTES:
Para que una persona sea declarada demente, deberán ser declarados en sentencia judicial. (Art.
140).
Art. 141: Se declaran incapaces de demencia; las personas que por causa de enfermedades
mentales no tenga aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.
Dos requisitos para que una persona enferma mental sea declarada incapaz absoluta de hecho:
Juicio
En el juicio debe haber dictamen de facultativo.
Los actos del demente después de la sentencia judicial son nulos.
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Los actos del demente antes de la sentencia serán anulables, siendo indispensable probar que ya
existía la enfermedad.
- LOS INHABILITADOS
El inhabilitado no es un incapaz, conserva su capacidad para todos los actos civiles que no sean
exceptuados. Es una situación intermedia entre la plena capacidad civil de las personas y la
interdicción o incapacidad absoluta de los dementes.
Protege al sujeto y a su familia, se le veda la realización por si mismo de ciertos actos
especialmente riesgosos, como son los actos de disposición que no pueden realizar sin la
conformidad del curador.
- LOS SORDOMUDOS
Art. 153: Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito son declarados incapaces
para los actos de la vida civil.
Art. 12. La reclusión y la prisión por más de tres años, llevan como inherente la inhabilitación
absoluta; mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del
derecho de disponer de ellos por actos entre vivos.(del Cod. Penal)
El Código Penal establece una interdicción civil para la persona que haya sido condenada a tres
años o más de prisión o reclusión por un tribunal criminal, constituyendo un estado de incapacidad
relativa.
Podrá todo menos ejercer la patria potestad, administrar y disponer de sus bienes mientras dure la
condena.
SIMPLE AUSENTE: son las personas que no comparecen a tomar intervención en juicios en el
cuál están interesados, dejando sus bienes en estado de abandono y además se ignora cuál es el
domicilio del ausente (no se duda de la existencia de al persona).
La declaración judicial de ausencia y el nombramiento del curador podrán ser pedidos por el
Ministerio Público y por toda persona que tuviere interés legítimos sobre los bienes del ausente.
La curatela cesa:
por la presentación del ausente o apoderado
por la muerte del mismo
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- por su fallecimiento presunto, declarado judicialmente.
Las personas incapaces pueden adquirir derechos o contraer obligaciones, por medio de los
representantes necesarios que les da la ley.
También son representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en
todo asunto judicial o extrajudicial.
- CONCEPTO Y DEFINICION.
Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que no son
personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.
(definición por exclusión).
Según Dr. Buteler: Persona jurídica es la creación de la lógica jurídica fundada en la realidad
social, en virtud de la cual organizaciones humanas adecuadas, en atención a sus fines, son
investidas de personalidad jurídica y consideradas como sujetos del derecho a imagen y
semejanza del sujeto individual.
La sustancia en que asienta esta personalidad, es el grupo humano organizado.
Se trata de una obra del pensamiento, de la ciencia jurídica, es un puro concepto jurídico.
- REQUISITOS.
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Autonomía: una cosa es la asociación y otra distinta son los miembros individuales, los
socios que integran una asociación.
Representación: la persona jurídica es una pura idea, no tiene voluntad, entonces la ley le
crea una voluntad mediante una representación.
Patrimonio propio.
2) La justificación social y jurídica: está referida en el fin que persigue el grupo humano
organizado al cual se le reconoce personería jurídica, debe mirar al bien común, ser un fin
honesto y justo, conveniente al pueblo.
3) Autorización del Estado: viene a ser como la partida de nacimiento para las personas físicas.
El árbitro de ese fin, el que ha de controlar y decidir es siempre el Estado, por ello es
indispensable en la creación de la persona jurídica.
- CLASIFICACIÓN
Art. 33: Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
De carácter público:
1) El Estado Nacional, las provincias y los municipios.
2) Las entidades autárquicas. (U.N.C.).
3) Las Iglesias Católicas.
De carácter privado:
1) Asociaciones u organizaciones corporativas, y fundaciones, con autorización estatal
para funcionar.
2) Sociedades civiles, comerciales y otras entidades, (sindicatos u organizaciones
legales).
3) Simples asociaciones civiles, religiosas, de fines puramente ideales. (no tienen
personería jurídica).
El Estado, como persona jurídica si actúa dentro del ámbito del Der. Privado; pero cuando obra en
uso de la soberanía es un ente del Der. Público.
Las corporaciones o asociaciones prevalecen el elemento humano, hay miembros.
En las fundaciones prevalece el elemento patrimonial, no hay miembros; sino beneficiarios.
- REPRESENTACION
- CAPACIDAD
Se entiende por capacidad de las personas jurídicas, su grado de aptitud para adquirir derechos y
contraer obligaciones, es decir, referente a la capacidad de derecho; ya que no tiene capacidad de
hecho debido a que no posee voluntad.
La ley le reconoce a la persona jurídica una triple capacidad de derecho:
La capacidad de adquirir bienes
La capacidad de contraer obligaciones.
Para estar en juicios; es decir para ejercer acciones civiles y comerciales.
También tiene el derecho al nombre aunque el código civil no lo exprese.
La capacidad de las personas jurídicas está extinguida por una doble limitación:
Prohibición de realizar ciertos actos. Deriva de la ley o estatutos que constituyen y determinan
el régimen legal de cada persona jurídica.
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No pueden realizar actos extraños al objeto de la institución. No es restrictivo, ya que una
persona jurídica puede realizar cualquier clase de operaciones simples que obre dentro de los
límites de su fin y que la ley no lo prohiba expresamente.
- RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:
por actos ilícitos de los administradores
por daños causados por los dependientes o las cosas.
El código consagra el principio de responsabilidad indirecta.
CAPITULO 3
No puede haber derecho sin que haya un objeto sobre el cual el derecho sea ejercido. El objeto
puede cambiar según sea la naturaleza del derecho de que se trata.
Art. 2311: Se llaman cosas a los objetos materiales susceptibles de algún valor. Se incluyen
también la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.
- LOS BIENES
Art. 2312: El significado de bienes se refiere tanto a las cosas como así también a los objetos
inmateriales.
- PATRIMONIO. DEFINICION
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Es la universalidad jurídica, es permanente e indestructible (o sea universalidad de derecho), de
los derechos reales y personales de una persona bajo la relación de un valor pecuniario.
- APLICACIONES PRACTICAS
2) Derechos de las obligaciones: el patrimonio del deudor constituye la prenda común de los
acreedor, es decir, todo el patrimonio y cada parte de él sirven de garantía al cumplimiento de
las obligaciones y a la satisfacción del crédito por parte del acreedor.
- UNIVERSALIDAD DE HECHO
Son conjuntos de cosas distintas a las del patrimonio, o sea, distinta a la universalidad jurídica de
derechos. Se diferencia en dos puntos
Estas universalidades no dependen de la ley sino de la voluntad del dueño de la cosa.
Esta universalidad de hecho puede ser destruida por voluntad de las personas. Distinto a la
universalidad jurídica del patrimonio que es permanente e indestructible.
Ej. un rebaño, es sentido de unidad y es el destino económico
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a) Muebles e Inmuebles:
MUEBLES: son todas aquellas cosas que se pueden transportar de un lugar a otro por sí mismas o
por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorios a los inmueble, (Art. 2318)
INMUEBLES:
Por su naturaleza: minerales y vegetales (Art. 2314)
Por accesión:
Accesión física (Art. 2315) Ej. edificio.
Accesión moral (Art. 2316) Ej. animales de una granja.
Por su carácter representativo: es el documento público donde constare la adquisición de los
derechos reales. (Art. 2317).
Son inmuebles por naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas o
incorporadas al suelo (Ej. minerales, vegetales).
Son inmuebles por accesión física aquellos que están incorporados material y físicamente al
suelo y dicha incorporación es permanente y estable, no así instalaciones de carácter
provisional tendientes a desaparecer. (Ej. edificios, construcciones).
Son inmuebles por accesión moral aquellos bienes muebles llevados al fundo que serán
utilizados allí a perpetuidad (Ej. animales destinados a la explotación de una granja, las
herramientas sin las cuales ese establecimiento no podría funcionar).
Importancia de esta clasificación: el régimen jurídico aplicable en los inmuebles y muebles es muy
distinta.
Adquisición:
Inmuebles: además del contrato de enajenación, de donación, de permuta, etc., que en el caso
de los inmuebles debe ser echo por escritura pública, es necesario para adquirir el derecho de
propiedad la posesión; también la inscripción de la escritura pública en los registros general de
propiedad.
Muebles: no es necesario la inscripción del contrato en ningún registro especial y no es
necesario que sea hecho por escritura pública. El adquiriente será propietario desde el
momento de la posesión.
Los muebles pueden ser objeto de derechos de garantía o prenda. Los inmuebles pueden ser
objeto de derechos de garantías, de hipoteca y anticresis.
Todo lo que es inmueble se rige por la ley de la situación, es decir, la ley de la ubicación del
inmueble. Todo lo que es muebles lo rige la ley de ubicación si es permanente o del domicilio del
propietario si no es permanente.
b) Fungibles y No Fungibles:
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FUNGIBLES:
Son bienes fungibles aquellos en que toda unidad de la especie es equivalente a cualquier otra
unidad de la especie; es decir, pueden sustituirse por otras de igual cantidad y calidad. (Art. 2324).
NO FUNGIBLES:
Son las cosas dotadas de individualidad propia e inconfundible (Ej. mi libro). La fungibilidad
depende de la voluntad de las partes y no siempre de la naturaleza de las cosas (también se
llaman cosas ciertas).
Importancia de esta distinción: ciertos actos jurídicos no se pueden realizar sino sobre una u otra
de esta categoría de cosas. (Ej. contrato de mutuos sobre cosas fungibles, contrato de comodato
en cosa no fungible).
Dado que en el contrato de mutuo; el mutuario recibe la cosa y está facultado para consumirla y
tendrá que restituir la misma cantidad de cosas de igual especie y calidad.
En el contrato de comodato; el comodatario debe restituir la misma e idéntica cosa que se ha
recibido a los fines de su uso.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones no se paga de la misma manera una cosa fungible
que una no fungible.
c) Consumibles y No Consumibles:
CONSUMIBLES:
Un bien es consumible cuando su existencia termina con el primer uso. (Art. 2325)
La consumibilidad puede ser:
Natural: comestibles, semillas, combustibles, las bebidas, etc.
Civil: el dinero.
NO CONSUMIBLES:
Son las que no terminan con el primer uso aunque sean susceptibles e consumirse o deteriorarse
después de algún tiempo.
La fungibilidad depende de la voluntad de las partes, mientras que la consumibilidad depende
siempre de la naturaleza de las cosas.
Importancia de la distinción: ciertos actos jurídicos no se pueden realizar sino sobre una e estas
dos categorías (Ej. no puede celebrarse un contrato de locación sobre cosas consumibles).
d) Principales y Accesorias:
PRINCIPALES:
Un bien es principal cuando puede existir por sí mismo (Art. 2327)
ACCESORIAS:
Un bien es accesorio cuando su existencia depende de otra cosa, o cuando estén adheridos a otra
cosa, cuando de dos cosas adheridas no se pueden saber cual es la principal y cual es la
accesoria se tomará como la principal a la de mayor valor, o la de mayor tamaño. Cuando el valor
y el tamaño son iguales no habrá cosa principal ni accesoria (Art. 2328) (Ej. casas y sus
sanitarios).
e) Divisibles e Indivisibles:
DIVISIBLES:
Son aquellas cosas que pueden ser divididas en porciones, cada una de las cuales es homogénea
y análoga de las demás.
INDIVISIBLES:
La ley dispone que no podrán dividirse las cosas cuando se convierta en antieconómico su uso y
aprovechamiento.
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Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de
comportamiento parcial. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por
entero.
f) Enajenables e Inenajenables:
ENAJENABLE:
Son aquellas cosas que están en el comercio y sobre las cuales no hay prohibición para ser
enajenadas.
INENAJENABLES:
Son las cosas que están fuera del comercio y de las cuales hay prohibición.
Las prohibiciones pueden ser:
Absoluta: inenajenabilidad absoluta; cuando las cosas cuya venta o enajenación fuesen
expresamente prohibidas por la ley. Cuando las cosas cuya enajenación se hubiesen prohibido
por acto entre vivos o disposiciones de última voluntad.
Relativa: inenajenabilidad relativa; lo que necesita autorización para su enajenación (Ej.
enajenar ciertos bienes municipales).
- FRUTOS Y PRODUCTOS
FRUTOS:
Son lo que la cosa regular y periódicamente produce sin alteración sin alteración ni disminución de
su sustancia.
Se clasifican en:
Naturales: son las que se originan espontáneamente.
Industriales: son las que se obtienen por la aplicación del trabajo del hombre o la naturaleza.
Civiles: son las rentas que producen las casas cuyo uso sea concedido a otro.
Los frutos naturales forman un todo con la cosa; los industriales y civiles son accesorios de ellas
(Ej. fruto de la planta).
PRODUCTOS:
Son los objetos que se separan de la cosa, disminuyendo su valor o alterando su sustancia (Ej.
minerales de una cantera).
Diferencia entre frutos y productos:
a) Los frutos se reproducen periódicamente, los productos no se reproducen.
b) La extracción de los frutos no altera ni disminuye la sustancia de la cosa de la cual se obtiene.
Mientras que la extracción de los productos agotan paulatinamente de la cosa.
La causa generadora de las relaciones jurídicas, es el hecho jurídico. (no hay derecho que no
provenga de un hecho jurídico).
Art. 896: Los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos capaces de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones.
No se tratan los hechos como objeto del derecho, sino únicamente como causa productiva de
derecho.
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- CLASIFICACION
HECHOS EXTERNOS O NATURALES: son los que se producen sin la intervención del hombre,
por causas completamente externas a él. Ej. granizo, rayo, terremoto, etc.
Los hechos voluntarios son realizados con discernimiento, intención y libertad. Los ilícitos son
prohibidos por la ley, no así los lícitos. Los delitos son hechos con la intensión de dañar; los cuasi-
delitos son hechos con negligencia.
Art. 913: Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad
se manifieste.
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La falta de intención surge de la discordancia.
Art. 922: Los actos serán reputados practicados sin intención cuando fueren hechos por ignorancia
o error, y aquellos que se ejecutaren por fuerza o intimidación.
-DEFINICION
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Son actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer relaciones jurídica, para
crear, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones.
- CARACTERES
- CONDICIONES DE VALIDEZ
RELATIVOS AL SUJETO:
- Capacidad: todo acto jurídico otorgado por una persona incapaz estará
viciado de nulidad.
- Voluntariedad: además de ser otorgada por una persona capaz es necesario que esa persona
actúe con voluntariedad, es decir, que el sujeto esté dotado de discernimiento, intención y libertad.
RELATIVOS AL OBJETO: para que el acto jurídico no sea nulo por razón de su objeto, este objeto
debe ser:
Determinado o determinante: Ej. tanta cantidad de coas de mi campo de Córdoba.
Posible desde el punto de vista material y jurídico: Ej. no se puede vender una calle.
Idóneo respecto del acto jurídico de que se trate: Ej. no se puede hacer hipoteca sobre un
mueble.
Lícito: no puede estar prohibida por la ley.
No podrá ser un hecho contrario a la moral, buenas costumbres, a la conciencia jurídica, a la
libertad de acción y de conciencia, ni contrario a los derechos de un tercero.
RELATIVOS A LA FORMA: forma es el conjunto de voluntades que hay que observar al momento
de realizar un acto jurídico.
Formales: son aquellos actos cuya validez o eficacia dependen de la formalidad.
No formales: los actos pueden adoptar cualquier forma oral o escrita, pública o privado. Ej.
contrato de compra-venta de bienes muebles.
- MODALIDADES
PLAZO O TERMINO: es la fecha a partir de la cual el acto comienza e tener efecto o dejara de
producirlo. Puede ser al igual que la condición; suspensivo o resolutivo, pero además el plazo
puede ser:
Cierto: cuando fuese fijado para terminar en determinado año, mes o día o cuando fuese
comenzado desde otra fecha cierta.
Incierto: cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro necesario para determinar el día
en que ese hecho necesario se realice. Se entenderá haber plazo y no condición siempre que
el hecho futuro fuese necesario aunque sea incierto. Se entenderá haber condición y no plazo
cuando el hecho futuro fuera incierto.
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CARGO O MODO: se da solo en las disposiciones a titulo gratuito. Es toda disposición onerosa
por medio de la cual el que quiere mejorar a otro, limite su promesa, exigiendo de él y obligándolo
a una prestación en cambio de lo que recibe.
El cargo viene a ser una especie de contraprestación a la que queda obligado el beneficiario o
cambio del beneficio que recibe. En caso de incumplimiento de los cargos, los herederos podrán
exigir el cumplimiento. Contiene al mismo tiempo una condición.
- CLASIFICACION
POSITIVOS O NEGATIVOS: cuando sea necesario la realización u omisión de un acto para que
un derecho comience o acabe. Ej. positivos: obligación de dar o de hacer.
negativos: obligación de no hacer.
UNILATERALES O BILATERALES: los actos jurídicos son unilaterales cuando basta para firmarlos
la voluntad de una sola persona. Ej. el testamento.
Los actos jurídicos son bilaterales cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más
personas. Ej. contrato, matrimonio.
ENTRE VIVOS Y DIPOSICIONES DE ULTIMA VOLUNTAD: es entre vivos cuando cuya eficacia
no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emana. Ej. cualquier clase de contrato,
matrimonio.
Es por disposiciones de última voluntad: no deben producir efectos sino después de fallecimiento
de aquella cuya voluntad emanan. Ej. los testamentos.
Los llamados vicios de la voluntad están referidos a los elementos de la voluntariedad de los
actos, pero no a todos, sino a la intención y a la libertad. El discernimiento no puede estar viciado
ya que existe o no existe.
Los vicios de la intención son: error y dolo.
El vicio de la voluntad es la violencia que puede ser: física o moral.
Hay otros vicios que no corresponden a la voluntad sino a los actos jurídicos: simulación y fraude.
ERROR O IGNORANCIA:
La ignorancia es la ausencia absoluta del conocimiento respecto de una cosa.
El error es la falsa idea que nos formamos acerca de algo. Pero dentro del derecho son la misma
cosa, se lo usa indistintamente.
Se distinguen:
Error del derecho: consiste en tener una falsa noción o desacreditar lo que el derecho
establece, es el error que versa sobre la norma jurídica aplicable a una situación de vida. Ej.
creer que a los 20 años se obtiene la mayoría de edad.
Error de hecho: es la falsa noción de las cosas, es el que se refiere a la interpretación misma
de los hechos regidos por una norma jurídica. Ej. puede estar equivocado respecto de su edad
y creer que tiene 21 años cumplidos.
La importancia de distinguir si un error es de hecho o de derecho está referida a la excusabilidad
del error.
El error de derecho es inexcusable y se funda en el principio de obligatoriedad de la ley. No se
puede alegar desconocimiento de la ley, salvo algunos casos determinados por la ley. Ej. pagar
algo que se cree deber, cuando no hay que pagarlo, en este caso la ley obliga a restituirlo.
El error de hecho puede ser:
Esencial: cuando recae sobre parte principal del acto jurídico. Anula todo el acto jurídico.
a) Error sobre la naturaleza misma del acto. Ej. yo prometo prestar una cosa y él cree que se
la dono, no estoy obligado.
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b) Error sobre la persona con la cual se forma la relación jurídica. Ej. quiere encomendar una
obra a un artista determinado y otra persona se hace pasar por el artista, el acto será
anulable.
c) Error sobre la causa principal del acto. Ej. quiero comprar un cuadro de Rafael y por error
se me entrega otro, será anulable.
d) Error sobre la cualidad tenida en mira; es una cualidad tan importante que un error hace
que la cosa deje de pertenecer al género que se creía que pertenecía. Ej. voy a comprar
un candelabro de oro y me dan uno de bronce.
e) Error respecto al objeto sobre el que versase el acto. Ej. venta de granos, el vendedor
cree que se trata de cebada y el comprador de trigo.
