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- Fallida: para saber si es fallida igual hay que sub distinguir si es negativa o positiva.
o Si es positiva se entiende fallida en tres casos;
1. Cuando pasa a ser cierto que el hecho no sucederá, ejemplo: te doy mi auto si
te casas con maría. Y maría fallece.
2. Si la condición es determinada y ha expirado el tiempo dentro del cual el
acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado, ejemplo; te doy mi
casa si vas a Europa dentro de los primeros 3 meses. Y pasan los tres meses
fijados sin que se valla.
3. Si la condición es indeterminada transcurrido los 10 años sin que el hecho se
verifique por las razones ya vistas.
o Negativa; se entiende fallida cuando se realiza el hecho positivo que la constituye, por
ejemplo; te doy un millón si no vas a Europa, y el acreedor viaja a Europa.
Por regla general toda condición puede encontrarse pendiente fallida o cumplida.
Características:
1. Es un elemento de la naturaleza de los contratos.
2. Procede solo en los contratos bilaterales
3. Opera siempre por incumplimiento de lo pactado
4. Necesita de resolución judicial
5. Puede pedirse indemnización de perjuicios pero no en forma aislada.
Necesita de resolución judicial es decir no opera de pleno derecho. El 1489 es
facultativo, si la C.R.T operara de pleno derecho se lesionaría la facultad del
contratante diligente a elegir entre la resolución y el cumplimiento.
Por equidad requiere de resolución judicial, pues si operara de pleno derecho se
privaría al contratante diligente del derecho a elección entre solicitar el
cumplimiento o resolución.
Además si el contratante puede pedir el cumplimiento del contrato, es porque este
se encuentra vigente y no ha operado la resolución por el solo incumplimiento.
Nuestro CC en materia de interpretación de las condiciones dice que hay que estarse
a la intención de las partes articulo 1484 y 1483 que Señala también que es una
condición resolutoria y como tal opera de pleno derecho y el 1489 establece una regla
especial para la condición resolutoria tacita donde el problema se da en los contratos
de arrendamiento en donde se conviene que el atraso en un periodo determinado de
renta hará que el contrato termine ipso facto, esto por aplicación de los principios
generales, dicha cláusula es válida y produce los efectos de ;
El contrato se resuelve de ipso facto por el hecho de incurrir el arrendatario en mora.
El arrendador no necesita iniciar un juicio para la terminación del contrato de
arrendamiento porque esta se produje de pleno derecho, luego solo debe pedir la
restitución de la cosa arrendada.
Características
- Acción personal; emana del incumplimiento contractual tiene por objeto hacer
efectivos derechos de crédito. Es personal porque corresponde al contratante
diligente en contra de aquel que no cumplió sus obligaciones.
- Tiene una especie de acción alternativa; ya que el contratante diligente tiene una
opción, o pide el cumplimiento del contrato o la resolución de este. Puede solicitar
una en subsidio de la otra.
- Es indivisible; esta indivisibilidad se manifiesta en dos aspectos:
o Objetivamente porque el acreedor no puede pedir en parte el cumplimiento y en parte
la resolución; o pide la totalidad de uno o de otro.
o Subjetivamente Porque siendo varios los acreedores, todos ellos deben ponerse de
acuerdo para pedir el cumplimiento o la resolución y siendo más de uno el deudor no
podría el acreedor exigir a uno el cumplimiento y a otro la resolución.
- Puede ser mueble o inmueble, según sea la cosa a que se refiere el contrato.
- Es patrimonial; puede avaluarse en dinero atendiendo al monto de los bienes que
ingresan al patrimonio del actor en virtud de la resolución e incluso los perjuicios que
cobra. Por ello es transmisible y transferible y prescriptible.
- Es renunciable, ya que solo mira el interés individual de la parte y su renuncia no está
prohibida.
Los artículos 1490 y 1491 del CC señala que para determinar la buena o mala fe de los
terceros atienden a la naturaleza mueble o inmueble de la cosa.
o Cosas muebles: 1490 “si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición
suspensiva o resolutoria. La enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra 3ros
poseedores de buena fe”.
Requisitos para que concurra:
1. Que se haya celebrado un contrato bajo condición resolutoria sobre una cosa
mueble.