Todos estos errores vician la intención por causa de un error de hecho acusable y dan lugar a
que se demande la nulidad del acto celebrado.
- Accidental: cuando verso sobre una cualidad secundaria que no ha sido el motivo que se buscó
al realizar el acto, aunque haya influido en la decisión.
No es un vicio de la voluntad ni del acto jurídico. No invalida el acto jurídico. Ej. compro un auto y
creo que recorre 240 km. con 20 lts. de nafta y posteriormente me doy cuenta que solo recorre 180
km. con 20 lts. No se puede anular la compra invocando mi error.
El error de hecho es excusable cuando ha habido razón para errar pero no cuando proviene de
una negligencia culpable.
EL DOLO:
Hay tres conceptos de dolo:
1) Dolo característicos del delito civil.
2) Dolo en el incumplimiento de las obligaciones.
3) Dolo como vicio de la voluntad.
En este último caso, el dolo es toda la afirmación de lo falso o disimulación de lo verdadero, o sea,
cualquier artificio para lograr la ejecución de un acto, que de otro modo no se hubiera conseguido.
Se lo puede dividir en:
Dolo positivo: es la acción dolosa
Dolo negativo: es la omisión dolosa.
DOLO INCIDENTE: cuando la acción u omisión dolosa recae solo sobre elementos secundarios o
accesorios, que no han tenido gravitación decisiva sobre la voluntad pero que contribuyen a
facilitarla. Ej. tengo un campo que quiero vender y comento al comprador que van a pavimentar el
camino por lo tanto el comprador pagará más. Esto no invalida el acto jurídico pero permite que la
parte afectada por el engaño, demande al vendedor por los perjuicios sufridos.
LA VIOLENCIA:
Es el vicio de la libertad, y puede ser:
a) VIOLENCIA FÍSICA: habrá violencia física en las personas cuando se emplee contra ellos una
fuerza irresistible.
b) VIOLENCIA MORAL: o también llamada intimidación; para que la violencia moral vicie la
voluntad se deben dar las siguientes condiciones:
1) Que haya injustas amenazas: son las hechas sin derecho alguno; no se consideran
injustas si fueran hechas con derecho. Ej. el acreedor amenaza con llevar a juicio al
deudor si no paga.
2) Que provoque o sea capaz de provocar un temor, de sufrir un daño inminente y grave.
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3) Las amenazas inferidas deben ser capaz de provocar una fuerte impresión. Esto se
determina teniendo en cuenta la personalidad del amenazado.
SIMULACION:
Habrá simulación cuando un acto se encuentre bajo la apariencia de otro, con cláusulas no
sinceras y fechas falsas, dado de común acuerdo entre las partes, para producir con fines de
engaño la apariencia de un acto que no existe, o que es distinto de aquel que las partes
efectuaron.
En la simulación siempre hay una contradicción entre lo que se declara y lo que realmente se
quiere. En principio la simulación no es lícita ni ilícita, será indispensable saber la causa simulante
y el interés que han perseguido los simuladores.
Será lícita si no causa mal a nadie, ni viola leyes, ni burla derechos de terceros.
Será ilícita cuando se ha violado la ley o burlado el derecho de terceros, también puede ser:
Absoluta: cuando se celebre un acto jurídico que nada tiene de real. Ej. hacer el contrato de
compra-venta de su casa con otra persona para que los acreedores no la ejecuten.
Relativa: cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero
carácter. Ej. cuando una donación se simula hacer bajo el contrato de compra-venta.
Dentro de la Simulación Relativa hay dos aspectos jurídicos:
un aspecto aparente (ficticio)
un aspecto oculto (verdadero).
FRAUDE:
Es un delito civil.
Acto Fraudulento: es todo acto de mala fe realizado por un deudor insolvente o próximo a serlo,
para privar a sus acreedores ilegítimamente de cobrar sus créditos.
Reúne las condiciones del acto ilícito que son tres:
1) Elemento Objetivo: viola los derechos del acreedor
2) Elemento Subjetivo: actúa de mala fe con dolo o culpa en la realización del fraude
3) Elemento Externo: provoca un daño patrimonial
La ley acuerda a los acreedores, cuyos derechos han sido violados por el acto fraudulento, la
posibilidad de demandar la revocación de dicho acto.
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CAPITULO 4
- CONCEPTO
Nulidad: es la invalidez de un acto jurídico por tener éste un defecto constitutivo. Es un remedio
del derecho para reparar las cosas mal hechas. Así retroceden las cosas a su viejo estado, como
si nada hubiese pasado.
Puede resultar de la falta de condiciones necesarias relativas a:
la capacidad de las partes
la esencia del acto
la voluntariedad
la observancia de las formas
la prohibición del acto
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Los jueces solo pueden declarar las nulidades de los actos jurídicos que el código establece (Art.
1037).
- CLASIFICACION
ACTOS NULOS: en este caso interesa la prueba de nulidad. Cuando se demuestre la nulidad de
un modo manifiesto, ostensible, el acto será declarado nulo. También se llama de nulidad
manifiesta.
Los actos que la ley considera nulos son:
1) los realizados por personas absolutamente incapaces
2) los realizados por personas relativamente incapaces en cuanto al acto
3) los realizados por personas a quien el código les prohiba distintos actos
4) cuando se hubieran producido con fraude o simulación
5) cuando no tuvieran la forma determinada por la ley
ACTOS ANULABLES: también interesa en este caso la prueba de nulidad. Son aquellos es la que
hace falta una investigación para descubrir el defecto. Son válidos hasta que el juez dicte
sentencia.
Los actos que la ley considera anulables son:
1) cuando sean hechos por personas con incapacidad accidental
2) cuando no fuere conocida la incapacidad determinada por la ley, al momento de la firma del
acto
3) cuando tuviesen vicios de error, violencia, fraude o simulación
4) cuando dependiesen para su validez de la forma. Ej. tachaduras en la escritura
Es declarada por un juez por sentencia y vuelven las cosas como estaban antes del acto anulado.
La declaración de nulidad sobre ciertos actos nulos no crea una situación distinta a la existente
anteriormente.
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Cuando la declaración cae sobre actos anulables crea una nueva situación distinta a la anterior.
En actos nulos la sentencia es declarativa, en actos anulables la sentencia es constitutiva. Una
vez dictada la sentencia se borra toda diferencia entre lo nulo y lo co-anulable.
- LOS EFECTOS
EFECTOS RESPECTO A LAS PARTES: con respecto a las partes estas deben reintegrarse lo
recibido. En actos bilaterales, los intereses o frutos se restituyen a partir de la fecha que se
demandó la nulidad. Si una de las partes recibiera dinero se restituirán los intereses desde la fecha
de pago del dinero. Si las prestaciones son de cosas fungibles no se restituyen las consumidas de
buena fe.
EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS: la anulación del acto deja sin valor los derechos reales o
personales transmitidas a terceros sobre inmuebles.
No rige para cosas muebles, porque la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del
poseedor la presunción de tener la propiedad de ella.
Confirmación: es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios los vicios de
otro acto jurídico sujeto a nulidad. Solo se pueden confirmar los actos viciados de nulidad relativa.
Los actos de nulidad son inconfirmables e insanables.
La lesión de los actos jurídicos es el aprovechamiento que realiza una de las partes de la
inexperiencia o necesidad de la otra. El perjudicado puede demandar la nulidad del acto o aceptar
el reajuste del demandado.
Deben producirse tres condiciones:
1) notable desproporción en las prestaciones
2) que la desproporción se haya producido por la intención de una de las partes de explotar la
inexperiencia de la otra.
3) Que la desproporción subsista al momento de la demanda.
Se incorpora al Código Civil con la Ley 17.711 la teoría del abuso del derecho. La ley no ampara el
ejercicio abusivo del derecho.
Hay abuso del derecho cuando éste se ha ejercido en contra de los fines económicos y sociales
que inspiraran la ley en la cual se lo otorgó, también cuando se ha ejercido en contra de lo moral,
la buena fe y las buenas costumbres.
Para que haya abuso debe existir una injusticia notoria.
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- CONCEPTO
Forma es el conjunto de solemnidades establecidas por ley que deben observarse en el momento
de la celebración del acto.
El fundamento es la seguridad jurídica y la necesidad de proteger a las partes y a terceros en sus
respectivas posiciones frente al derecho.
- CLASIFICACION
FORMALES: cuando la ley determina una forma para la celebración del acto. Se subdivide en:
Solemne: cuando la forma carga bajo la pena de nulidad, es decir, la forma es establecida
como condición de validez del acto. Se encuentra fundamentalmente en el derecho de familia
y en el derecho sucesorio.
No solemne: cuando sea exigida como medio de prueba, no como condición de validez. Se
encuentra en el derecho patrimonial.
NO FORMALES: cuando la ley no establece formas especiales para la celebración del acto; las
partes pueden elegir la forma.
- LA PRUEBA
Medios de prueba:
Instrumento público
Instrumento privado
Confesión de partes
Juramento judicial
Presunciones
Testigos
- INSTRUMENTO PUBLICO
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b) Competencia del oficial público: es decir, que obre en los límites de sus atribuciones respecto
a la naturaleza del acto y que este se extienda dentro del territorio que se le ha asignado para
ejercer sus funciones.
c) Formas prescriptas por la ley: las más importantes son las firmas y los testigos. Si alguno de
los cointeresados no lo firmasen el acto no tiene valor.
- INSTRUMENTOS PRIVADOS
Son aquellos que otorgan las partes sin intervención de ningún oficial público. La firma de las
partes es una condición esencial para la existencia de todo acto de forma privada.
El instrumento privado reconocido judicialmente tiene el mismo valor que el instrumento público
entre las que lo han suscripto y sus sucesores.
Tipos de reconocimiento:
Reconocimiento Expreso: cuando reconoce su firma al pie del instrumento.
Reconocimiento Tácito: cuando aquel contra quien se presente en juicio un instrumento
privado formado por él, no se presente a declarar si la firma es o no suya o ante la
interrogación permanece en silencio
Reconocimiento Forzado: cuando la pericia demuestra en oposición al interesado o sus
parientes la autenticidad de la firma.
Efectos para terceros: para que el instrumento privado produzca efectos respecto de terceros debe
tener fecha cierta a partir de esa fecha producirá efectos.
- CARACTERIZACION
ILÍCITOS: son acciones (cuando se hace lo que la ley prohibe) u omisiones (cuando no se hace lo
que la ley manda) prohibidas.
Los actos lícitos son autorizados por la ley y los ilícitos no. Como su fin no es un fin jurídico no son
ni se llaman actos jurídicos.
Condiciones para que un acto sea ilícito:
1) Violación del derecho: es el elemento objetivo del acto y se produce al violar la ley
2) Dolo o culpa: es el elemento subjetivo. Debe ser un acto voluntario imputable a la persona
3) Daño: es el elemento externo del acto; y aunque se dieran las dos condiciones anteriores no
hubiese causado daño, no habrá acto ilícito.
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- DEFINICION
Es todo acto voluntario realizado que cause un daño a otro; u otro acto exterior que lo pueda
causar, expresamente prohibido por ley.
Es todo acto realizado contra el derecho de otro y las violaciones a las leyes.
Ha y dos formas de llevarlas a cabo:
1) Por acción: la persona realiza actos que le están prohibidos
2) Por omisión: la persona deja de hacer algo que la ley manda.
- EL DOLO Y LA CULPA
CULPA: es el elemento característico del cuasi-delito, no se obra con la intención de causar daño,
pero no se toman las precauciones necesarias, actúa con imprudencia.
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La reparación debe hacerse por sumas de dinero ya que no pueden volverse a la situación
anterior. La acción indemnizatoria solo le compete a la víctima y si hubiere resultado del hecho
ilícito la muerte de la víctima, la acción corresponderá a sus herederos.
También habrá reparación al agravio moral en el incumplimiento de contratos.
Todos los actos ilícitos generan responsabilidades para quien los cometa, ya sea con dolo o culpa.
DELITO: es el acto ilícito realizado con dolo. Hace nacer la obligación de reparar el perjuicio
cometido. El reconocimiento de los daños llevará las cosas a su estado anterior y si no fuese
posible se fijará una suma de dinero (indemnización).
La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende además de la
indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del daño moral ocasionado a la víctima.
Los delitos contra la persona son:
Homicidio
Heridas o ofensas físicas
Delito contra la libertad
Delito contra la honestidad
Calumnia
CUASI-DELITO: son hechos contrarios a la disposición de una ley causados por culpa o
negligencia, sin ánimo de dañar.
El autor del acto ilícito, ya sea doloso o culposo, responde por las consecuencias inmediatas y
mediatas, no así las remotas, solo que sea doloso.
En materia de cuasi-delitos debemos estudiar tres tipos de responsabilidades:
1) Responsabilidad por hechos propios
2) Responsabilidad por las personas que estén bajo su dependencia
3) Responsabilidad por las cosas de que una persona se sirve.
La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todas las que
han participado en él, como autores, consejeros o cómplices. El deudor que pagare el monto total
de la indemnización no tiene derecho de reclamarle a los codeudores la parte que le corresponde
de la deuda común.
En el cuasi-delito la víctima puede demandar a cualquiera de los coautores o a todos a la vez,
pero aquí si un codeudor pagare todo puede reclamar el reintegro por parte de los demás
coautores. Esto fue agregado con la Ley 17.711.
La distinta solución que se le da en los casos de delito y de cuasi-delito se justifica por el hecho
que el delito se comete con malicia, con intención de dañar, mientras que el cuasi-delito solo
media una conducta imprudente o negligente.
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- CULPA DEL DAMNIFICADO
El hecho que cause daño a la persona por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad
alguna, quiere decir que la persona que ha resultado herida pagará las consecuencias de su propia
culpa ya que no debería. Ej. introducirse en un terreno ajeno donde estaba prohibido pasar. Aquí la
culpa es de la víctima y no hay que indemnizarlo.
- CULPA CONCURRENTE
Puede ocurrir que al producirse un hecho parte de la culpa la tenga la víctima y también tenga
culpa el autor.
En estos casos se hace soportar a cada parte una proporción de los daños, a veces la mitad a
cada uno, otras veces proporciones distintas como 60% y 40%.
- RESPONSABILIDAD INDIRECTA
Hay responsabilidad civil por el daño que causan las personas que se encuentran bajo nuestra
dependencia, o el que causan las cosas de que nos servimos o que tenemos a nuestro cuidado.
Tenemos dos hipótesis:
1) Responsabilidad indirecta por el daño causado como consecuencia del acto ilícito del
dependiente o subordinado
- vinculo de autoridad -------- Ej. un curador
- vínculo de subordinación -- Ej. contrato
3) Responsabilidad indirecta por el daño causado por la cosa que uno tiene a su cuidado o de la
cual se sirve. Dentro de esta tenemos dos cosas:
- responsabilidad indirecta por los animales
- responsabilidad indirecta por las cosas inanimadas
El código expresa que no existe acto ilícito punible sin dolo o culpa, pero algunos autores ya
señalaban que el código estableció cosas de responsabilidad objetiva, pues ha previsto en él
ciertos actos que sin ser actos ilícitos punibles, pueden generar responsabilidad.
La reforma de la Ley 17.711 incorpora la teoría del riesgo y ha introducido dos supuestos:
Se enuncia el supuesto de daño causado con las cosas. Para que el dueño pueda eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa.
En esta primer parte la reforma se mantiene en al línea tradicional del código, en la línea según la
cual no existe responsabilidad sin culpa, aunque invierte la carga de la prueba ya que aquí será el
dueño quien deba probar que el hecho no puede imputarse a su negligencia.
En la segunda parte se acoge a la teoría del riesgo al decir que si el daño hubiese sido
ocasionado por el riesgo solo existiría eximisión de responsabilidad acreditando la culpa a la
víctima o a un tercero por quien no deba responder.
La teoría del riesgo implica que toda actividad supone un riesgo para los terceros. Es justo que
este sufra las consecuencias reparando los daños causados por su acción, aún cuando de su parte
no hubo culpa, solo se liberará de responsabilidad si prueba que la víctima ha sido la culpable de
los daños sufridos o ha sido culpa del tercero.
- DERECHO A LA INTIMIDAD
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CAPITULO 5
I OBLIGACIONES
- CONCEPTO Y DEFINICION
Es el vínculo jurídico de carácter personal, en virtud del cual un sujeto activo, llamado acreedor
puede exigir de otro sujeto pasivo, llamado deudor, el cumplimiento de una determinada
prestación mas o menos susceptible de apreciación económica.
- CARÁCTER ECONÓMICO
Desempeña una función económica muy importante dentro de las relaciones sociales.
El acreedor o sujeto activo se asegura mediante la relación jurídica obligacional el cumplimiento
de una prestación que será de un valor económico.
El deudor o sujeto pasivo está obligado a satisfacer el interés del acreedor.
A través de la obligación se manifiesta un intercambio de bienes o cosas con una significación
económica.
- ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
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ELEMENTOS ESENCIALES: Son elementos que no pueden faltar nunca porque de estar ausentes
no habrá en realidad una obligación.
Ellos son:
Sujeto: En la obligación existe un doble sujeto, un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o
deudor.
Objeto (prestación): El objeto de una obligación es la prestación, o sea, un hecho, una actividad
positiva o negativa del deudor.
Las obligaciones según el objeto se clasifican en:
Obligaciones de dar.
Obligaciones de hacer.
Obligaciones de no hacer.
La prestación en cuanto consiste en un hecho que debe cumplir el deudor debe satisfacer los
siguientes requisitos:
1) Posibilidad: La prestación debe ser posible, ya sea física, natural o jurídicamente. Una
prestación de cumplimiento imposible no pueden jamás constituir el objeto de una obligación.
La imposibilidad puede ser:
Originaria: Es imposible desde antes que se creara la obligación se considere como si
nunca hubiese nacido la obligación; no producirá efectos.
Sobrevenida: es imposible durante el transcurso de vida de la obligación.
Es obligación haber nacido y en algún momento el deudor responda aunque haya una
imposibilidad de cumplimiento.
Por otra parte la imposibilidad puede ser:
Absoluta: cuando el cumplimiento será imposible para cualquier deudor.
Relativa: cuando se refiere solo a ese deudor y no a otro.
2) Licitud: no puede ser objeto de una obligación un hecho contrario a la ley, a la moral, al orden
público, a las buenas costumbres, etc.
3) Determinabilidad: las prestaciones para ser objeto de una obligación valida, debe ser
determinada o por lo menos determinable.
4) Utilidad: debe ser útil para el acreedor, debe satisfacer un interés legítimo.
5) Patrimonialidad: la prestación debe ser susceptible de una apreciación pecuniaria.
CAUSA: no hay obligación sin causa ya sea que deriva de un hecho lícito, ilícito, civil o familiar.
Se reconocen tres variedades de causas:
Causa eficiente: es decir la causa como origen, como fuente de las obligaciones; está
vinculada con el efecto.
Causa final: lo que se mira es el resultado, a donde se quiere llegar; es la causa como
fin.
Causa ocasional: es un elemento variable e individualísimo.
Mientras la causa como fin es común; la causa ocasional depende de las personas, de sus
propósitos íntimos subjetivos.
En el terreno de las obligaciones solo se toma en cuenta la causa eficiente.
Aunque no se mencionase la causa en las obligaciones, se supone que la causa existe. Si la causa
que se menciona en las obligaciones es falsa, no invalida la misma. Las obligaciones fundadas en
causas o hechos ilícitos no tienen ningún efecto.
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Presunción de la causa: aunque no esté expresada se presume que existe. Presunción juris
tantum; el deudor puede probar falta de causa.
Causa falsa: la obligación es valida aunque la causa fuere falsa, si se funda en otra causa
verdadera. Ej. simulación. El acreedor tendrá que probar la causa verdadera.
Causa ilícita: la obligación es de ningún efecto.
Solo hay una fuente de obligación: EL HECHO CONDICIONANTE: es decir, el hecho al cual la ley
le ha atribuido la virtualidad de condicionar el nacimiento de una obligación.
Clasificación tradicional:
CONTRATO: es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de
voluntad común destinada a reglar sus derechos.
CUASI-CONTRATO: es cuando una persona, sin mandato, se encarga de los negocios de otro. La
figura típica es la gestión de negocios ajenos. Nace la obligación de reembolsos y gastos.
Ej. un vecino, que en ausencia de otro le manda a reparar la casa arruinada por una tormenta,
tiene derecho a recobrar lo gastado.
Si alguien se encarga sin mandato de una gestión que aprovecha al patrimonio de otro, tendrá el
derecho a cobrar el importe de los gastos realizados en la gestión.
DELITO: es todo acto ilícito realizado con la intención de dañar. El delito hace nacer la obligación
de reparar los daños. Este daño es el hecho condicionante que hace nacer la obligación de
indemnizar el daño.
CUASI-DELITO: es todo acto realizado con culpa o imprudencia y que haya causado un daño.
LEY: no previstas en las cuatro categorías anteriores. Todas las obligaciones nacen del hecho
condicionante y de la ley. Ej. obligación entre parientes recíproca de prestarse alimento.
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II EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE Y LA RESPOSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEUDOR
- LA MORA. CONCEPTO
- EFECTOS
Mora concurrente: es la obligación recíproca, uno de los obligados no incurre en mora si el otro no
cumple o no se hallara a cumplir la obligación que le es respectiva.
Mora del acreedor: el acreedor estará en mora cuando reuse a recibir la prestación debida en lugar
y tiempo oportuno y convenido.
En caso de existir mora del acreedor, el deudor que quiere liberarse de su obligación tiene el
remedio que el código señala al legislar sobre pago por consignación (depósito judicial de la
totalidad que se debe).
39
imposible al cumplimiento en el modo pertinente } y llano
retraso en el cumplimiento o demora
INCUMPLIMIENTO DOLOSO: el deudor responde por las consecuencias inmediatas y también por
las mediatas. No responde de las consecuencias casuales.
- LAS ASTREINTES
Son hechos imprevisibles o previsibles pero que no pueden evitarse, pueden ser provocados por
el hombre o por la naturaleza.
Condiciones para que haya un caso fortuito:
1) Hecho imprevisible o inevitable
2) Debe ser un hecho externo para el deudor
3) Debe ser un acontecimiento actual, no futuro.
Efectos:
Principio general: cuando la prestación es física o legalmente imposible, la obligación se extingue
sin culpa del deudor.
El deudor no responde del incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor excepto:
si tomó a su cargo el caso fortuito
40
si el caso fortuito ocurrió por su culpa
si el deudor estuviera en mora y esta no fuera por fuerza mayor o caso fortuito, también será
responsable salvo que demostrase que la cosa que debía entregar hubiese también perecido
en manos del acreedor, salvo que hubiera tenido la cosa por hurto o robo.
- CLAUSULA DE IRRESPONSABILIDAD
Son cláusulas mediante las cuales las partes de la relación obligatoria se ponen de acuerdo en
eximir anticipadamente al deudor de su responsabilidad por el incumplimiento de la obligación.
Efectos:
Incumplimiento doloso: la cláusula no tendría efecto, a menos que el acreedor renunciase a
sus derechos.
Incumplimiento culposo: debe considerarse válido.
- OBLIGACIONES MODALES
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Judicial: cuando es fijado por el juez.
Indeterminado: la obligación ha nacido pero el plazo para su cumplimiento no ha sido
determinado. El juez lo podrá determinar.
Determinado: cuando con toda certidumbre se puede establecer de antemano el momento en
que debe producirse.
3) OBLIGACIONES CON CARGO: cargo es una contraprestación que puede exigirse al sujeto
activo de una obligación nacida de actos a título gratuito.
Efectos:
El cargo es una obligación en sí misma. Si este fuera imposible, ilícito, inmoral, etc., el acto al que
se aplica no tendrá validez. Si en el momento de constituida la obligación no fuera absolutamente
imposible, pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente, la adquisición subsistirá y el
cargo quedaría sin efecto alguno.
- OBLIGACIONES ACCESORIAS
De las obligaciones una es principal y otra accesoria cuando una es la razón de la existencia de la
otra.
Pueden ser principales o accesorias con respecto al objeto (contraida para asegurar el
cumplimiento de la obligación principal) o al sujeto (las contraidas como garantes o fiadores) de la
obligación.
Efectos:
Una vez extinguida la obligación principal, también queda extinguida la accesoria.
- OBLIGACIONES NATURALES
CAPITULO 6
42
I OBLIGACIONES DE DAR
- CONCEPTO
La obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble, con el
fin de constituir sobre ello Derechos Reales, o de transferir solamente el uso o la tenencia o de
restituirla a su dueño.
El vocablo fin es una expresión de causa final.
La principal fuente en este tipo de obligaciones es el contrato.
Solo en el caso de obligación de dar con el fin de restituir la cosa a su dueño, podemos encontrar
casos en que la fuente de la obligación no sea el contrato. Ej. caso de robo; al término de un
contrato de locación, el inquilino no devuelve la cosa arrendada.
- DISTINCIONES
SEGÚN SU FIN:
Obligación de dar para constituir derechos reales
Obligación de dar para transferir el uso o la tenencia
Obligación de dar para restituir la cosa al dueño.
Principios generales:
Antes de la tradición (entrega) de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella un derecho real.
El contrato no basta para transferir el derecho real de propiedad ni otro derecho real, salvo el de
hipoteca.
La cosa perece, desmejora o se deteriora para su dueño o se acrecienta para su dueño. Siempre
será el dueño el que aproveche la mejora o soporte el deterioro.
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Deterioro de la cosa a entregar:
Sin culpa del deudor: el acreedor puede optar por disolver la obligación o recibir la cosa en el
estado que se encuentre, con disminución proporcional de su precio.
Con culpa del deudor: el acreedor puede optar por exigir el valor equivalente de la cosa, más
el interés o recibir la cosa en el estado en que se hallare con indemnización de los perjuicios e
intereses.
Mejora de la cosa: si antes de la tradición la cosa a entregar hubiera mejorado, el deudor
puede exigir un mayor precio. Si el acreedor no acepta, la obligación queda disuelta.
Siempre se mejora o acrecienta para su dueño. Antes de la tradición el dueño es el deudor,
después de la tradición es dueño es el acreedor.
Frutos: los frutos de la cosa antes de la tradición pertenecen a su dueño actual o sea el
deudor. Después de la tradición corresponde al acreedor.
Para transferir el uso: se ruge por el “título de arrendamiento”. El locador debe entregar al
locatario la cosa de que se trate con todos sus accesorios y en buen estado para su uso.
Para transferir la tenencia: cuando una de las partes se obliga a guardar gratuitamente una
cosa que la otra le confiere y a devolver la misma e idéntica cosa; se ruge por el “título de
depósito”.
COMPLETAR
Las cosas que el deudor debe entregar al acreedor no están individualizadas en el momento en
que se constituye la obligación, pero hay una base para su individualización posterior.
El procedimiento para la individualización de las cosas se llama: elección.
Una vez practicada la elección de las cosas, la obligación se convierte en una obligación de dar
cosas ciertas, por lo tanto, los riesgos y los efectos respecto de terceros, se aplicarán las mismas
reglas.
La elección la realiza el deudor, salvo que se haya convenido lo contrario.
El deudor no podrá elegir lo peor, ni el acreedor lo mejor; deberán escogerse cosas de calidad
intermedia.
Antes de la elección el deudor de la obligación no podrá eximirse del cumplimiento de la misma
porque el género y la especie nunca perecen. Sí, cuando se trata de obligaciones de género
limitado.
Art. 604: Antes de la individualización de la cosa no podrá el deudor eximirse del cumplimiento de
la obligación por pérdida o deterioro de la cosa, por fuerza mayor o caso fortuito.
Ej. No podríamos decir que por caso fortuito se han extinguido los diez automóviles Ford modelo
1970 que pensaba entregar en cumplimiento de mi obligación. Distinto sería con relación a un
género limitado, por ejemplo, si me hubiera obligado a entregar los diez automóviles que tengo en
el establecimiento comercial de mi propiedad, ubicado en tal parte, y esos diez autos se hubieran
quemado, como consecuencia de un hecho fortuito.
En caso de mora, el acreedor podrá exigir el cumplimiento de la obligación con daños y perjuicios
o disolver la obligación y exigir indemnización por daños y perjuicios.
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Las cosas se individualizan en razón de su número, peso o medida. Ej. me obligo a entregar
tantos quintales de maíz.
Una vez que la cantidad de cosas a entregar queda contado, pesado o medido por el acreedor, las
cosas quedarán ya individualizadas; y se aplicarán las mismas reglas que para las obligaciones de
dar cosas ciertas.
En caso de mora el acreedor podrá:
exigir igual cantidad de cosas de igual especie y calidad más perjuicios e intereses
exigir el valor equivalente a la cantidad de cosas según los precios convenientes del lugar al
día del vencimiento.
Consiste en la entrega de una cantidad de dinero. Se las llama obligaciones de valor porque no
interesa lo que se entrega sino lo que representa.
Funciones del dinero: - medida de valor
- medio de pago
- instrumento de cambio
- único medio de indemnización de daños y perjuicios
- se utiliza como contraprestación en la mayoría de los contratos.
El dinero está representado por moneda metálica y por moneda papel.
La primera además de su valor nominal fijado por el estado, tiene un valor intrínseco por estar
constituido por metal. La segunda solo tiene valor nominal.
El valor de cambio que tiene la moneda tiene aplicación en el comercio internacional o cuando la
obligación ha de pagarse en relación con el valor de una moneda extranjera.
Obligaciones puras y simples de dar sumas de dinero: que son aquellas en que no se han
determinado la clase de moneda con la que debe efectuarse el pago.
Estas obligaciones tienen las siguientes consecuencias:
1) el deudor nunca podrá eximirse del cumplimiento de la obligación alegando caso
fortuito o fuerza mayor (art. 616).
2) la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento consiste en el pago de
intereses de la suma debida.
Obligaciones en que se ha concretado clase de moneda: se rige por obligaciones de dar cosas
ciertas (se toma como entrega de suma de dinero).
La obligación de dar sumas de dinero puede estar acompañada por la obligación accesoria de
pagar intereses.
Interés: significa el rendimiento del capital, proporcional al monto del mismo y al tiempo en el que
el deudor disfruta de él.
1) Compensatorio: es el que recibe el acreedor por el préstamo que ha hecho. Es una obligación
accesoria de una principal que es la del pago del dinero adeudado.
2) Moratorios: son los abonados en caso de mora.
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3) Indemnizatorios: integran la indemnización por daños y perjuicios determinados por ley.
La usura es contraria a la moral y las buenas costumbres.
II OBLIGACIONES DE HACER
Son aquellas en que el deudor está obligado al cumplimiento de un servicio, de un trabajo, de una
labor o ejecución de una obra.
El hecho debe ser realizado de acuerdo a lo que fue la intención de las partes. Si se hace de otra
manera se tendrá por no hecho o por mal hecho y tendrá que destruirse lo que fue mal hecho
porque se lesiona el legítimo interés de la parte contratante.
Pero si la inejecución se refiere a detalles de orden secundario, en que resultaría mucho más
grave el daño consistente en la destrucción de lo mal hecho que el dejar las cosas como están, la
doctrina y jurisprudencia ha establecido que puede sustituirse la destrucción de lo que ha sido mal
hecho, con una indemnización por daños y perjuicios o por una reducción del precio convenido.
Tiempo del cumplimiento: el hecho debe realizarse en el tiempo convenido en forma expresa o
tácita. Si no está determinado por alguna de estas dos formas será determinado por el juez.
- LA OBLIGACION DE ESCRITURAR
Es una obligación de hacer, que nace de contratos que debiendo celebrarse por escritura pública
son celebrados por instrumento privado.
El contrato de compra-venta de inmuebles, debe ser celebrado por escritura pública pero
corrientemente, antes de celebrarse la escritura pública, comprador y vendedor forman un
instrumento privado en que se convienen las condiciones (es el boleto de compra- venta).
El contrato de compra-venta no queda concluido como tal mientras la escritura pública no se haya
firmado. Pero si quedará concluido como en contrato del que nacen para las partes que lo han
suscripto, la obligación de hacer la escritura pública.
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El pago de los daños y perjuicios solo será procedente cuando el cumplimiento de la obligación
sea imposible o fuese necesario para la ejecución forzada, ejercer violencia física contra el
deudor.
El juez puede firmar en lugar del deudor de la obligación.
- OBLIGACIONES DE NO HACER
Incumplimiento de la obligación:
a) Sin culpa del deudor: la obligación se extingue, ej. una persona se obliga a no cortar mas de
50 árboles y por una ley debe cortar 60, la obligación se extingue
b) Con culpa del deudor: si es un hecho material el acreedor podrá exigir que se destruya el
hecho; si la obligación es de no hacer algo y el deudor no cumpliera, el acreedor puede pedir
indemnización por daños y perjuicios más intereses.
- OBLIGACIONES ALTERNATIVAS
Tienen por objeto una de entre varias prestaciones independientes y distintas. El deudor se libera
cumpliendo con una sola.
Ej. me obligo a transferir 1 auto o 1 casa o $ 13.000; cumpliendo una obligación me libero.
- OBLIGACIONES CONJUNTIVAS
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El deudor se obliga conjuntamente a cumplir 2,3 o más prestaciones. El deudor queda obligado al
mismo tiempo a cumplir con todas las prestaciones y habrá quedado liberado de su obligación
cuando haya cumplido con todas.
- OBLIGACIONES FACULTATIVAS
Tienen por objeto una sola prestación pero el deudor puede sustituirla por otra. En facultad
exclusiva del deudor, el acreedor no podría hacerlo.
CAPITULO 7
Son aquellas en las que hay mas de un acreedor o mas de un deudor o ambos a la vez; tiene por
objeto una sola prestación.
Se clasifican en:
Obligaciones simplemente mancomunadas
Obligaciones solidarias.
Son aquellas en que habiendo varios deudores y un solo acreedor cada deudor está obligado a
una parte de la prestación; o habiendo varios acreedores y un solo deudor cada acreedor tiene
derecho a recibir solo una parte de la prestación; o habiendo varios deudores y acreedores los
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deudores deberán satisfacer cada uno una parte de la obligación y los acreedores recibir solo una
parte.
La parte a cumplir por cada deudor o a recibir por cada acreedor debe estar estipulada en el título
de la obligación. Si así no se hiciera, cada deudor debería hacer y cada acreedor debería recibir
partes iguales o una prorrata de acuerdo al interés que cada uno de ellos puede tener.
Efectos: el deudor solo es responsable por su parte sin tener nada que ver con el resto, y el
acreedor tiene derecho sobre su parte también sin tener nada que ver con el resto.
Si un deudor estuviese pagando la deuda íntegra tendría dos acciones:
1) Acción de repetición de pago indebido contra el acreedor
2) Demandar a los codeudores: el deudor activo como un tercero y pude demandar a los demás
codeudores la restitución del pago.
La insolvencia de un deudor es soportada por el acreedor y no por los demás codeudores.
La mora de uno de los deudores no tiene efecto respecto de los otros.
- OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Aunque haya varios deudores y varios acreedores, todos los acreedores aparecen conjuncionados
como si fuera uno solo y deudores también.
Cada acreedor es acreedor por el todo y cada deudor es deudor por el todo.
Solo hay una prestación.
Si un deudor hace pago total a cualquier acreedor, la obligación se extingue.
Fuentes de solidaridad:
CONTRATO: pueden resultar de él solidaridad activa o pasiva.
TESTAMENTO: puede resultar de él solidaridad activa o pasiva.
LEY: solo solidaridad pasiva.
ACTIVA: cuando hay varios acreedores y un solo deudor, cualquier acreedor puede demandar el
pago al deudor el cual se libra de su obligación pagando a cualquier acreedor.
PASIVA: cuando hay un solo acreedor y varios deudores, puede exigir el pago a cualquiera
multiplicando sus posibilidades de pago.
EFECTO fundamental:
SOLIDARIDAD ACTIVA: cualquiera de los acreedores puede reclamar el pago íntegro de la deuda.
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a) RELACION ENTRE CO-DEUDORES Y CO-ACREEDORES: cada acreedor o todos pueden
exigir el cumplimiento de la totalidad de la obligación a cualquiera de los deudores o a todos y
cada deudor o todos pueden pagar el monto total.
b) RELACION ENTRE LOS CO-ACREEDORES ENTRE SÍ: si uno recibe la totalidad del pago
tiene la obligación de repartir a los demás la parte que les corresponde.
c) RELACION ENTRE LOS CO-DEUDORES ENTRE SÍ: si un deudor paga la totalidad todos le
deben reintegrar la parte que les corresponde.
d) MONTO DE LA PARTICIPACIÓN: el monto en partes iguales sería en el caso que: o no se
estipule monto en el título de obligación, o resulte imposible establecer el interés de cada uno
de los deudores y acreedores.
- OBLIGACIONES DIVISIBLES
EFECTOS: la obligación se divide en tantas partes como deudores y acreedores haya, cada
deudor paga por su parte y cada acreedor cobra por su parte.
- OBLIGACIONES INDIVISIBLES
1) OBLIGACIONES DE DAR:
DIVISIBLE: tiene por objeto entregar sumas de dinero o cosa incierta no fungible igual,
doble, triple al número de acreedores o deudores.
INDIVISIBLE: siempre que se trate de dar una cosa cierta.
2) OBLIGACIONES DE HACER:
DIVISIBLE: construcción a medida. Ej. construcción por metro, contrato por día de
trabajo.
INDIVISIBLE: es la regla general, el acreedor contrata por el todo. Ej. locación de
obra.
3) OBLIGACION DE NO HACER: lo divisible o indivisible depende de la naturaleza de la
prestación. Ej. me obligo a no cortar mas de 50 hectáreas de bosque y corto 100; es divisible.
4) OBLIAGCIONES ALTERNATIVAS: la divisibilidad o indivisibilidad se define luego de la
elección.
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- confusión
- vencimiento del plazo resolutorio
- transacción (deudas litigiosas)
- compensación
b) Sin el cumplimiento de la obligación, puede ser:- renuncia de los derechos del acreedor
- imposibilidad de pago
- remisión de deuda
- prescripción
- cumplimiento de la condición resolutoria
- anulación de los actos que los hubieren
creado.
- EL PAGO. DEFINICION
- NATURALEZA
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2) EL DEUDOR: si el pago fuese de una suma de dinero o de otra cosa que se consuma por el
uso, no puede ser repetido contra el acreedor que la haya consumido de buena fe.
El deudor podrá repetir el pago si la cosa no se hubiera consumido de buena fe.
3) EL PROPIETARIO
DEBE paga el deudor o deudores. Quedan comprendidos también sus herederos ya que estos son
continuadores de la persona del causante.
PUEDEN pagar:
a) Pago efectuado por OTRO DEUDOR: los deudores ya sean mancomunados o solidarios, son
los primeros obligados a pagar.
Cuando sean mancomunados cada deudor responde por su cuenta, no así los solidarios.
Los incapaces cancelan sus deudas por sus representantes.
b) Por TERCEROS INTERESADOS: son personas interesadas en que la obligación se cumpla.
Ej. fiador, garante, terceros que hubieren adquirido bienes con cargo.
Los terceros poseedores de un inmueble hipotecado para evitar las acciones que lo
despojarían de la cosa.
c) Por TERCEROS NO INTERESADOS:
- Pago conocido por el deudor: actúa como un mandatario con mandato tácito. Extingue la
obligación en cuanto a las relaciones de acreedor y deudor. Pero entre el deudor y el tercero
subsiste la obligación.
- Pago desconocido por el deudor: el tercero actúa como un gestor de negocios. Queda la
obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías entre acuerdos y deudas. Pero
subsiste entre le deudor y el tercero.
El tercero que pagó tiene derecho a cobrarle los intereses legales de lo pagado.