2. Que la cosa haya sido entregada al deudor condicional.
3. Que el deudor condicional haya enajenado la cosa mientras esta pendiente la
condición y
4. Que el tercero haya adquirido de mala fe.
Si el tercero esta de buena fe no hay derecho a reivindicar en su contra.
o Bienes inmuebles: Art. 1491, Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena,
o lo grava con hipoteca censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o
gravamen, sino cuando la condición constaba en el titulo respectivo, inscrito u
otorgada por escritura publica.
Requisitos:
1. Que se haya enajenado un inmueble
2. Que la condición conste en un titulo respectivo y
3. Que el titulo este inscrito u otorgado por escritura publica.
No obstante que el art. 1491 se refiere a la resolución, lo que procede contra terceros
es la reivindicación y no la resolución la cual se produce entre las partes.
El artículo 2471 señala que gozan de privilegio los créditos de primera, segunda y cuarta clase.
De estas dos disposiciones citadas y del artículo 2489 se deduce que los créditos pueden ser de cinco
clases. De ellos gozan preferencia los créditos de tercera clase y son privilegiados los de primera, segunda y
cuarta clase.
Los créditos de quinta clase no son preferidos y respecto de ellos rige el principio general de la igualdad de
los acreedores
Artículo 2489, La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.
Características:
- Se pagan luego de los demás créditos, con el sobrante.
- Se cubren a prorrata, sin consideración a su fecha.
- Pueden subordinarse unos a otros (reforma Ley Nº 20.190, junio de 2007)
Requisitos de la imprevisión.
a) Que el contrato no sea de ejecución instantánea, sino diferida o de tracto sucesivo.
b) Que por hechos sobrevivientes totalmente imprevistos para las partes, ajenos a su voluntad y
producidos con posterioridad a la celebración del contrato, se produzca un desequilibrio en las
prestaciones. (Se señala que el imprevisto no debe ser exclusivamente del deudor, si no que a todos
los contratantes)
c) El cumplimiento de la obligación debe importar para el deudor un desembolso exagerado, en
términos tales que si las partes hubieren tenido presente el imprevisto antes de la fecha del
contrato estas no hubieran contratado, o habrían hecho las condiciones diferentes.
Posiciones de la doctrina.
I. Los que la rechazan: Se basan en que el contrato es ley para los contratantes (Art. 1545), en
términos tales que ninguna de las partes pueden incumplir sus obligaciones aun cuando las
condiciones bajo las cuales hayan contratado hayan variado considerablemente. Afirman que lo
pactado debe cumplirse fundamentándose en la estabilidad jurídica.
II. Los que la aceptan: Se fundamentan en el Derecho Canónico, y señalan que por razones de equidad
debe admitirse la revisión de los contratos cuando las condiciones varias gravemente.
Se basan en el principio “rebus sic stantibus” por el cual las partes no quedan obligadas a las
prestaciones convenidas, sino cuando las condiciones existentes al tiempo de celebrarse el contrato
no han variado sustancialmente al momento del cumplimiento. Esto porque las partes al obligarse
solo pudieron tener en consideración las condiciones existentes al momento de celebrar el contrato.
Imponen este principio por encima del “pacta sunt servanda”
En nuestro país la mayor parte de la doctrina estima que la teoría de la imprevisión no se acepta, se fundan
en el tenor literal del articulo 1545 y se ha resuelto que los tribunales no tienen facultad para derogar o
dejar sin efecto la ley del contrato.
Sin embargo, se señalan algunos casos excepcionales donde si se acepta la modificación de las prestaciones
de las partes tales como.
1. Los Alimentos Art. 332.
2. La caducidad del plazo, Art. 1469
3. En el comodato, Art, 2180.
4. En el depósito, Art 2180.
5. En la fianza, Art. 2348.
El problema realmente surge cuando no hay norma legal que expresamente permita la revisión de los
contratos o que lo impida. Por eso hay quienes minoritariamente sostienen que en Chile es aplicable la
teoría de la imprevisión recurriendo para fundamentar ello a interpretaciones no muy claras de normas
legales.
Art 1560: Indican que para interpretar el contrato hay que buscar la intención con que se contrató, y
es de presumir que lo querido por las partes al contratar fue la mantención del contrato
entendiendo que no variarían las condiciones existentes en ese momento.
Art 1546: Se obliga a las partes a cumplir el contrato por el principio de buena fe.
Art 1558 inciso 1: Por regla general el deudor responde de los imprevistos señalados en esta norma y si las
condiciones en que se celebró el contrato cambian violentamente, por circunstancias que no se pudieron
prever al momento de contratar y se mantiene el contrato tal como fue convenido, viene a resultar que
estaría respondiendo de perjuicios imprevistos.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con
aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en
sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los
hombres
emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie
de
culpa.
Culpa o descuido levísimo Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea
en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma
diligencia o cuidado.
Hay que señalar que el artículo 1547 que regula esta materia, en su inciso final dispone que las reglas
contenidas en dicho artículo son sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las
estipulaciones expresas de las partes.
La problemática: Si el deudor queda liberado de su obligación por un caso fortuito, debe el acreedor, esto
es la contraparte, a su vez ejecutar la obligación o por el hecho de desaparecer aquella se extingue también
esta.
La teoría de los riesgos supone:
Que la perdida de la cosa debida tiene su causa en un caso fortuito, pues si se debiese a dolor o
culpa por parte del deudor, este debe los perjuicios.
Que lo debido es una especie o cuerpo cierto, ya que si se trata de una cantidad de genero
determinado, la perdida de lo que el deudor poseía no hace imposible su incumplimiento. Art 1510.
La regla en materia de riesgos está contenida en el artículo 1550, de acuerdo a esta norma no obstante no
obtener el cumplimiento de lo que se debe, el acreedor debe dar cumplimiento a su obligación.
Procedencia:
Esta norma fue tomada por nuestro legislador por el Código Francés y tiene su fundamento lógico ya que
normalmente las cosas perecen para su dueño y en el caso de las obligaciones conexas cuando el caso
fortuito se produce después que el deudor ha ejecutado su prestación no se extingue la relación
correlativa, debido a que el objeto de la prestación ha pasado al patrimonio del acreedor, quien en
adelante debe soportar los riesgos, no como acreedor si no como propietario. Si el acreedor no ha
ejecutado su obligación para con el deudor seguirá estando obligado con este. Esto tiene plena justificación
en aquellos sistemas en que los contratos por su solo perfeccionamiento transfieren el dominio como
sucede en el derecho Francés.
No obstante, en nuestro país no existe ese sistema, el solo contrato no sirve para transferir el dominio, pues
es necesario el modo de adquirir. De ahí que la norma 1550 no pueda justificarse en Chile al igual que en
Francia, ya que antes de que opere el modo de adquirir, el acreedor no tiene derecho de dominio si no que
solo uno personal.
El articulo 1820 repite esta regla en materia de compraventa.
Por regla general según el artículo 1550 el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre del
acreedor
Sin embargo, se señala que admite las siguientes excepciones.
1. Si el caso fortuito sucede estando el deudor en mora, la perdida de la cosa es para el deudor Art.
1550.
2. Si el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones
distintas. Art. 1550.
3. Cuando las partes convienen que el riesgo sea del deudor, ello es posible según lo dispuesto en los
artículos 1547 inciso final y 1558 inciso final.
4. Cuando la ley así lo establece, y esto sucede en los siguientes casos.
I. Art 1950 Nª1 extinguiéndose el contrato se extinguen las obligaciones.
II. En el caso de la obligación condicional Art. 1486
III. En las compraventas condicionales Art 1820
IV. En el contrato de confección de obra material cuando los materiales los pone el artífice Art
1996 inciso 2.
Es frecuente considerar que el daño moral “es el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la
humillación, y, en general, los padecimientos que se han infligido a la víctima”
Pero el Derecho no resarce cualquier dolor, humillación, aflicción o padecimiento, sino aquéllos que sean
consecuencia de la privación de un bien jurídico, sobre el cual la víctima tenía un interés jurídicamente
reconocido.
Características:
1. Es una obligación accesoria
2. Es una convención expresa
3. Es una caución especial del artículo 1535
4. Puede ser compensatoria o moratoria
5. Es de avaluación anticipada y convencional
6. Se presume de derecho el perjuicio del acreedor
7. La cláusula penal es condicional
8. Se pueden caucionar obligaciones civiles y naturales
9. Puede otorgarla un tercero
Exigibilidad: Requiere que el deudor este constituido en mora, si cumple parcialmente y el acreedor lo
acepta puede pedir reducción de la pena (Art 1539)
Exigibilidad de la pena en relación a la obligación principal: Es excluyente de la obligación principal siendo
la pena una indemnización compensatoria.