Si hubiera arreglado una disminución en el precio con el acreedor no podrá exigirle al deudor
más de lo desembolsado. Si el tercero pagara antes del vencimiento no podría obligar al
deudor a pagarle antes de esa fecha.
d) Pago efectuado CONTRA LA VOLUNTAD DEL DEUDOR: el código civil establece que el
deudor no pudo oponerse a que un tercero pague su deuda.
e) Pago efectuado CONTRA LA VOLUNTAD DEL ACREEDOR: se aplica en los casos de
obligaciones de dar y en ciertas obligaciones de hacer, pero si al constituirse la obligación de
hacer de hubiesen tenido en cuenta las cualidades personales del deudor, sea por su
capacidad, aptitudes, al acreedor puede negarse a recibir la prestación de un extraño.
f) Pago efectuado CONTRA LA VOLUNTAD DEL ACREEDOR Y DEL DEUDOR: el pago
efectuado en estas circunstancias no produce efectos jurídicos.
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b) A UN MANDATARIO DEL ACREEDOR: los actos jurídicos ejecutados por el
mandatario son considerados como hechos por el mandante personalmente.
El mandato puede ser:
Convencional: si ha sido otorgado por el propio acreedor.
Legal: cuando es la ley la que otorga a una persona el mandato. Ej. el padre en
ejercicio de la patria potestad cobra los créditos a favor de su hijo menor de edad.
Judicial: cuando es otorgado por un tribunal de justicia.
Excepciones:
cuando el pago beneficia al acreedor
cuando el acreedor lo ratifica como mandatario.
La ratificación puede ser:
Expresa: manifestación concreta.
Tácita: por medio de actos.
LUGAR DE PAGO:
Pude ser:
a) CON LUGAR DESIGNADO: el pago debe hacerse en el lugar designado. La designación
puede ser:
Expresa: inequívoca.
Tácita: surge de la naturaleza de la obligación (obligación de desarmar una cosa y en
parte de pago se queda con las piezas).
Si se ha designado lugar de pago el domicilio del deudor y este cambia de domicilio se podrá
elegir cualquiera de ellos.
53
1) Obligación de dar cosas ciertas: el pago debe realizarse en el lugar donde se encontrara la
cosa al contraerse la obligación. Si es de fácil transporte, en el lugar de radicación habitual
o en el domicilio del deudor.
2) Obligaciones de otro tipo: el pago será en el domicilio del deudor.
Compras: - al contado: el lugar de pago es el de la tradición de la cosa.
- a plazo; el lugar de pago es el domicilio del deudor.
3) Obligaciones de dar sumas de dinero: el pago se realiza en el lugar donde se contrajo la
operación, salvo que haya un lugar determinado para su cumplimiento.
TIEMPO DE PAGO:
a) Cuando se ha señalado un plazo: el pago debe hacerse el día del vencimiento de la
obligación, excepto acuerdo de las partes.
b) Cuando no se ha señalado el plazo: lo determina el juez.
c) Cuando se concedió al deudor la facultad de pagar cuando tenga medios: lo determinan los
jueces teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
Puede ocurrir que el deudor se vea privado de su plazo antes de su vencimiento. Se llama
“caducidad del plazo” y se produce en las siguientes circunstancias:
por concurso civil o quiebra
por remate de los bienes hipotecado, prendados o embargados.
En el cumplimiento de la obligación puede ocurrir que el deudor sea impedido por causas no
imputables al deudor. La ley le facilita a éste el instrumento jurídico para librarse, mediante el pago
por consignación, que consiste en un depósito judicial de la suma que se debe.
La demanda debe fundarse en las siguientes causas:
El acreedor no quiere recibir el pago
Acreedor incapaz
Acreedor ausente
Acreedor desconocido
Deuda embargada
Pérdida del título de la deuda
Para redimir hipotecas de un inmueble adquirido.
La consignación tendrá fuerza de pago si concurren todos los requisitos del pago válido en cuanto
a personas, objeto, modo y tiempo.
Iniciado el juicio puede suceder:
Que el acreedor acepte la consignación: en cuyo caso termina el juicio y el acreedor carga con
los gastos judiciales.
Que el acreedor impugne la consignación: el juicio se abrirá a prueba y está a cargo del
deudor. Los gastos corren por cuenta del vencido.
Antes de aceptada la consignación o de detectarse sentencia, el deudor puede retirarla y la
obligación continúa.
Obligaciones de dar cosas ciertas: se intima al acreedor a recibirlo y desde ese momento tiene
todos los efectos de una consignación.
Obligaciones de dar cosas inciertas fungibles o dar cantidades de cosas: si la elección está a
cargo del acreedor, y este es moroso, o sea, no hace la elección, el deudor puede intimarlo, si
así no lo hace, se autoriza la elección del deudor.
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b) Subrogante: es el que reemplaza al acreedor y que la hecho el pago al mismo.
c) Subrogatorios: es el deudor que se mantiene ajeno.
Clasificación:
Subrogación convencional: por acuerdo entre las partes. El subrogante ocupa el lugar del
subrogado
Subrogación legal: dispuesta por la ley
Efectos: traspasa al nuevo acreedor todos los derechos del anterior con las siguientes
modificaciones:
hasta la concurrencia de su desembolso
puede limitarse a ciertos derechos
si paga el co-obligado se subroga parcialmente. Si se paga parte se subroga esa parte.
Imputación por el deudor: el deudor tiene facultad de hacer imputación con dos requisitos:
1) que haya varias obligaciones que tengan prestaciones de una misma naturaleza.
2) Que en todas las obligaciones sea la misma persona; el deudor y la misma persona el
acreedor.
El deudor tiene la facultad de declararla en el momento de efectuar le pago.
La elección no puede hacerse sobre deuda ilíquidas o no vencida.
Si el deudor debiese capital con intereses no puede imputar el pago al capital.
Imputación por el acreedor: si el deudor no declara por cual de sus obligaciones realiza el pago,
imputa el acreedor y no puede revocarse salvo por dolo, violencia o sorpresa en el recibo.
Dación en pago: cuando se entrega en sustitución de la que se debe cosas que no sean dinero.
Puede hacerse solo con acuerdo de voluntades.
Requisitos para su existencia:
que sea la entrega de bienes o prestación que no sea la estipulada
que la entrega sea aceptada voluntariamente por el acreedor
que se le haga en calidad de pago.
Cuando una persona realiza un pago por considerarse deudora, y no lo fuera, se dice que se paga
por error.
El error puede ser de hecho o de derecho. El error de derecho para que sea excusable debe ser
determinado por la ley, debe ser esencial.
Errores esenciales:
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2) Si la obligación fuera de dar cosas ciertas y el deudor entrega una cosa por otra.
3) Si la obligación fuera de dar cosas inciertas y el deudor pagase creyendo que es de dar cosas
ciertas.
4) Obligación de hacer o no hacer y pagase prestando un hecho por otro o una abstención por
otra.
5) Pagar todo si la obligación es mancomunada.
No hay obligación sin causa. El pago efectuado sin causa puede repetirse, haya o no sido hecho
por error.
Es considerado sin causa:
Cuando se hace para la realización de un hecho futuro que por causas legales no se producirá.
Cuando se haga por otra causa que dejó de existir.
Consiste en un beneficio que se acuerda a un deudor para que no pague mas de lo que puede,
dejándole lo necesario para una subsistencia modesta y con cargo de devolución cuando mejore
su situación.
El plazo es indeterminado. Las personas a quienes se le puede aplicar figura en el art. 800
ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, deudores de buena fe.
El acreedor puede recurrir al juez para que estipule un plazo de pago, si este considera que ha
mejorado la situación del deudor.
- NOVACION
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- COMPENSACIÓN
- TRANSACCION
Es un acto jurídico bilateral en el cual las partes haciendo concesiones recíprocas extinguen
obligaciones dudosas o litigiosas.
- REMISION DE LA DEUDA
- IMPOSIBILIDAD DE PAGO
La obligación se extingue cuando su prestación se vuelve ilegal o fuera imposible sin culpa del
deudor, o sea que la imposibilidad surja de un hecho imprescindible o siendo prescindible que no
haya podido evitarse (caso fortuito o fuerza mayor).
Confusión: una persona es acreedora y deudora de sí misma o hereda del acreedor y del deudor,
en ambos casos la deuda se extingue.
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CAPITULO 8
- DEFINICION
Art. 1137: Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de
voluntad común destinada a reglar sus derechos.
Requisitos de EXISTENCIA:
1) Pluralidad de sujetos
2) Debe haber acuerdo de voluntades, o sea, consentimiento
3) Debe referirse a un asunto de interés jurídico patrimonial.
Requisitos de VALIDEZ:
Se refieren a cada clase de contratos. Puede existir un contrato porque se dan los tres requisitos,
pero puede resultar nulo o anulable por faltarle algún requisito para su validez. El contrato es un
acto jurídico, por ej. se ha celebrado un contrato de compra-venta y una de las partes es incapaz
de contratar. Puede existir el contrato por reunir los requisitos para su existencia, pero no será
valido por faltar el requisito de que los contratantes sean capaces para contratar.
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ESENCIALES: son los que caracterizan a cada contrato, diferenciándolos de otros. Ej. en el de
compra-venta son: la cosa vendida (no un bien inmaterial), el precio cierto en dinero, y la
obligación que asume el vendedor de transferir la propiedad de esa cosa al comprador.
Si una de las partes se obliga a transferir el uso o goce de una cosa y a pagar un precio
determinado en dinero estaríamos frente a un contrato de locación.
NATURALES: son propios de la naturaleza misma del contrato. Tiene la característica de que es la
ley misma quien los presume, pero las partes tienen a la vez la facultad de dejarlos sin efecto
mediante un acuerdo expreso. Ej. en todos los contratos a título oneroso, existe como elemento
natural la llamada garantía de evicción, que es la responsabilidad que tiene el que transmite
derechos de asegurar a quien lo recibe el tranquilo ejercicio de su derecho frente a otras personas.
ACCIDENTALES: son aquellas convenciones lícitas que las partes pueden incorporar en su
negocio jurídico (principio de la autonomía de la voluntad). Ej. si en un contrato de compra-venta
las partes celebran un pacto de venta, todas esas cláusulas que son admitidas en cuanto no
contraríen el orden público, son elementos accidentales.
Art. 1197: Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual
deben someterse como a la ley misma.
Según el art. 1198 los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Las
prestaciones que no pueden ser objeto de los actos jurídicos no pueden serlo de los contratos.
Para ser objeto deben estar en el comercio, que la venta no sea ilícita y que respete los derechos
de terceros.
A TITULO ONEROSO: cuando las ventajas que procuran a una u otra persona de las partes
(ventaja recíproca) depende de una prestación que ella le ha hecho. Ej. el contrato de compra-
venta, el de permutación, etc. (genera ventajas para ambas partes).
A TITULO GRATUITO: cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja independiente
de toda prestación de su parte. Ej. el contrato de donación, el de fianza, etc. En materia fiscal los
gratuitos son gravados mas pesadamente (generan ventajas para una sola parte).
NOMINADOS: está legislado por el código civil bajo una denominación especial; son los contratos
de compra-venta, el de permutación, el de locación.
INNOMINADOS: la mente y las necesidades humanas pueden crear otros contratos que no tienen
una legislación especial en el código, éstos son los innominados.
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Los contratos son nominados o no según que la ley les designe o no una denominación especial.
FORMALES: son aquellos que para cuya formación es necesario el consentimiento más la forma
taxativamente prefijada por la ley en el momento de la celebración.
Se subdivide en:
AD SOLEMNITATEM: si la forma exigida no se cumple el contrato es nulo. Ej. el contrato
oneroso de renta vitalicia, las donaciones de bienes inmuebles, etc.
AD PROBATIONEM: en ellos la forma exigida por la ley no es vital para su existencia.
NO FORMALES: son aquellos que para cuya formación no se exige por la ley ninguna forma
determinada.
b) CONTRATO DE ADHESION: se limita toda discusión previa de las partes respecto a las
condiciones del contrato. Una de las partes impone las condiciones del contrato y la otra se
limita a aceptar o rechazar las disposiciones. Ej. contrato de seguro, de transporte, etc.
II EL CONSENTIMIENTO
Significa producir con otro una coincidencia de voluntades. Requiere que sea ejecutado con
discernimiento, intención y libertad.
Art. 1144: El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y
aceptarse por la otra.
Art. 1145: Puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta por escrito, verbalmente o
por signos inequívocos. Es tácito cuando resultara de hechos o de actos que lo presupongan.
NATURALEZA JURIDICA:
Es una declaración de la voluntad recepticia (capaz de recibir influencia).
Es un hecho jurídico y una manifestación de voluntad unilateral, apta para producir efectos
jurídicos, pero que por sí misma no los produce. Debe ser seria y producida con la intención de
obligarse por parte de quien la realiza.
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CONTENIDO:
Es necesario que contenga todos los antecedentes constitutivos de un contrato determinado, de
aquel que se quiera celebrar, es decir los alimentos esenciales. Ej. si la oferta es para celebrar un
contrato de compra-venta debe contener la descripción de la cosa y el precio en dinero que se
pide por ella.
DIRECCION:
Debe ser dirigida a una persona o personas determinadas. Es decir que la manifestación de
voluntad recepticia no va ni debe ir destinada a cualquiera.
La importancia de si constituyen o no oferta, radica en que si fueran ofertas con la aceptación que
hiciera cualquier persona, quedaría integrado el consentimiento y formalizado el contrato. Mientras
que si no constituyen jurídicamente ofertas, no ocurriría así.
Las publicaciones periodísticas, radiales o televisivas no constituyen jurídicamente una oferta son
solo invitaciones a quienes estén interesados en el aviso.
Art. 1150: Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas, a no ser que el
que las hubiere hecho hubiese renunciado a la facultad de retirarlas, o se hubiese obligado al
hacerlas, a permanecer en ellas hasta una época determinada.
Regla de excepción: que se hubiere obligado a mantener la oferta por cierto tiempo determinado.
- REVOCACION DE LA ACEPTACION
El aceptante de la oferta puede retractar su aceptación (negar) antes que ella haya llegado al
conocimiento del proponente (según art. 1155).
La ley autoriza al aceptante a negar su aceptación, siempre que dicha negación llegue a
conocimiento del oferente antes que la propia aceptación, o simultáneamente.
Cuando la aceptación ha llegado a conocimiento del oferente, el contrato se ha perfeccionado, y
es fuente de obligación.
Conocida la aceptación, si resulta imposible de cumplir, el aceptante debe pagar por daños y
perjuicios.
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Son incapaces para contratar:
1) Por incapacidad absoluta: las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes, los
sordomudos que no saben darse a entender por escrito.
2) Por incapacidad relativa: en los casos que le es expresamente prohibido; los menores adultos
(14 años cumplido pero que no han cumplido 21 años).
3) Los que están excluidos de poder hacerlos con personas determinadas: los padres no pueden
contratar respecto a los bienes de sus hijos menores, si los tutores respecto a los bienes de
sus pupilos.
4) Los que están excluidos de poder hacerlo respecto de cosas especiales: los jueces o abogados
no podrían adquirir bienes correspondientes a litigios en que hubieran intervenido.
5) Aquellos a quienes les fuere prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de los
contratos: las donaciones están prohibidas entre los cónyuges.
6) Los religiosos profesos de uno y otro sexo: estos sólo pueden celebrar contratos compra-venta
de bienes muebles a dinero de contado.
Religiosos profesos: pertenecen al clero regular, como los franciscanos, dominicos, jesuitas,
etc.
En cambio tiene capacidad para contratar los religiosos seculares; los que desarrollan su vida
y ministerio en medio de la sociedad.
7) Comerciante fallecido sobre bienes que corresponden a la mas del concurso, si no estipularen
concordato con sus acreedores: se refiere a los comerciantes presentados en quiebra o no
comerciante presentado en concurso civil.
8) Se deben agregar también a los penados a reclusión o prisión de 3 o más años.
Estos no pueden ejercer:
- ejercer patria potestad
- administrar sus bienes
- disponer de sus bienes por actos entre vivos.
Recupera la capacidad al recuperar la libertad.
- MENORES EMANCIPADOS
Los menores con 18 a nos cumplidos pueden celebrar contratos de trabajo y ejercer la profesión
para la que hubiesen obtenido título habilitante, sin necesidad de previa autorización. Los menores
de 21 años que contrajeran matrimonio adquieren capacidad civil, e igualmente la adquieren los
menores de edad, cumplidos los 18 años, mediante la habilitación expresa, que le hicieran sus
padres mediante escritura pública o el juez a instancias del tutor o del menor si se tratara de un
menor bajo tutela.
La capacidad que adquieren es limitada; no podrán celebrar contratos que signifiquen actos de
disposición de bienes recibidos a título gratuito sin autorización judicial o acuerdo del cónyuge
mayor de edad; y ni aún con autorización judicial donar dichos bienes ni afianzar obligaciones
(garante, fiador).
Art. 1164: El derecho de alegar la nulidad de los contratos, hechos por personas incapaces, solo
corresponde al incapaz, sus representantes a los terceros interesados y al Ministerio de menores,
cuando la incapacidad fuera absoluta, y no a la parte que tenía capacidad para contratar.
Cuando el contrato sea nulo, pero de nulidad relativa, el derecho de alegar la nulidad corresponde
al incapaz, sus representantes o sucesores.
Cuando el contrato sea nulo, pero de nulidad absoluta, el derecho de alegar corresponderá al
incapaz, sus representantes o sucesores y también a los terceros interesados y al Ministerio Fiscal;
también puede declararla el propio juez de oficio.
La nulidad de los contratos es establecida para la protección de la parte incapaz. Se deben restituir
las prestaciones por parte de la persona capaz, y no por parte del incapaz, salvo que éste hubiera
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recibido existiera todavía en su patrimonio. Ej. si un incapaz ha comprado un automóvil y se
declara la nulidad del contrato, la parte capaz deberá restituirle la totalidad del precio recibido, y la
parte incapaz deberá restituirle el automóvil si éste se encuentra en su poder o si lo hubiera
vendido deberá restituirle el dinero que aún se encontrase en su patrimonio.
La excepción y la excepción de excepción están en el:
Art. 1166: Si el incapaz hubiese procedido con dolo para inducir a la otra parte a contratar, ni él, ni
sus representantes o sucesores tendrá derecho para anular el contrato, a no ser que el incapaz
fuere menor, o el dolo consistiere en la ocultación de la incapacidad.
En este caso se protege al incapaz interpretando que el capaz actúa con negligencia.
Art. 1168: Toda especie de prestación, puede ser objeto de un contrato, sea que consista en la
obligación de hacer o de dar alguna cosa ...
Art. 1169: La prestación, objeto de un contrato, puede consistir en la entrega de una cosa, o en el
cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria (relativa al
dinero en efectivo).
Art. 1170: Las cosas objeto de los contratos deben ser determinadas en cuanto a su especie,
aunque no lo sean en la cantidad, con tal que ésta pueda determinarse.
a) Contratos sobre cosas futuras: pueden ser objeto de los contratos, pero tales contratos quedan
sujetos a la condición suspensiva de que las cosas lleguen a existir, pues si no existiera,
faltaría el objeto de interés jurídico patrimonial. Ej. supongamos un contrato que se celebra
entre un comerciante y un agricultor por el cual el primero le compra a determinado precio
toda la cosecha de trigo. Si la cosecha se pierde íntegramente por cualquier causa el contrato
quedará sin efecto, por no haber tenido existencia el objeto del mismo.
b) Cosas litigiosas: son las que están sometidas a un pleito o a una acción judicial. Pueden ser
objeto de los contratos teniendo en cuenta el principio de la buena fe.
c) Cosas gravadas o embargadas: son aquellas sobre las que se ha constituido prenda, hipoteca
o antieresis y pueden ser objeto de los contratos. Si se oculta la condición del bien, se incurre
en el delito de estelionato.
d) Contrato sobre herencias futuras: está prohibido contratar sobre herencia futura (art. 1175)
Sería abrir especulaciones con la muerte de una persona y estimular a cometer delitos contra
esa persona, tendientes a anticipar su muerte.
e) Contrato sobre cosas ajenas: son válidas con algunas limitaciones:
Art. 1177: Las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete entregar
cosas ajenas no hubiese garantizado el éxito de la promesa solo estará obligado a emplear los
medios necesarios para que la prestación se realice. Si él tuviere culpa de que la cosa ajena no
se entregue, debe satisfacer las pérdidas e intereses. Debe también satisfacerlas cuando
hubiese garantizado la promesa y ésta no tuviere efecto.
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CAPITULO 9
- NOCIONES GENERALES
Art. 1182: Lo dispuesto en cuanto a la forma de los actos jurídicos debe observarse en los
contratos.
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Es decir, todo sobre la forma de los actos jurídicos es aplicable a los contratos, ya que el contrato
es un acto jurídico.
El concepto de formas de los actos jurídicos está en el art. 973 que dice: La forma es el conjunto
de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de
la formación del acto jurídico; tales son: escritura, presencia de testigos, oficial público.
Además los actos pueden ser formales y no formales. Para ciertos actos el código exige para su
eficacia jurídica el cumplimiento de ciertas formalidades y para otros dispone de la libertad de
formas.
La forma constituye uno de los requisitos de validez de los actos jurídicos y de los contratos
(solemnes).
La forma, en algunos casos, es exigida como medio de prueba (no solemne).
El contrato podrá tener comienzo de existencia aunque no se hayan cumplido las formas, pero
como la forma es impuesta por ley como requisito de validez del contrato, si éste se celebra en
forma distinta, no producirá ningún efecto.
Las leyes aplicables al juzgar una u otra forma en la celebración de los contratos, depende según
se trate de contratos entre presentes o entre ausentes.
- Entre presentes: la forma de los contratos será juzgada según las leyes del lugar de
celebración (art. 1180)
Debemos excluir los contratos celebrados por teléfono entre personas de distintos países.
Los contratos son considerados como celebrados entre presentes cuando usan un medio de
comunicación directa e inmediata.
- Entre Ausentes: la ley que regirá en el contrato firmado por una de las partes será la del lugar
indicado en la fecha del instrumento privado.
Si fuesen firmados en distintos lugares la forma será juzgada por la ley más favorable a la validez.
En los contratos formales ad solemnitatem la forma es impuesta por ley como una condición para
su validez, es decir, si el contrato se realiza sin cumplimentar esa forma será nulo.
Ej. escritura pública en el contrato oneroso de renta vitalicia, contrato de donación de inmuebles.
Son contratos formales ad probatiotem aquellos que aunque la forma no sea observada, el
contrato tendrá existencia como tal, pero producirá efectos limitados; pues si una parte negara la
existencia del contrato la forma será necesaria para la prueba del contrato.
Cualquiera de las partes puede exigir el cumplimiento de las formas previstas.
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Art. 1148: Deben ser hechos en escritura pública con excepción de los que fuesen celebrados en
subasta pública. Esta excepción solo es aplicable al de la transmisión de inmueble.
- MEDIOS PROBATORIOS
Art. 1190: Los contratos se prueban por el modo que dispongan los códigos de procedimientos de
las provincias.
Por instrumento público
Por instrumento privado (firmado o no firmado)
Por confesión de partes judicial o extrajudicial
Por juramento judicial
Por presunciones legales o judiciales
Por testigos.
El contrato tiende a producir efectos entre las partes que lo han cancelado.
Según el art. 1197 el contrato es la ley para las partes; sus efectos se producen entre quienes lo
celebran y no puede afectarse a los intereses de terceros.
No pueden oponerse a terceros ni invocarse a ellos.
- ENTRE PARTES Y SUCESORES UNIVERSALES. REGLA DEL ART. 1195 DEL CODIGO CIVIL
Y SUS EXCEPCIONES.
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Art. 1195: los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y
sucesores universales, a no ser que las obligaciones que naciera de ellos fuesen inherente a la
persona, o que resultare lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del
contrato o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros.
Sabemos que los efectos de los contratos se producen entre las partes que lo celebran. Si una o
ambas partes fallecieran, sus herederos, como REGLA GENERAL, están obligados a cumplirlo.
Los derechos pasan a los herederos del acreedor.
Las obligaciones pasan a los herederos del deudor.
EXCEPCIONES: casos en que los derechos o las obligaciones no se transmiten a los herederos
- LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
Significa la determinación que las partes pueden adoptar para actuar con plena independencia en
la celebración del contrato.
Art. 1197: Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual
deben someterse como la ley misma.
Las partes celebrantes del contrato pueden determinar las normas que deban ajustarse e incluso
derogar disposiciones legales siempre que no comprometan al orden público ni las buenas
costumbres.
Esta libertad se refiere al fondo, al contenido y no a la forma.
OTRAS LIMITACIONES: es cuando el código regula los contratos más usuales (los nominados).
Art. 19: No produce efectos la renuncia general de las leyes, aunque el código autoriza a renunciar
los derechos conferidos por ellas si miran al interés individual y no esté prohibida su renuncia.
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Convenciones de trabajo.
- PACTO COMISORIO
Si en un contrato bilateral una de las partes no cumple sus obligaciones, la otra puede resolver el
contrato (se trata de una condición resolutoria llamada pacto comisorio).
1. Queda incorporado en el art. 1204 como un elemento natural de todo contrato bilateral, es
decir, que aunque no esté establecido expresamente en el contrato, si una parte no cumple su
compromiso el otro podrá considerar resultas sus obligaciones, que por su parte el contrato le
impone a su cargo. Queda implícito en todo contrato.
2. La parte que haya cumplido con las obligaciones puede demandar el cumplimiento o la
resolución del contrato.
3. Tiene un plazo de 15 días un incumplidor para el cumplimiento de su obligación.
4. El pacto comisorio expreso provocará resolución de pleno derecho cuando se le comunica a
la parte incumplidora su voluntad de resolver.
5. Demanda judicialmente el cumplimiento, puede requerir la resolución del contrato si este no se
hubiese cumplido.
6. Demanda la resolución del contrato, no podrá solicitarse el cumplimiento.
7. La parte incumplidora será responsable por daños y perjuicios de la mora y del
incumplimiento.
Si la parte que ha cumplido demandara judicialmente el cumplimiento de la otra, podrá igualmente
requerir la resolución del contrato mientras tanto este no se hubiere cumplido.
- SEÑAL O ARRAS
Se le designa a la entrega de una cosa que un contratante hace a otro para confirmar el contrato o
para acordar el derecho a arrepentirse.
Según la finalidad que se persiga con la entrega de la señal puede ser:
Arras confirmatorias: tienen por objeto asegurar el cumplimiento del contrato, constituye un
cumplimiento anticipado de parte de la prestación objeto del contrato. Fortalece el vínculo que
se forma, se fija la indemnización por incumplimiento.
Arras penitenciales: se constituyen para conferir a los contratantes el derecho a arrepentirse.
Sirven para debilitar el vínculo que se forma.
Permite que aquel que ha hecho la entrega de la señal se arrepienta perdiendo la seña
entregada o que la otra parte, la que recibió la seña, se arrepienta reintegrando la señal y una
cantidad igual o cosa similar.
Es una estimación anticipada de los daños.
Las dos partes contratantes gozan del derecho de arrepentirse; mientras que en el pacto comisorio
el derecho a resolver existe a favor de la parte no culpable de incumplimiento.
Si el contrato se cumpliere y la señal correspondiese a la misma especie de la prestación, dicha
señal será imputada a cuenta del precio.
Si el contrato no se cumple funciona como seña (lo pierde).
Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de
ejecución diferida, si la prestación a cargo de una de las partes de tornara excesivamente onerosa,
por acontecimiento extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la
resolución del contrato.
El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se
produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato.
En los contratos de ejecución continuados la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos.
No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora.
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La otra parte podrá pedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato.
CAPITULO 10
PARTE I
CONTRATO DE LOCACION
Definición: habrá locación cuando dos partes se obliguen recíprocamente, una a conceder el uso o
goce de una cosa o prestar un servicio o ejecutar una obra y la otra a pagar por este uso un precio
determinado.
El que paga el precio se llama locatario (arrendatario) o inquilino y el que recibe locador
(arrendador); el precio se llama arrendamiento o alquiler.
ELEMENTOS ESCENCIALES
Elementos de:
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b) Locación de obra: * Ejecución de la obra locador.
* El precio abonado por el locatario.
CARACTERISTICAS
Bilateral Oneroso Consensual No formal (lo que expresa el C.Civil respecto a la forma es
cuando exceda los $ 10.000) Nominado Conmutativo El contrato es tácito sucesivo o de
ejecución no instantánea.
LOCACION DE COSAS
Cuando una de las partes se obligue a conceder a la otra el uso y goce de una cosa y ésta a pagar
un precio en dinero.
* Obligaciones del locador:
1- Entregar la cosa para uso o goce con todos los accesorios al locador.
2- Obligación de mantenerla en buen estado.
3- Obligación de no innovar, o sea no realizar actos materiales sobre la cosa que no cambien su
forma.
4- Obligación de pagar los impuestos.
5- Obligación de pagar las mejoras realizadas por el locador. Con respecto a esta última
obligación, si el contrato no lo ha prohibido, el locatario puede realizar todo tipo de mejoras
que no alteren la solidez y forma de la cosa. Pero no todas las mejoras deben ser pagadas
por el locador, salvo:
a) Si se obligó por contrato o posteriormente a hacerlo.
b) Si autorizó a hacerlas y luego se comprometió a pagar.
c) Reparaciones que hizo el locatario.
d) Las necesarias y/o útiles aunque no haya dado su autorización (el locador)
LOCACION DE OBRAS
Cuando una de las partes se obliga a realizar una obra (locador) y la otra a pagar un precio en
dinero (locatario o dueño). Lo que se promete por el locador es el resultado de un trabajo, es decir
la obra.
1- Ejecución de la obra: la que debe ser realizada de acuerdo a lo convenido (una obra ya
cotizada, por ningún motivo se puede incrementar de precio) siendo la obligación a cargo del
locador (de obra) una obligación de hacer.
2- Responder por la solidez de la obra y por las consecuencias de su destrucción parcial o total.
La destrucción de la obra puede producirse:
70
Antes de la entrega: si la cosa se pierde por caso fortuito, el locador pierde su trabajo y el
locatario los materiales que ha entregado.
Excepciones: a) Que el locatario haya estado en mora al recibir la obra, en este caso la pérdida la
sufre él y pagar el precio de la obra aunque no se recibiere el beneficio.
b) Que la destrucción haya provenido de la mala calidad de los materiales
suministrados por el locatario, siempre que el locador le haya advertido de esa circunstancia.
Después de la entrega: si la obra es recibida por el locatario sin expresar disconformidad, el
locador queda libre de los vicios aparentes (vicios visibles de la obra), pero no se libera de los
vicios ocultos, tendrá el dueño 60 días p/denunciarlos. En caso de inmuebles el plazo es de 10
años si los vicios son producto de materiales de mala calidad o vicios en la construcción o el
suelo.
3- Responder ante terceros por daños que provoque la ejecución.
LOCACION DE SERVICIOS
Lo que se debe es la actividad misma, la prestación del trabajo de cualquier clase sin tener en
cuenta el resultado del mismo. Ej. Relaciones de empleo: los empleados trabajan a la orden del
patrón.
Pagar el precio aunque el servicio prestado en debida forma no hubiese dado el resultado previsto.
Art. 1 - Instrumentación:
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Los contratos de locaciones urbanas, modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por
escrito (1). Los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de
concertarse.
(1) Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución se considerará
como plazo el mínimo fijado en esta ley y el precio lo determinará el juez de acuerdo al valor y
práctica de plaza.
Art. 2 - Plazos:
Art. 4 - Fianza:
Previa a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar
fehacientemente el pago de lo debido, otorgando un plazo no inferior a 10 días.
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Transcurridos los seis primeros meses del contrato el locatario puede resolver el contrato,
notificando al locador 60 días antes y pagando 1 ½ mes de alquiler en concepto de indemnización
y un mes si el plazo fuera mayor de un año.
PARTE II
CONTRATO DE SOCIEDAD
Habrá sociedad cuando dos o más personas se hubieran obligado mutuamente, cada una con una
prestación, con el fin de obtener una utilidad en dinero, que luego se repartirá entre sí (del empleo
que hicieren de lo que c/u hubiere aportado).
ELEMENTOS ESCENCIALES
A) Obligación de realizar aportes: los aportes pueden ser en bienes o en trabajos (socio
capitalista: obligación de dar; socio industrial: obligación de hacer).
B) Su fin es obtener una utilidad en dinero: son actividades con fin de lucro. Las utilidades son
distribuidas entre los socios.
C) Afectio societatis: es el propósito de unión de los socios en la adversidad, o sea soportar las
pérdidas.
D) Obligación de contribuir en las ganancias y en las pérdidas (si algún socio no participa de las
ganancias o pérdidas, no habrá contrato de sociedad).
CARACTERES
PLURILATERAL
ONEROSO
CONSENSUAL
NOMINADO
FORMAL AD PROBATIONEN (CONMUTATIVO)
CAPACIDAD
Para celebrar un contrato de sociedad tanto los que aportan bienes como trabajo deben ser
capaces para contratar ya que en caso de pérdidas deberán ejercer actos de disposición de sus
bienes.
OBJETO
El objeto es celebrar todos aquellos negocios para los cuales la sociedad ha sido creada.
La sociedad debe tener un objeto lícito. Puede, no obstante, existir una sociedad que tenga un
objeto lícito pero que se realice con fines ilícitos, en este sentido los socios no tienen acciones
para pedir la división de ganancias o pérdidas o la restitución de los aportes. Los miembros de las
sociedades ilícitos son solidariamente responsables.
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FORMA Y PRUEBA
El contrato de sociedad civil debe ser hecho en escritura pública así como sus prórrogas y
modificaciones.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
A) Si los administradores no están designados por contrato (ni por convención posterior), todos y
cada uno de los socios tiene el derecho y la obligación de administrar la sociedad, en
conjunto o separadamente. Si algunos de los socios no lo administrara, tiene el derecho de
controlar a los demás. Si no hay acuerdo sobre los actos de la administración, el asunto se
debate prevaleciendo la opinión de la mayoría. Se cuenta un voto por cabeza (y no en razón
de su capital social).
B) Si existieran administradores designados por los socios:
Por cláusulas del contrato: si se designan uno o más gerentes, su mandato es irrevocable, y
solo puede ser destituido por justa causa o por disposición del contrato por designación de la
mayoría. La separación de un socio como gerente debe ser hecha por vía judicial salvo que el
mismo así lo acepte (tanto en el caso de renovación como renuncia de un socio gerente
designado en el contrato queda autorizado cualquier socio a pedir la disolución de la
sociedad).
Si el o los gerentes no fueran socios el mandato es revocable.
Por convención posterior a la formación de la sociedad: en este caso el mandato es revocable,
ya sea un socio o un tercero. En este caso la separación puede ser dispuesta por uno solo de
los socios, salvo oposición de la mayoría.
3) Derechos y obligaciones de los socios entre sí: los socios tienen el derecho y la obligación
de ejercer la administración de la sociedad, cuando la misma no fuera determinada por el contrato,
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cuando el administrador fuera removido o cuando los intereses de los administradores fuera
contrario a los de la sociedad.
Casos:
* Compromisos tomados por el socio respecto de terceros en nombre propio: el acreedor solo
tendrá derecho a cobrar lo que la sociedad produzca para dicho socio (no sobre los aportes que el
socio realizó ni sobre otros bienes de la sociedad).
* Compromiso de todos los socios en conjunto: todos los socios quedan obligados por partes
iguales al acreedor (salvo disposición de otra cosa).
* Pago del deudor: los deudores de la sociedad no quedan desobligados si pagan a un socio no
autorizado a recibir el pago.
* Cobro de deudas: ningún socio tiene derecho a cobrar deudas de la sociedad ni demandar a sus
deudores, salvo que sea su administrador.
CONTRATO DE MANDATO
CARACTERISTICAS
A) Gratuito u oneroso.
B) Esencialmente revocable.
C) Consensual.
D) En general no es formal (excepto los poderes generales que son formales ad-probationen).
CAPACIDAD
Con respecto al mandante debe tener capacidad para disponer y administrar sus bienes.
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Con respecto al mandatario debe tener capacidad para contratar excepto en los casos en que
además debe disponer de título habilitante como abogado, procurador, etc.
Para cumplir con un mandato de disposición de bienes el mandatario no debe tener
necesariamente capacidad para disponer, ya que actúa en nombre de mandante quien sí la debe
tener.
OBJETO
Es la realización de uno o varios actos jurídicos y deben reunir estos las condiciones de los actos
jurídicos. Hay actos jurídicos que no pueden realizarse por mandato, por ej. El testamento, o la
confesión en juicio, también son nulos los contratos de mandato de acto ilícito.
FORMA Y PRUEBA
Los contratos de mandato son generalmente no formales, pero hay otros que si lo son y deben ser
hechos por escritura pública (ej. El poder p-adquirir una propiedad inmueble, debe darse por
escritura pública).
El mandato entre mandante y mandatario debe probarse por escrito (los terceros podrán probar el
mandato por testigos).
1- Obligación relativa a la ejecución del mandato: el mandatario responde por los daños y
perjuicios que ocasionara al mandante la inejecución parcial o total del mandato. El mandato
debe ser aceptado, antes de la aceptación el mandatario no se encuentra obligado. El
mandato no se llevará a cabo si produjera graves daños al mandante.
2- Obligaciones relativas a la rendición de cuentas: el mandatario debe entregar todo lo que
hubiere recibido en virtud del mandato, no obstante el mandante puede eximir al mandatario
de la obligación de rendir cuentas por no ser de interés al orden público.
3- Obligaciones relativas a la responsabilidad del mandatario: el mandatario responde por
acciones u omisiones fruto de su dolo o culpa, pero no por caso fortuito. Las pérdidas aún en
caso fortuito cuando se trate de dinero será sufrida por el mandatario (salvo que el $ esté
contenido en cajas cerradas). Si hubiese varios mandatarios no existe solidaridad respecto de
las responsabilidades.
4- Obligaciones relativas a la sustitución del mandato: puede ocurrir que el mandatario pueda
transferir a otro sus poderes de mandatario. El mandatario es responsable del sustituto si la
sustitución no está expresada en el contrato. Si estuviera permitido en el mismo, el
mandatario deberá vigilar la actuación del sustituto.
1- Reembolso de los gastos del mandatario: obligación de entregar un anticipo solicitado para
gastos.
2- Liberación de la obligación contraída por el mandatario: el mandante debe liberarlo de las
obligaciones que hubiera contraído en su nombre. Puede realizar la liberación de dos
maneras, atendiendo él mismo los compromisos contraídos o dando al mandatario el dinero
suficiente para que pueda cumplir con su obligación.
3- Indemnización por pérdidas: si el mandatario hubiera sufrido pérdidas en su patrimonio
oneroso, el mandante debe pagar la tarea del mandatario.
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III PARTE
A) DONACION: cuando una persona por un acto entre vivos transfiere a otra la propiedad de
una cosa y esta lo aceptara.
B) FIANZA (garantía): cuando una de las partes se hubiere obligado accesoriamente por un
tercero, y el acreedor de este tercero a aceptar la obligación accesoria.
Caracteres: * Accesoria
* Subsidiaria (se ve obligado en el caso en que no pague el principal)
* Unilateral
* Gratuita
* Consensual
* No formal
* Nominado
C) EL JUEGO: cuando dos o más personas entregándose al juego se obliguen a pagar a la que
ganare, una suma determinada de dinero u otro objeto.
Caracteres: * Consensual
* Bilateral
* Oneroso
* Aleatorio
* No formal
D) LA APUESTA: cuando dos o más personas que son de opinión contraria sobre cualquier
materia, conviniese que aquella cuya opinión fuera la correcta, recibiera de la otra una suma
de dinero u otra cosa.
E) CONTRATO ONEROSO DE RENTA VITALICIA: cuando alguien por una suma de dinero u
otra cosa que otra le da, se obliga hacia una o muchas a pagar una renta anual durante la
vida de una o muchas.
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Caracteres: * Unilateral
* Oneroso
* Real
* Formal Ad-Solemnitatem
* Aleatorio
F) DEPOSITO: cuando una de las partes se obliga a guardar gratuitamente una cosa mueble o
inmueble que la otra le confía, y a restituir la misma e idéntica cosa.
Caracteres: * Unilateral
* Gratuito
* Real
* No formal
G) MUTUO: cuando una parte entrega a la otra una cantidad de cosas que esta está autorizada
consumir, devolviendo en el tiempo convenido igual cantidad de las cosas y de la misma
especie.
Caracteres: * Unilateral
* Gratuito
* Real
* No formal
* Nominado
* Fungible (consumible)
H) COMODATO: cuando una parte entregue gratuitamente a otra alguna cosa no fungible (cierta)
con la facultad de usarla. Debe devolverla y es responsable por el deterioro.
Caracteres: * Unilateral
* Gratuito
* Real
* No formal
* Nominado
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Capítulo 11
Importancia:
La legislación sobre derechos reales de un país es muy importante para la economía del mismo y
para su estructura política.
Es así que mientras en el terreno del derecho de las obligaciones se aplica la autonomía de la
voluntad, en el terreno de los derechos reales la actuación del legislador es rigurosa evitando la
creación de otros derechos reales no establecidos por la ley.
Concepto:
Son aquellos que crean entre la persona y la casa una relación directa e inmediata, tal que en
dicha relación hay dos elementos, la persona como sujeto activo del derecho y la cosa que es el
objeto.
Enumeración:
1. Dominio y condominio.
2. Uso y habitación.
3. Usufructo.
4. Hipoteca.
5. Anticresis.
6. Servidumbre activa.
7. Prenda.
8. Propiedad horizontal (ley 13512)
9.
Clasificación:
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La anticresis puede ser b o c según en ella prevalezcan la función de utilidad o garantía. Por la
anticresis el propietario entrega a un acreedor suyo un inmueble para que con los frutos que
produzca el mismo se cobre, primero los intereses y luego el capital, hasta que llegue a
satisfacerse íntegramente el importe de su crédito.
II- D. R. sobre:
a. La cosa propia (dominio o condominio).
b. La cosa ajena (usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda y anticresis).
Posesión
Concepto:
No es en si mismo un derecho sino un simple hecho, pero es condición necesaria para el ejercicio
de los derechos reales.
Es una situación que implica en primer lugar el poder efectivo sobre la cosa y en segundo lugar es
necesario que se ejerza con la intención de someter a la cosa bajo su propiedad.
No es necesario para tener la posesión ser el dueño de la cosa, pero si tener la intención de serlo.
Elementos:
Los dos elementos se complementan, no basta solo con uno para generar la relación posesoria.
a. Corpus o material: es el elemento material, es el poder efectivo de la cosa (señorío
efectivo que se ejerce sobre la cosa).
b. Animus domini o ideal: es la intención de ser dueño, sin reconocer la propiedad en
ninguna otra persona.
Posesión: la integran dos elementos, el corpus y el animus. La persona que los posee no
reconoce la propiedad en ninguna otra persona.
Tenencia: cuando una persona reconoce que tiene una cosa bajo su poder, pero reconociendo que
otro es el propietario. Ej.: locatario de una casa.
Cuasi-posesión: si quien tiene la cosa en su poder la ha recibido en virtud de algún derecho real
distinto al de propiedad y reconoce que otro es el propietario de la cosa.
Posesión: es el modo por el cual se ejercita el derecho de propiedad y los demás derechos de uso
y disfrute de la cosa (poder de hecho).
Propiedad: es el señorío jurídico más amplio e indeterminado sobre cualquier cosa de
conformidad a la ley (poder de derecho).
Clasificación de la posesión:
1. Según su causa:
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Posesión legítima: cuando el poder efectivo sobre la cosa sea ejercido por su
propietario o quien haga las veces de este según el código.
Posesión ilegítima: cuando la ejerce quien no tiene derecho a poseer.
Tanto la de buena fe como la de mala fe es una posesión ilegítima, es decir ejercida por quien no
tiene títulos para ejercerla, solo que el poseedor de buena fe por ignorancia o error de hecho cree
tener dicho título, mientras que el de mala fe aún lo ejercita sabiendo que no lo tiene.
b. Cosas inmuebles: - No poseídas por nadie: las cosa inmuebles siempre tienen dueño,
puse si no son de una persona física o jurídica, el estado es el dueño. Pero si no ejerce su derecho
de propiedad, cualquiera puede poseerlo pero sería ilegítimo.
- Poseídas por otros: puede adquirirse la posesión de inmuebles de
otro por vía violenta o clandestina y es una posesión viciosa.
B. Bilaterales: la posesión se adquiere por acuerdo del poseedor anterior, quien consiente en
desprenderse de la posesión y el poseedor actual, quien consiente en asumirla. Esta forma
se denomina tradición y no puede ser una mera declaración de las partes, deben existir
actos materiales (en casos no es necesaria la tradición, Ej.: un inquilino que compra la
casa, ya tenía la posesión).
Crea a favor del poseedor la presunción de propiedad y el poder de repeler cualquier acción
reivindicatoria.
Las condiciones para que el poseedor de una cosa sea presumido propietario son:
1. Que sea cosa mueble.
2. Que tenga posesión de la misma.
3. Que tenga posesión de buena fe.
4. Que la cosa no sea robada o perdida.
Excepciones
A. No se aplica la presunción en:
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1. Bienes muebles registrables: la propiedad de la cosa se acredita con la inscripción en
el registro y no por la posesión.
2. Cosas muebles propiedad del estado nacional, provincial.
3. Cosas accesorias de un inmueble reivindicado.
B. Cosas robadas o perdidas:
1. Cosas muebles sin registro: la persona que posea una cosa mueble, perdida o robada,
de buena fe, la adquiere por prescripción a los 3 años.
2. Cosas muebles registrables: se adquieren por prescripción de buena fe a los 2 años.
Pérdida de la posesión
1. Pérdida córpore:
* En razón de la cosa:
cuando la cosa poseída se destruya totalmente.
cuando la cosa poseída se transforme en una cosa distinta.
cuando la cosa poseída se pierde sin esperanza de encontrarla.
cuando la cosa poseída fuese puesta fuera del comercio.
* En razón del poseedor:
cuando sufra la imposibilidad física de poseerla.
2. Pérdida córpore et ánimus:
cuando el poseedor hace la tradición de la cosa.
cuando el poseedor hace abandono voluntario de la cosa.
3. Pérdida ánimus:
cuando el poseedor reconoce en otro la propiedad de la cosa.
cuando la cosa es tenida por alguien a nombre del propietario y este transfiere la
propiedad, el que tiene la cosa la posee en nombre del nuevo propietario.
Concepto jurídico
Es el derecho real por excelencia y todos los demás son desmembraciones de este. Es el derecho
por el cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona.
El dominio se refiere a cosas muebles e inmuebles. Aunque se use como sinónimo de propiedad,
este es un concepto más amplio ya que se ocupa de todos los derechos de apreciación
económica, ej.: propiedad intelectual, propiedad sobre una patente de invención.
La función económica del dominio es que estimula la circulación de la riqueza, facilita la obtención
del crédito ya que el dueño puede ofrecerlo como garantía.
En cuanto a la función social, la concepción individualista cedió terreno al criterio de que el
dominio debe cumplir una función social. La división de la cosa no puede convertir en
antieconómico su uso y aprovechamiento.
Caracteres
A. Exclusivo: no se concibe que dos o más personas tengan el dominio sobre una misma
cosa por el todo. Pueden ser propietarios en común de la cosa.
B. Perpetuo: el dominio no se pierde por el no uso de la cosa, puede perderse si al no uso se
agrega la posesión de un tercero.
C. Transferible: el título por el que una persona adquiere el dominio no puede impedir la
transmisión de ese dominio a cualquier otra persona. Sí es válido la prohibición de
enajenar a persona determinada o de no enajenar bienes muebles o inmuebles recibidos
por donación o testamento (plazo no mayor a 10 años), si se establecieren dichos
contratos.
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Clases
1. Pleno o perfecto: es el dominio con todos sus atributos, es perpetuo y libre de todo derecho
real hacia otras personas.
2. Imperfecto:
Presunciones:
Todas las construcciones existentes en el interior de un terreno, se presumen
hechas por el propietario, salvo que se pruebe lo contrario.
La propiedad de una cosa incluye los accesorios.
Las obras establecidas en el espacio aéreo o bajo el suelo, no dan presunción de
propiedad del terreno.
A. Apropiación: solo se refiere a bienes muebles, deben ser cosas abandonadas y sin
dueño. La persona debe tener capacidad y ánimo de aprehensión de la cosa.
B. Especificación: cuando alguien por su trabajo haga un objeto nuevo con los materiales de
otro con la intención de apropiárselo. Si la transformación se hace de buena fe, ignorando
el transformador que lo cosa era ajena, y no fuere posible reducirla a su forma anterior, el
dueño de ella solo tendrá derecho a la indemnización correspondiente. Si se hizo de mala
fe sabiendo el transformador que la cosa era ajena, y fuere imposible reducirla a su forma
anterior, el dueño de la materia tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño u optar por
quedarse con la propiedad de la cosa, pagando al transformador el mayor valor que la
cosa hubiese tenido.
C. Accesión: se adquiere el dominio por accesión cuando una cosa mueble o inmueble
aumente a otra por adherencia natural o artificial. Ej.: aluvión, acrecentamiento de tierra
por efecto del agua.
D. Tradición: es la entrega voluntaria que una persona hace a otra de una cosa. Ambas
deben tener capacidad para enajenarla o adquirirla.
E. Percepción de los frutos: se refiere a recibir los frutos de la cosa productora pero que
reconoce en otra la propiedad de la misma. Ej.: usufructuario o locatario.
F. Sucesión de los derechos del propietario: herencia.
G. Prescripción: es la posesión por un tiempo determinado por la ley.
Prescripción adquisitiva
Es el derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble adquiere la propiedad de esta por la
continuación de la posesión por un tiempo determinado por la ley.
La prescripción es un medio de librarse de una obligación o de adquirir un derecho por el
transcurso del tiempo. Hay dos clases:
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1. Prescripción liberatoria: se refiere a la liberación del deudor en el derecho de obligaciones.
2. Prescripción adquisitiva o usucapión: se refiere a la adquisición de derechos reales.
Las cosas muebles robadas o perdidas, poseídas de buena fe, son adquiridas por prescripción a
los 3 años. Si la cosa exige registro, el dominio se adquiere por prescripción a los dos años.
Prescripción ordinaria: se deben dar 3 requisitos: posesión continua de 10 años, justo título,
buena fe.
Al cabo de 10 años adquiere la propiedad por prescripción.
Prescripción extraordinaria: los requisitos son: posesión de 20 años y continua, pacífica, no es
necesario que fuera de buena fe ni con título alguno.
Expropiación
Consiste en la privación de la propiedad privada hecha por el Estado nacional o provincial para
fines públicos, mediante una justa indemnización de su valor. Los requisitos son: interés o utilidad
pública declarada por ley y justa indemnización.
Juicio de expropiación
Cuando el importe que pague el estado no satisface al propietario se realiza dicho juicio donde el
juez determinará el importe definitivo de la indemnización.
Concepto
Es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una
cosa mueble o inmueble. Solo puede recaer cobre una cosa mueble o inmueble.
Caracteres
a. Pluralidad de sujetos: cualquiera puede poseer más o menos que otro, pero ninguno una
parte determinada, sino partes abstractas.
b. Fraccionamiento del derecho de propiedad: la cosa pertenece a distintos propietarios.
Cada uno tiene una cuota divisa.
c. Transitorio: cualquiera de los condóminos puede pedir la partición de la cosa salvo que
sea de indivisión forzosa.
Fuentes: Contratos, Testamento y Ley.
Derechos
a. Respecto a la porción indivisa: la cuota parte de cada uno le pertenece con exclusividad
y puede ser gravada con el derecho de hipoteca. Si el condómino constituye la hipoteca
sobre toda la cosa, una vez hecha la partición solo quedará gravada la parte que le
correspondiere (si el condómino hipotecante no le fuere adjudicado el inmueble, la
hipoteca quedará extinguida).
b. Respecto a la cosa misma: ningún copropietario podrá vender la cosa como un todo sin
el consentimiento de todos (si uno solo se niega, la cosa no se podrá vender), cada uno de
los condóminos puede gozar de la cosa común, pero debe respetar el derecho de los otros.
Obligaciones
a. Conservar la cosa (pago de refacciones).
b. Obligaciones de comunicar a los demás los frutos de la cosa.
c. Obligaciones de pagar los daños causados.
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Propiedad horizontal
Derechos
1. El dueño de cada piso o departamento puede venderlo o constituir derechos reales sobre
ellos.
2. No puede destinar su departamento a usos contrarios a la moral.
3. Puede usar y gozar de los bienes en común (galerías).
Obligaciones
Pagar las expensas en proporción al valor de su departamento, no puede afectar la seguridad.
Capítulo 12
Es el derecho real de usar y gozar de una cosa ajena, con tal que no se altere su sustancia.
Puede ser temporal o por la vida del usufructuario.
Puede constituirse por:
1. Por contrato oneroso (venta, solo se vende la nuda propiedad, reservando su goce).
2. Por testamento (legado del solo uso y goce a una persona y la nuda propiedad a otra).
3. Por disposición de la ley (los padres tienen el usufructo de los bienes de sus hijos
menores).
4. Por prescripción.
Uso y habitación
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Son derechos reales sobre la cosa de otro. Debe conservarse la sustancia de la cosa sirviéndose
de ella y de sus frutos en la medida de sus necesidades y los de su familia. Son derechos
temporales que no se transmiten a los herederos.
Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación.
Pueden constituirse por contrato oneroso o gratuito por testamento o por prescripción. No hay uso
y habitación impuesta por ley.
Servidumbre
Es un derecho real perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se lo puede
usar o bien impedir que el propietario ejerza sobre él alguno de los derechos de propiedad.
Se dividen en:
a. Servidumbres reales: es el derecho establecido al poseedor de una heredad, sobre otra
heredad ajena, para utilidad de la primera. Hay dos propiedades, una dominante y otra
sirviente. El derecho se constituye sobre la dominante. Es la servidumbre de una cosa
hacia otra cosa.
Heredad: terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño. Hacienda de bienes raíces.
Se puede clasificar en:
Continua: el uso no depende de un hecho del hombre (servidumbre de vista).
Discontinua: es necesario un hecho del hombre (servidumbre de pago).
Visible o aparente: si se anuncian por signos inequívocos exteriores.
No aparentes: no se anuncian por ningún signo (la prohibición de elevar un edificio a una
altura determinada).
b. Servidumbres personales: es la servidumbre de una cosa a una persona.
Formas de establecer las servidumbres: se puede establecer por contrato oneroso o gratuito y
también por testamento. Las visibles continuas pueden hacerse por prescripción.
Los derechos reales de garantía crean una seguridad de cobro de un crédito, afectando bienes
muebles o inmuebles. Por medio de ésta uno o varios acreedores son colocados en situaciones de
preferencia con respecto a los demás acreedores ya que les confiere un derecho real sobre una
cosa determinada que les asegura su crédito.
La diferencia entre ellos es que en la prenda o hipoteca la cosa que garantiza el crédito en caso de
no pagar debe promover acción judicial y cobrarse el acreedor de lo que se obtenga de su venta
por remate.
En la anticresis el acreedor no puede llevar la cosa a remate, sino que tiene derecho a recibir los
frutos que la cosa de y cobrarse los intereses.
Prenda: permite el desarrollo de la industria automotriz y de artículos del hogar, ya que permite la
compra a crédito de automóviles, televisores, etc.
El deudor quirografario garantiza con su patrimonio pero nada le impide disponer libremente de lo
suyo mientras no llegue a disminuirlo mediante simulación o fraude que hagan imposible el
86
cumplimiento de sus obligaciones, tampoco se encuentra impedido de contraer deudas, con esto
se debilita la garantía de los acreedores, es por ello que los acreedores prefieren garantías
especiales.
El deudor hipotecario o prendario garantiza especialmente con la cosa hipotecada o prendada, ya
que los derechos reales de garantía permiten al acreedor perseguir la cosa en poder de quien se
encuentre y cobrar su crédito mediante de la venta de la cosa por remate ordenado judicialmente.
La hipoteca
Definición
Es un derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles que
continúan en poder de su dueño, que puede ser el deudor o un tercer propietario. Es un derecho
real accesorio de otro principal, ya que debe estar unido a un derecho personal (crédito) y es el
único en el que la cosa queda en poder del dueño (no se necesita la tradición para adquirir el
derecho).
Puede constituirse sobre un mismo inmueble varias hipotecas, teniendo prioridad para el cobro las
de grado más bajo u orden más bajo.
Los grados serán de primero, segundo, etc., según el orden en que se van constituyendo.
Caracteres
Objeto
La hipoteca debe constituirse sobre un inmueble o sea sobre el derecho de dominio y no sobre
otro derecho.
Capacidad
Forma
Registro
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La hipoteca debe ser registrada en el registro general de propiedades, a partir de ese momento en
que se realizan las publicaciones, tendrá efectos contra terceros. (protocolo de hipotecas). La
inscripción puede hacerse:
a. Hecha en el plazo de 6 días tendrá efectos contra terceros retroactivos a la fecha de la
escritura, por 20 años si antes no se renovare (a los 20 años se extingue la hipoteca pero
subsiste la obligación).
b. Si es hecha fuera del plazo estipulado por ley tendrá efectos desde el día de la inscripción.
El deudor conserva las facultades inherentes al derecho de propiedad pero no puede disminuir el
valor del inmueble por actos de disposición. Si hay deterioro, el acreedor puede exigir el depósito
de la equivalente a la disminución o demandar un suplemento de la hipoteca.
Si el deudor enajena el todo o una parte de la cosa, el acreedor podrá perseguirla en poder del
adquiriente y pedir su ejecución y venta, como podrá hacerlo contra el deudor (previamente debe
intimar al deudor).
Si la cosa enajenada fuese mueble que solo estaba inmovilizada y sujeta a la hipoteca como
accesorio del inmueble, el acreedor no podrá perseguirla en manos del tercer poseedor.
En el caso de que el tercero deba abandonar el inmueble por acciones del acreedor, el deudor
deberá indemnizar al tercero.
Habrá prenda cuando el deudor entregue al acreedor una cosa mueble en seguridad de una
deuda. La diferencia con la hipoteca es el desplazamiento de la posesión de la cosa (prenda civil).
La prenda con registro (comercial) ej.: venta de auto a crédito, es sin desplazamiento. Es un
derecho accesorio de un crédito que subsiste hasta que la obligación no se ha extinguido. Es un
derecho sobre el valor, la cosa no pasa a propiedad del acreedor, indivisible aunque la deuda se
divida.
El hecho que la cosa prendada pase a poder del acreedor prendario no significa que se le de a
este el dominio de la misma. Este es un derecho real sobre el valor de la cosa, si el deudor no
paga, el acreedor puede hacer efectivo su crédito promoviendo acción judicial ejecutiva. El
acreedor, en caso de incumplimiento del crédito, no será dueño de la cosa, sino la compra en el
remate. El acreedor no puede utilizar la cosa sin consentimiento del deudor, quien puede pedir que
sea depositada en secuestro.
La prenda no está sujeta a ninguna formalidad.
Para constituir la prenda se requieren dos condiciones: que sea dueño y capaz de enajenar.
Los gastos necesarios son a cargo del deudor y se extingue por extinción de la obligación
principal, extinguida debe devolverse la cosa con sus accesorios.
Caracteres
Accesoria.
Indivisible.
No formal (no está sujeta a formalidad alguna).
Anticresis
Es un derecho accesorio que se constituye sobre un inmueble que se entrega al acreedor, quien
por percepción de los frutos que el brinde irá cancelando paulatinamente su crédito e intereses.
Forma
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La anticresis se realiza por contrato, pero no sujeto a formalidad alguna.
Capacidad
La anticresis puede ser constituida tanto por el propietario como por el usufructuario. Es necesario
tener capacidad para disponer como para administrar.
El acreedor debe cuidar la cosa y es responsable por todos los daños que sufriera el inmueble por
su culpa, el acreedor tampoco puede hacer ningún cambio en el inmueble, ni cambiar la
explotación que su propietario realizaba en él. Si hubiese realizado mejoras solo podrá cobrar las
que aumentaran el valor del inmueble. Si el crédito no fuera satisfecho en el termino convenido, el
acreedor podrá pedir el remate judicial, pero no hacerse cargo él del inmueble ni su venta: solo
podrá lograr la propiedad si el deudor se la vendiese.
Acciones reales
Son los medios para hacer declarar en juicio la existencia y plenitud de derechos reales, con el
efecto accesorio cuando hubiese lugar, de indemnización del daño causado. Esto indica que los
derechos reales se pueden convertir en personales.
Ellas son acción:
Revocatoria.
Confesoria (pretende obtener reconocimiento de plenitud de los derechos reales).
Negatoria (Inversa a la confesoria).
Acciones personales: constituyen el remedio jurídico de los derechos creditorios.
Privilegios
Es un mejor derecho reconocido a ciertos acreedores por la ley, conforme a la causa y calidad de
su crédito, para satisfacer su crédito con la ejecución de los bienes del deudor. El deudor no puede
crear privilegios entre sus acreedores.
Clasificación
Derecho de retención
No es propiamente un privilegio, sino que es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa
ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que es debido por razón de esa
misma cosa. Si el propietario vende la cosa, el derecho de retención puede ejecutarse contra el
comprador. El derecho real subsiste aún en el caso de concurso o quiebra del deudor.
89
CAPITULO 13
I DERECHO DE FAMILIA
El Derecho de Familia tiene su raíz natural en el instinto gregario y biológico. Gregario porque
induce al hombre a vivir en comunidad, y biológico porque lo induce a buscar pareja.
La institución de la familia ha pasado por varios estados:
1º Estado de completa promiscuidad: instinto biológico y fuerza bruta.
2º Estado de matriarcado: la organización de la familia tiene a la madre como tronco
común.
Poliandria: 1 mujer poseída por varios hombres.
Poligamia: 1 hombre posee varias mujeres.
3º Estado de Patriarcado: el varón se convierte en el eje del grupo familiar con una fuerte
y absoluta autoridad. Aquí surge la monogamia, es decir la unión de 1 hombre y 1 mujer.
IMPORTANCIA JURÍDICA:
La familia es la razón misma de ser del derecho, el derecho nace como una necesidad de regir la
conducta humana dentro de una sociedad, debido a que el derecho no tendría razón de ser si el
hombre viviera aislado. La familia constituye la célula primaria de la sociedad.
IMPORTANCIA ECONÓMICA:
El patrimonio familiar es una de las condiciones materiales que hace posible el estado de
comunidad. Existe una estrecha vinculación entre derecho de familia y patrimonial.
90
IMPORTANCIA SOCIAL:
Matrimonio.
Filiación.
Parentesco.
FAMILIA LEGÍTIMA:
Tiene su fuente en el matrimonio, lo integran en sentido restricto: el padre, la madre y los hijos, y
en un sentido más amplio: tíos, abuelos, primos, etc.
La unión extramatrimonial, llamada concubinato, es una situación de hecho de la cual no deriva
ninguna relación jurídica, pero si de esa unión nacen hijos, los mismos tendrán una familia natural,
a las cuales también se les otorgará protección.
MATRIMONIO:
Definición:
Es la unión solemne del hombre y la mujer por mutuo y libre consentimiento para constituir un
estado de comunidad integral de dos vidas, con miras a la perpetuación de la especie y a la
educación y formación de la prole.
El matrimonio es un acto jurídico bilateral.
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6. Haber sido autor cómplice o instigador del homicidio doloso de un cónyuge.
7. La privación permanente o transitoria de la razón.
8. La sordomudez, cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca
por escrito o de otra manera.
9. Los menores de edad aunque sean emancipados por habilitación de edad, necesitan del
consentimiento de sus padres.
10. El vínculo derivado de la adopción plena.
El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encargado del registro civil, ya sea en su
oficina o domicilio de cualquiera de los contrayentes, públicamente, compareciendo los futuros
esposos con presencia de dos testigos o cuatro según el caso. En el acto de celebración, el oficial
público leerá los artículos 198, 199 y 200 a los esposos (Derechos y Obligaciones de los cónyuges)
y recibirá de cada uno de los mismos la declaración de que quieren tomarse por marido y mujer, y
pronunciará en nombre de la ley que quedan unidas en matrimonio. El oficial público hará constar
en un acto lo acontecido, el acto deberá ser firmado por los contrayentes y los testigos.
a) Separación del dominio de los bienes inmuebles que cada uno de los cónyuges tuviera al
celebrar el matrimonio o los que adquiera por herencia, donación o legado.
b) Comunidad de los bienes muebles aportados al matrimonio. Comunidad del dominio de bienes
muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio, salvo que fuera por herencia, legado o
donación. Comunidad del usufructo.
BIENES PROPIOS:
Son los que pertenecen en propiedad individual a cada uno de los cónyuges.
Comprenden: los que cada uno lleva al matrimonio, los que se adquieren después del matrimonio
por una causa jurídica o un título anterior al matrimonio.
BIENES GANACIALES:
SOCIEDAD CONYUGAL:
92
Como toda sociedad tiene un capital social que se forma con bienes que aporta cada socio: los
propios del marido y bienes propios de la mujer, y con la ganancia que esta sociedad resultan los
bienes gananciales.
Se disuelve por:
La separación judicial de los bienes.
Por declarar nulo el matrimonio.
Por la muerte de alguno de los cónyuges.
III DIVORCIO
Declarada por sentencia judicial la muerte presunta de una persona, si bien el vínculo matrimonial
no queda disuelto, el otro cónyuge puede contraer en 2º matrimonio.
Si el ausente reapareciera antes de que su cónyuge se casara nuevamente, el matrimonio del
ausente subsiste en todos sus efectos, pero si ya se hubiera celebrado el 2º matrimonio, éste
último será válido.
SEPARACIÓN PERSONAL:
Transcurridos dos años de matrimonio, los cónyuges, en forma conjunta, podrán manifestar al juez
que existen causas graves que hacen imposible la vida en común y pedir la separación personal.
93
Efectos de la Separación Personal:
Separados por sentencia firme cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o
residencia.
Si tuviese hijos de ambos se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria
potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre salvo causas graves que afecten
el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo.
El cónyuge que hubiere dado causa a la Separación Personal deberá contribuir a que el otro,
si no dio causa a la Separación Personal, mantenga el nivel económico del que gozara
durante su convivencia.
Todo derecho alimentario y de asistencia cesará si el cónyuge que los percibe contrajese
nuevas nupcias, viviere en concubinato, o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge.
DIVORCIO VINCULAR:
2. La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo y
mayor a tres años: Transcurridos tres años del matrimonio los cónyuges, en presentación
conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hagan
moralmente imposible la vida en común y pedir su Divorcio Vincular.
Transcurrido un año de sentencia firme de Separación Personal ambos cónyuges podrán
solicitar su conversión en Divorcio Vincular.
La sentencia de divorcio vincular producirá los mismos efectos establecidos para la separación
personal.
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NULIDAD DEL MATRIMONIO:
Nulidad Absoluta:
La nulidad puede ser demandada por cualquier de los cónyuges, y opositores al
matrimonio:
1. Consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.
2. Consanguinidad entre hermanos y medios hermanos.
3. Afinidad en línea recta en todos los grados.
4. Matrimonio anterior mientras subsista.
5. Haber sido cómplice o autor de homicidio doloso de uno de los cónyuges.
Nulidad Relativa:
1. Cuando el matrimonio fuese celebrado sin tener los cónyuges la edad mínima. La
nulidad puede ser demandada por los cónyuges incapaces y representantes que
puedan oponerse. No podrá demandar la nulidad después que el cónyuge llegó a la
edad legal o cuando la mujer dio a luz.
2. Cuando el matrimonio fuese celebrado con impedimentos de locura. La nulidad podrá
ser demandada por:
El mismo incapaz cuando cese la incapacidad.
El otro cónyuge si hubiese ignorado la incapacidad.
Por quienes se hubieran opuesto al matrimonio.
3. En caso de impotencia de uno de los cónyuges o de ambos, que impida
absolutamente las relaciones sexuales entre ellos.
4. Cuando el consentimiento de uno de los cónyuges adolece de vicios de error, violencia
o dolo. En este caso demanda quien haya sufrido el vicio de error, dolo o violencia.
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Mala fe: consiste en el conocimiento del impedimento o circunstancia que causare la nulidad.
No habrá buena fe por ignorancia o error de derecho, ni tampoco por ignorancia o error de
hecho que no sea excusable, a menos que el error fuere causado por dolo.
Buena fe: puede demandar la indemnización de daños y perjuicios al de mala fe.
DIVORCIO:
Antes de la Ley 23515 nuestro código solo permite la separación personal. A partir de la entrada
en vigencia de dicha ley se introduce el divorcio vincular.
96
CAPITULO 14
I FILIACIÓN
Es el vínculo de sangre que une al progenitor con sus descendientes. Pero a esta filiación
podemos agregar otra de carácter puramente civil como es le vínculo de adopción.
Filiación: es la calidad que cada persona tiene de hijo con respecto a otra persona que es el padre
o madre. Correlativa a esta calidad es la paternidad.
Para la protección de estas calidades el derecho otorga acciones que corresponden:
Al marido contra su mujer tendiente a denegar la paternidad del hijo alumbrado por esta.
Al padre contra el hijo para lograr el reconocimiento de que es el padre o no lo es.
Al hijo contra sus padres para reconocer que es hijo de ellos o no lo es.
Disposiciones generales:
La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser
matrimonial o extramatrimonial.
La filiación matrimonial, extramatrimonial, así como la adoptiva plena producen los mismos
efectos.
Paternidad matrimonial:
Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los
300 días posteriores a su disolución o anulación.
No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciera después de los 300 días
de la interposición de la demanda de Divorcio vincular, separación personal, o nulidad del
matrimonio, salvo prueba en contrario.
Si mediare matrimonio sucesivo de la madre se presume que:
El hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primer matrimonio y
dentro de los 180 días de celebración del segundo matrimonio tiene por padre la primer
marido.
El hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primer matrimonio y
después de los 180 días de la celebración del segundo matrimonio tiene por padre al segundo
marido.
Admite prueba en contrario.
Paternidad extramatrimonial:
Queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia del juicio de
filiación que lo declare como tal.
Reconocimiento:
97
El reconocimiento efectuado es irrevocable. En el acto de reconocimiento es prohibido declarar el
nombre de la persona con la que se tuvo el hijo, a menos que ese mismo lo haya reconocido.
El reconocimiento puede ser hecho por el padre, por la madre, juntos o separados. Resultará de:
1. Declaración formulada ante el oficial público.
2. Una declaración realizada en instrumento público o privado.
3. Disposiciones contenidas en actos de última voluntad.
Adopción plena:
La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja
de pertenecer a su familia de sangre, y se extingue el parentesco con sus integrantes, así como
todos sus efectos jurídicos, a excepción de los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en
la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo legítimo. La adopción plena
es irrevocable y confiere al adoptado la situación jurídica de hijo legítimo. Sólo podrá otorgarse
adopción plena a:
Huérfanos de padre y madre.
Que no tengan filiación acreditada.
Situaciones previstas en el art. 11 de la ley 19.134: abandonado en la vía pública, pérdidas de
patria potestad, etc.)
Adopción simple:
Confiere al adoptado la posición de hijo legítimo, pero no crea vínculo de parentesco entre el
adoptado y la familia de sangre del adoptante. Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán
considerados hermanos entre sí. Este tipo de adopción es revocable.
III PARENTESCO
Es el vínculo subsistente entre todos los individuos que descienden de un mismo tronco.
La proximidad de parentesco se establece por líneas y grados.
Se llama grado al vínculo entre dos individuos formado por la generación. Por ejemplo entre el
padre y el hijo hay un parentesco de primer grado, ya que existe entre ellos una generación.
Tronco: es el grado de donde parten dos o más líneas.
Se llama línea la serie no interrumpida de grados. Hay tres líneas: descendiente, ascendiente y
colateral.
Se llama línea descendiente a la serie de grados o generaciones que unen el tronco común con
sus hijos, nietos y demás descendientes.
Se llama línea ascendiente a la serie de grados o generaciones que unen al tronco con su padre,
abuelo y otros ascendientes.
En la línea colateral los grados se cuentan por generación desde la persona cuyo parentesco se
quiere comprobar hasta el autor común y desde éste hasta el otro pariente.
Es la relación que hay entre personas unidas entre sí por vínculos de sangre.
Aquí no existe vínculo de sangre alguno sino que se origina con el matrimonio. El grado de
parentesco por afinidad es el mismo grado de parentesco por consanguinidad que tiene el
cónyuge. Por ejemplo: un marido tiene con relación a su suegro el primer grado de parentesco por
afinidad, porque su esposa tiene el primer grado de parentesco por consanguinidad con su padre.
98
1. Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:
Ascendientes y descendientes.
Hermanos y medios hermanos.
2. Entre los parientes por afinidad únicamente deben alimentos aquellos que están vinculados en
primer grado.
3. Derechos de sucesión: parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
4. Derechos y obligaciones emergentes de la patria potestad, tutela y curatela.
5. Derechos de oponerse a un matrimonio.
6. No pueden ser acusados por encubrimiento.
Es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes
de los hijos, para su protección desde la concepción y mientras sean menores no emancipados.
Su ejercicio corresponde:
Es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y los bienes de menores de edad no
sujeto a patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida civil.
Cuando ambos padres sean incapaces o privados de la patria potestad, los hijos menores
quedarán sujetos a tutela.
Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados se preferirá que ejerza
la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales loa progenitores que tengan al hijo bajo su
amparo o cuidado.
En caso de desacuerdo entre el padre y la madre cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés del hijo.
En los casos de los incisos 1, 2 y 5 del art. 264 se requiere el consentimiento de ambos para:
Autorizar al hijo para contraer matrimonio.
Autorizar al hijo para ingresar a comunidades religiosas.
Autorizar al hijo para salir de la república.
Autorizar al hijo para estar en juicio.
CURATELA:
Se da para la protección de las personas, sus bienes, mayores de edad incapaces por demencia o
sordomudez que no saben darse a entender por escrito.
99
CAPITULO 15
La transmisión de los derechos puede producirse por actos entre vivos, o por causa de muerte.
La transmisión de los derechos entre vivos es la resultante de actos jurídicos bilaterales como
venta, donación, etc.
Mientras que en la transmisión de derechos por causa de muerte, cuyo patrimonio se transmite a
otras personas, a quien en algunos casos la ley, y en otros la voluntad del causante expresado en
un testamento, les confiere la vocación para recibir el todo o parte de dicho patrimonio.
Las personas a los cuales se transmiten los derechos de otras personas se llama sucesor.
SUCESOR UNIVERSAL:
Es sucesor universal aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona.
El sucesor lo es corrientemente por su vinculación de parentesco. Cuando no haya parientes con
vocación hereditaria establecida por ley, es voluntad del individuo la que señala a la persona o
personas que habrán de sucederle; mediante un testamento válido.
SUCESOR PARTICULAR:
Sucesor particular o singular es aquel al cual se transmite un objeto que sale de los bienes de otra
persona.
Ejemplo: El comprador que adquiere la propiedad de la cosa que se le transmite con motivo del
contrato de compra-venta, es un sucesor a título singular.
Los sucesores universales, son al mismo tiempo sucesores particulares con relación a los objetos
particulares que integran el patrimonio en el cual ellos suceden.
En la transmisión de derechos por actos entre vivos debemos recordar que el derecho será
adquirido por la tradición de la cosa.
Otro principio fundamental que debemos recordar es que nadie puede transmitir a otro un derecho
mejor o más extenso que el que gozaba.
Todos los derechos que una persona transmite por contrato a otra persona, solo pasan al
adquiriente por la tradición, con excepción de lo que se dispone respecto a los sucesores.
SUCESIÓN HEREDITARIA:
100
IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO:
La institución del derecho sucesorio pretende mantener la continuidad del patrimonio familiar a
través del tiempo.
Por eso la vocación hereditaria está determinada por la ley a favor del descendiente, ascendiente
o cónyuges. En caso que no existiera en favor de parientes colaterales, hasta el cuarto grado
inclusive.
No obstante cuando el causante no tuviera parientes, y no hubiera dispuesto un patrimonio en un
testamento válido, la ley prevé la vocación hereditaria del fisco, haciendo servir el patrimonio del
causante al estado.
1. Legítima: cuando los herederos son llamados por ley para recibir la herencia.
2. Testamentaria: cuando la herencia es deferida por voluntad del causante manifestado a través
de un testamento válido.
Art. 3282: La sucesión o el derecho hereditario se debe tanto en las sucesiones legítimas como
testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión o por la presunción de muerte en los
casos prescriptos por la ley.
APERTURA DE LA SUCESIÓN:
La sucesión se abre desde la muerte del causante. Muerte, apertura de la sucesión y transmisión
de herencia son simultáneos (son indivisibles).
Apertura de sucesión significa: atribuir a los sucesores el derecho de herencia.
El juicio sucesorio es declarativo de los derechos que tienen los herederos desde el mismo
instante de la muerte del causante; no tiene por fin constituir derechos a favor de una persona o
heredero.
LEY APLICABLE:
El derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el derecho local del domicilio que el
difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros.
No deben confundirse domicilio con residencia o habitación, pues este último tiene carácter
transitorio.
Ejemplo: quien tuviera únicamente un domicilio en Córdoba podría encontrarse de viaje de placer
o de negocios en un país extranjero y fijar allí transitoriamente su residencia o tener en él una
mera habitación, y durante su permanencia en ella fallecer. No sería la ley aplicable al juicio
sucesorio de esa persona, la del país en que hubiera fallecido, sino la ley vigente en Córdoba,
lugar de su domicilio.
La ley aplicable al juicio sucesorio es la ley que corresponde al lugar donde el difunto tuviera su
domicilio a la fecha de su muerte, sean los herederos nacionales o extranjeros.
JURISDICCIÓN:
La jurisdicción corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del causante. Ante esos
jueces deben establecerse todas las demandas relacionadas con la sucesión, en que ejerzan
acciones personales.
HEREDERO:
101
Son herederos legítimos: los descendientes legítimos y naturales del difunto, los ascendientes
legítimos y naturales, el cónyuge sobreviviente y los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
Hay herederos legítimos que tienen derechos a partes de la herencia de la cual no pueden ser
privados sin una justa causa de desheredación.
A tales herederos se le llama legitimarios o forzosos. Son los descendientes matrimoniales, hijos
extramatrimoniales, etc.
Los parientes colaterales hasta cuarto grado sí pueden ser privados de la herencia, si el causante
hubiera hecho testamento válido a favor de otra persona.
Se conoce como heredero aparente aquel que teniendo vocación hereditaria y habiendo entrado
en posesión de la herencia, es desplazado de ella por el mejor derecho que tiene otro heredero
más próximo en grado de parentesco.
CAPACIDAD:
Toda persona física o jurídica tiene capacidad para suceder, salvo disposición contraria de la ley.
Las personas por nacer tienen vocación hereditaria, pero deben estar concebidas al tiempo de la
muerte del causante, ya que como hemos expresado anteriormente en ese momento es cuando se
produce la transmisión hereditaria.
El hijo concebido es capaz de suceder. El que no está concebido al tiempo de la muerte del autor
de la sucesión no puede sucederlo. El que estando concebido naciera muerto, tampoco puede
sucederlo.
INDIGNIDAD:
El código tiene tres órdenes de disposiciones relativas a la indignidad para suceder. Las primeras
se fundan en la indignidad para heredar, las segundas se refieren a la incapacidad para recibir por
testamento, y las terceras se refieren a la desheredación, que depende de la voluntad del testador.
Los incapaces de suceder por razones de indignidad están contenidos en los arts. 3291 al 3296. El
contenido de dichos Art. Establece que son incapaces de suceder por razones de indignidad:
1) Los condenados en juicios de indignidad.
2) El heredero mayor de edad que es sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, y
que no lo denunció a los jueces en el término de un mes.
3) El que voluntariamente acusó o denunció al difunto, en un delito que podía hacerlo condenar a
prisión o trabajo forzado por cinco años o más.
4) El condenado en juicio por adulterio con la mujer del difunto.
Adulterio es el ayuntamiento carnal ilegítimo de hombre con mujer siendo uno de los dos o
ambos casados.
5) El pariente del difunto que, hallándose éste demente y abandonado, no cuidó de él, lo recogió
o lo hizo recoger por un establecimiento público.
6) El que estorbó por fuerza o por fraude, que el difunto hiciera testamento o revocare el ya
hecho, o que sustrajo éste o forzó al difunto a que testare.
Si el indigno hubiera estado en posición de la herencia por el término de 3 años, este no podrá ser
despojado de la misma por causa de indignidad.
CAPITULO 16
I POSESIÓN DE LA HERENCIA
CONCEPTO:
102
No debe confundirse la posesión de la herencia con la posesión de las cosas. La posesión de las
cosas está integrada por dos elementos: el corpus y el animus; para que haya posesión de la cosa
es necesario que una persona tenga la cosa bajo su poder, además se requiere que tenga la
intención de ser dueño de esa cosa.
En cambio puede que el heredero entre en posesión de la herencia aún no teniendo los bienes y
cosas de la herencia en su poder y aún ignorando la apertura de la sucesión y su llamamiento a la
herencia. La posesión de la herencia es un reconocimiento que la ley le confiere al heredero, y que
lo habilita para el ejercicio efectivo de todos lo derechos y acciones respecto de la cosas que
forman el patrimonio de la herencia.
La posesión de la herencia es la investidura jurídica en virtud de la cual el heredero es
considerado propietario, acreedor o deudor, y que por lo tanto lo habilita para el ejercicio de todos
lo derechos y acciones que el hubieran correspondido al causante.
En algunos casos esta investidura jurídica es adquirida por el heredero automáticamente por la
sola circunstancia de producirse la muerte del causante, con ello la apertura de la sucesión y la
transmisión hereditaria, sin cumplir ninguna otra formalidad.
Los herederos que reciban la posesión de pleno derechos son los ascendientes y descendientes
matrimoniales, y el cónyuge el causante.
Si los herederos no fueran los mencionados (los de pleno derecho), la posesión de la herencia no
la recibirán automáticamente por la muerte del causante, sino les deberá ser conferida por los
jueces del último domicilio del difunto. Los herederos que deberán proceder de este modo son: los
hijos y padres extramatrimoniales, los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive, y los
que fueran instituidos herederos por un testamento válido.
Art. 3412: Los otros parientes llamados por la ley a la sucesión ( los hijos y los padres naturales)
no pueden tomar la posesión de la herencia sin pedirla a los jueces, y justificar su título a la
sucesión.
EFECTOS:
Por la posesión hereditaria la personalidad jurídica del heredero pasa a sustituir la del causante y
es reconocido como propietario, acreedor o deudor de todo lo que el causante era propietario,
acreedor o deudor, con excepción de los derechos inherentes a la persona. El heredero podrá
ejercer todas las acciones para defensa de lo que constituye el patrimonio de la herencia y podrá
ser demandado para el cumplimiento de las obligaciones que hubiera contraído el causante.
Aquellos herederos que no reciben la posesión hereditaria de pleno derecho sino que les debe ser
conferida por los jueces, estos efectos recién se producirán cuando el juez dicte resolución
confiriéndoles la posesión hereditaria, aunque esa resolución producirá efectos retroactivos al día
de la muerte del causante.
DECLARATORIA DE HEREDEROS:
El carácter de heredero es conferido por la ley o por la voluntad del causante expresada en
testamento válido. No obstante esto, desde el momento de la muerte del causante, es necesario
un procedimiento judicial que tiene por fin legitimar el título hereditario. Este procedimiento que
precede la juicio sucesorio es denominado declaratoria de herederos, y está reglamentado en los
códigos de Procedimientos Civiles de la Nación y Provincias.
103
Por este procedimiento, quienes se consideran herederos de una persona fallecida, deben probar
la muerte del mismo con la copia de la partida de defunción y probar su derecho a la herencia.
Posteriormente el juez dictará una resolución que se llama auto de declaratoria de herederos, por
lo cual reconocerá sin perjuicio de terceros, como únicos y universales herederos del causante, a
las personas que hayan acreditado serlo, y a las personas que estos últimos hayan reconocido
expresamente como coherederos. La resolución dictada por el juez es Declarativa y No
Constitutiva de derechos.
Puede ocurrir que el procedimiento de declaratoria de herederos sea hecho por una persona, que
siendo pariente del causante, no tenga derecho a la herencia por haber otros de grados más
próximos o que sólo tenga derecho a una parte de la herencia por la existencia de otros parientes
del mismo grado que él. Supongamos que esa persona sea de buena fe, porque por error de
hecho o de derecho se crea legítimo propietario de la sucesión, o sea de mala fe, y se logre la
declaración judicial de ser único y universal heredero. Esta situación no constituirá un perjuicio
irreversible para quienes tengan un mejor derecho a la herencia, o un derecho a participar de la
misma.
El Código reconoce una acción a favor de los herederos que hubieran sido excluidos por otro
heredero de grado más remoto, o no hubieran sido reconocidos coherederos por otro del mismo
grado; a fin de que quien tenga mejor o igual derecho pueda obtener el reconocimiento de tales
derechos, y el goce de los beneficios que ello implica. Esa acción se llama acción de petición de
la herencia y el código la otorga en el art. 3423.
El art. 3423 dice: La acción de petición de la herencia se da contra un pariente del grado más
remoto que ha entrado en posesión de ella por ausencia o inacción de los parientes más próximos,
o bien contra un pariente del mismo grado, que rehúsa reconocerle la calidad de heredero o que
pretende ser también llamado a la sucesión en concurrencia de él.
El pariente de grado sucesible más remoto y que está en posesión de la herencia de un modo
pacífico, público y considerando por los terceros como verdadero dueño y propietario de la
herencia es el denominado “heredero aparente”. Mientras éste esté en posesión de la herencia,
conduciéndose como el verdadero dueño, aún cuando en verdad no lo sea podrá realizar actos de
administración o disposición que el derecho tiene el deber de analizar y de resolver teniendo en
cuenta que se comprometen intereses de terceros.
Art. 3430: Los actos de disposición de bienes inmuebles a título oneroso efectuado por el poseedor
de la herencia, tenga o no buena fe, son igualmente válido respecto al heredero, cuando el
poseedor ha obtenido a su favor declaratoria de herederos o la aprobación judicial de un
testamento. Si el poseedor de la herencia hubiese sido de buena fe debe sólo retribuir el precio
recibido, si fuese de mala fe debe indemnizar a los herederos de todos los perjuicios que el acto
haya causado.
II EL ESTADO DE INDIVISIÓN
INVENTARIO:
104
Concepto: El inventario consiste en una descripción total de todas las cosas y bienes, y también de
todas las deudas que forman el patrimonio de la herencia. Es realizado por un perito.
TASACIÓN:
Es hecha simultáneamente con el inventario por el mismo perito que hace la descripción de los
bienes y de las deudas, y estima el valor de los mismos.
LA PARTICIÓN:
La división entre herederos de las cosas y bienes que estaban en estado de comunidad hereditaria
puede ser:
a) Directa o indirecta: la partición es directa cuando divide entre los herederos las cosas y los
bienes que integran el patrimonio de la herencia. Es indirecta cuando se efectúa mediante la
realización del valor económico de los bienes de la sucesión, vendiéndose la cosa en remate
público o privado, cuando todos sean mayores y capaces.
b) Definitiva o provisional: la partición definitiva que es la partición propiamente dicha, consiste
en la división del matrimonio, de la herencia en tantas partes como herederos haya.
Es provisional cuando los herederos sólo hubiesen hecho una división de goce y uso de las
cosas, dejando subsistir la indivisión en cuanto a propiedad.
c) Judicial y extrajudicial: en forma extrajudicial si todos lo herederos están presentes y son
capaces, podrán, en eses caso, hacer la partición en forma que juzguen conveniente.
Judicial:
1. Cuando haya menores aunque estén emancipados, o incapaces, o ausentes, cuya
existencia sea incierta.
2. Cuando los herederos mayores y presentes no se ponen de acuerdo.
3. Cuando terceros, fundando en interés jurídico, se opongan a que se haga la partición
privada.
CAPITULO 17
I SUCESIÓN INTESTADA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:
1. El pariente más cercano excluye al más remoto (Art. 3546), salvo el derecho de
representación.
105
2. En la sucesión no se tiene en cuenta el origen de los bienes (Art. 2547).
3. Las llamadas a la sucesión intestada, no solo suceden por el derecho propio, sino también por
derecho de representación (Art. 3548).
ORDEN HEREDITARIO:
Art. 2545:
Descendientes.
Ascendientes.
Cónyuge.
Colaterales hasta el cuarto grado.
Este es el orden que se sigue en las sucesiones. Si ninguno concurre, la herencia pasará a poder
del estado, pero no como heredero, sino porque el estado es propietario de todo lo que no tiene
dueño.
LÍNEAS:
Aunque el derecho sucesorio establece que el pariente más cercano en grado excluye al más
remoto, salvo el derecho de representación, hay una limitación.
Hay tres líneas de parentesco:
a) La línea ascendiente.
b) La línea descendiente.
c) La línea colateral.
El padre del causante se encuentra en primer grado, lo mismo que el hijo; el hermano en segundo
grado, lo mismo que el nieto. Sin embargo la línea descendiente se antepone a la ascendiente y la
ascendiente a la colateral. Por ejemplo: si el causante no tuviera hijos vivos pero sí nietos lo
heredarán estos nietos eliminando al padre, no obstante que los nietos sean de segundo grado y el
padre de primer grado.
PROXIMIDAD DE GRADOS:
El principio general de que el pariente más lejano es desplazado por el más cercano se aplica
sobre todo en las líneas colaterales. Por ejemplo: dos hermanos que son colaterales de segundo
grado excluyen a las tías que son colaterales de tercer grado. Los hermanos corresponden a la
primera línea colateral, mientras que las tías corresponden a la segunda.
En las líneas descendientes y ascendientes sólo se aplica dentro de la línea respectivamente.
DERECHOS DE REPRESENTACIÓN:
106
Es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado de su padre o
madre, en el lugar que hubiesen ocupados éstos en la familia del difunto, para recibir en su lugar
la parte de la herencia que le hubiese correspondido a los padres.
Por ejemplo: A tiene 3 hijos, uno de dichos hijos fallece y deja a su vez 2 hijos, que son nietos de
A. Cuando fallece A, la sucesión corresponde a sus hijos; los hijos vivos son dos, el tercero ha
fallecido antes, y ha dejado descendientes; éstos descendientes son llamados a la sucesión, a
ocupar el lugar que le hubiera correspondido a su padre. Es decir la herencia se repartirá en 3
partes iguales, una para cada uno de los hijos vivos, y la tercera parte se distribuirá entre los dos
hijos del hijo fallecido.
También puede ejercerse la representación de quien haya renunciado a la herencia pero que aún
esté vivo. En cambio no se puede a aquel de cuya sucesión hubiera sido excluido como indigno o
por haber sido desheredado. Por ejemplo: si un hijo ha sido excluido de la sucesión de sus padres
por indignidad o por desheredación, y posteriormente falleciera su abuelo, no podría concurrir a la
sucesión ejercitando el derecho de representación de su padre pre-fallecido. En cambio sí podrían
concurrir a la sucesión de su abuelo los hijos de un persona que hubiera sido privada de la
sucesión de éste por razones de indignidad, pero el declarado como tal (indigno) no podrá gozar
del usufructo y administración de los bienes que por ley les acuerda a los padres sobre los bienes
de sus hijos que están bajo patria potestad.
LÍNEAS Y ALCANCE:
EFECTOS:
Cuando se hereda en virtud del derecho de representación, el haber hereditario siempre divide por
estirpe y no por cabeza (ver ejemplo página 166).
II PARTE
Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes iguales, salvo los
derechos que en este título se dan al viudo o viuda sobreviviente.
A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos
correspondiente al cónyuge sobreviviente.
Si tuviera hijos o descendientes matrimoniales, éstos eliminan de la herencia a los
ascendientes, en cambio si el causante tuviera descendientes extramatrimoniales o
cónyuge sobreviviente, la herencia se repartirá entre los ascendientes, los descendientes
extramatrimoniales y el cónyuge sobreviviente.
Si existen el padre y la madre del difunto, lo heredarán por partes iguales; existiendo sólo
uno de ellos lo hereda por el todo.
A falta de padre y madre del difunto lo heredarán los ascendientes más próximos en grado
por partes iguales, aunque sean distintas líneas.
107
SUCESIÓN DE LOS CÓNYUGES:
III PARTE
SUCESIONES VACANTES:
108
Las sucesiones son vacantes cuando después de citadas por edictos durante 30 días a quienes se
crean con derecho a la sucesión o después de pasado el término para hacer inventario y deliberar,
ningún pretendiente se presenta.
Cualquier persona que tuviera que hacer reclamar en contra de la sucesión, puede solicitar al juez
que se nombre un curador de la herencia. El curador deberá hacer inventario ante escribano y dos
testigos. Si posteriormente concurrieran a reclamar la herencia se deberán tomar las cosas en el
estado que están.
Una vez pagados a los acreedores de la sucesión y vendidos los bienes hereditarios, el juez de la
sucesión debe declarar vacante la herencia. Se pagan los honorarios del curador y el resto pasa al
estado nacional o provincial, según la jurisdicción de la sucesión.
CAPITULO 18
I DERECHO DE TESTAR
Así como la ley confiere a las personas la posibilidad de disponer de sus bienes entre vivos,
también permite dictar disposiciones que tendrán efecto para después de su muerte. Esto es un
claro síntoma de libertad civil.
La libertad para testamentar tiene sus limitaciones. Esas limitaciones se refieren a cierta clase de
herederos a quienes no se les puede privar de una parte de los bienes del difunto sin justa causa
de desheredación. Es el caso de los herederos forzosos pretendiendo así mantener el patrimonio
familiar.
PORCIÓN DISPONIBLE:
Si la persona fallecida mantuviera herederos forzosos podrá disponer del destino de todos sus
bienes a su muerte, pero si tuviera herederos forzosos sólo podrá disponer de una parte de los
mismos, la otra parte le corresponde por ley a los herederos forzosos. Esta parte disponible es
igual a la diferencia entre activo neto menos la porción que le corresponde a los herederos
forzosos.
Ejemplo: a los hijos les corresponde la 4/5 parte del total, el causante solo podrá disponer de 1/5
parte.
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HEREDEROS LEGITIMARIOS O FORZOSOS:
Son aquellos a quienes la ley reserva en los bienes del difunto una porción que no se los puede
privar sin justa causa de desheredación.
Son los descendientes, ascendientes y los cónyuges.
LEGÍTIMA. CONCEPTO:
Es la porción de la herencia de que no pueden ser privados los herederos forzosos, sin justa causa
de desheredación. Tienen porción legítima los siguientes:
Para fijar la legítima se tomará el valor líquido de los bienes al tiempo de apertura de la sucesión
más las donaciones. Si la legítima de los herederos forzosos pudiera quedar asegurada
suprimiendo los legados, no será necesario recurrir a las donaciones.
Art. 3536: La partición por don o testamento o puede ser resumida cuando no salva la legítima,
esta acción solo puede intentarse después de la muerte.
EL TESTAMENTO
DEFINICIÓN:
Es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley por el cual una persona dispone de
todo o parte de sus bienes par después de su muerte. Si el testador no tiene herederos forzosos
puede disponer de todo, si los tiene, debe respetar la legítima.
CARACTERES:
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Escrito: no hay testamento verbal.
Formal: debe celebrarse con las solemnidades de la ley, bajo pena de nulidad.
No pueden testar:
Par calificar la capacidad solo se atiende al tiempo en que se otorga el testamento, aunque se
tenga o falte al tiempo de la muerte.
FORMAS:
1) Testamento ológrafo.
2) Testamento por acto público.
3) Testamento cerrado
TESTAMENTO OLÓGRAFO:
Ventajas: Puede escribirse en fechas sucesivas, pero después de la firma del testador deben ser
fechadas y firmadas nuevamente.
El testamento ológrafo vale como acto público y solemne, pero puede ser atacada su validez por
su fecha, firma o escritura, o por la capacidad del testador.
Debe ser hecho ante escribano público y tres testigos residentes en el lugar. Si no hay escribano
puede ser realizado ante el juez de paz.
El testador puede dictar el testamento al escribano o dárselo ya escrito, o sólo darle por escrito las
disposiciones que debe contener.
El escribano bajo pena de nulidad debe consignar fecha, lugar, nombre de los testigos, domicilio,
edad, decir si ha hecho el testamento o lo ha recibido ya escrito, la firma; luego deberá leerlo en
voz alta y en presencia de los testigos.
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Si el testador no sabe formar, otro firma en su lugar, pero luego se detecta que si sabía firmar y no
lo ha hecho, el testamento es nulo, excepto que se encuentre imposibilitado de firmar.
Basta, en este caso, que uno de los testigos sepa firmar.
El testamento debe ser hecho en idioma castellano, pero si el testador no supiese este idioma, se
hará la traducción correspondiente. Los testigos deberán saber ambos idiomas.
Son incapaces para otorgarlo: los sordos, mudos y sordomudos, aunque diera a entenderse por
escrito. El ciego si puede otorgarlo.
No pueden beneficiarse en el testamento el escribano ni los testigos, al igual que sus esposos y
parientes hasta el cuarto grado.
TESTAMENTO CERRADO:
Es redactado en cualquier forma y escrito por mano extraña a la del testador. Sólo es exigible la
firma.
Las exigencias referidas a la presentación ante escribano son:
TESTAMENTOS ESPECIALES:
Testamento militar: en tiempo de guerra, los que están en expedición militar, cuartel, etc. Debe ser
efectuado ante oficial con grado mínimo de capitán y caduca si el testador sobrevive 90 días.
Testamento marítimo: los que naveguen en buques de guerra o mercantes. Debe ser hecho ante
capitán y tres testigos. Caduca si el testador sobrevive 90 días posteriores al desembarco.
ALBACEAZGO:
El testador puede designar una o más personas encargadas del cumplimiento de las disposiciones
testamentarias. Dichas personas albaceas pueden ser incapaces al tiempo de su nombramiento,
pero deben ser capaces al tiempo de ejercer el albaceazgo.
Tendrá todas las facultades designadas por el testador y si no las hubiera designado tendrá los
poderes necesarios par la ejecución.
No puede delegar el mandato que ha recibido.
Quedan en poder del albaceo los bienes necesarios par pagar las deudas. Puede vender sólo si es
indispensable.
El albacea es parte en el juicio en que se demande nulidad del testamento. Los herederos pueden
pedir la destitución del albacea por su incapacidad o mala conducta en el ejercicio de sus
funciones.
El albacea debe rendir cuentas de su administración ante los herederos y legatarios.
Si son varias personas puede estar determinado el orden en que ejercerán el albaceazgo o lo
pueden ejercer en conjunto.
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FIN
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