Por excepción el acreedor puede acumular el cumplimiento de la obligación principal y de la pena:
1. Si aparece haberse estipulado la pena por el retardo
2. Si se ha estipulado expresamente que por el pago no se extinga la obligación principal.
Exigibilidad de la pena en relación con la indemnización ordinaria de perjuicios: Por regla general nadie
puede ser indemnizado dos veces (enriquecimiento sin causa) por ello es que conforme el art 1543 el
acreedor puede optar por solo una forma de indemnización.
Excepcionalmente puede acumular ambas indemnizaciones cuando así se ha convenido Art 1543.
Exigibilidad de la pena habiendo pluralidad de deudores: Situación cuando fallece el deudor dejando varios
herederos.
Obligación es mancomunada La pena es divisible a prorrata de la cuota de cada deudor.
Obligación solidaria La ley no resuelve, el art 1521 solo establece que la acción se dirige con el
culpable o moroso.
Obligación indivisible O exige toda la pena al incumplidor o pide a cada deudor su cuota de la
pena Art 1540
Exigibilidad de la pena habiendo pluralidad de acreedores: No hay norma al respecto, deben aplicarse los
principios generales, obligación de indemnizar perjuicios es divisible. Cada acreedor puede exigir su cuota.
La lesión enorme en la cláusula penal o la cláusula penal enorme:
Clasificación.
Suelen clasificarse desde diversos puntos de vista:
a. Atendiendo si extinguen la obligación satisfaciendo al acreedor con la ejecución de la prestación
debida u otra equivalente, o si por el contrario, extinguen la obligación sin procurar al acreedor
ventaja alguna.
Al primer grupo pertenecen el pago, la dación en pago, la novación, la compensación, la
transacción; al segundo grupo pertenecen la confusión, la remisión, la nulidad, la resolución, la
prescripción extintiva y la pérdida fortuita de la cosa debida.
b. Atendiendo a si extinguen la obligación misma y actúan por vía directa; o si destruyen la fuente de
la obligación y la extinguen por vía consecuencial.
Al primer grupo pertenecen la prescripción, el pago, la dación en pago, la compensación, la
novación, la perdida fortuita de la cosa debida; al segundo grupo, la nulidad y la resolución.
El pago
El pago es la satisfacción de la obligación mediante la ejecución de la prestación comprometida.
Compensación
La compensación es la extinción recíproca de dos deudas, en donde el acreedor es deudor y viceversa. Las
obligaciones tienen que ser líquidas y exigibles. Es el modo automático de extinguirse en la cantidad
concurrente, las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio son recíprocamente acreedoras
la una de la otra.
Novación
La novación es la sustitución de una obligación por una nueva. Los simples cambios a una deuda no
necesariamente producen una novación. Para que esta se dé, debe de cambiar el objeto, la causa o que un
nuevo deudor venga a reemplazar al anterior.
Hay cambio de cosa cuando el objeto de la obligación es cambiado por otro distinto. Hay cambio de causa
cuando la naturaleza de la obligación se modifica. Ej.: cuando un depósito es cambiado por un
arrendamiento.
Para que opere la novación, se debe contar con el consentimiento tanto del acreedor como del deudor. En
todo caso de novación, la deuda antigua se extingue. Pero si por algún motivo, la deuda nueva es declarada
nula, la antigua renacerá. En caso que sea una deuda solidaria, los demás coobligados serán liberados, pero
el deudor que nova estará subrogado en los derechos del acreedor para exigirle a los demás codeudores la
parte de la deuda que les corresponde.
Remisión
La remisión o condonación es la renuncia voluntaria y gratuita que hace el acreedor de toda o una parte de
la obligación.
La remisión es expresa cuando el acreedor expresa inequívocamente su voluntad de renunciar a su
derecho personal.
Es tácita cuando voluntariamente entrega al deudor el documento en que consta la obligación.
El pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por Ley especial.
Confusión
La confusión opera cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor, para la
misma deuda. La naturaleza jurídica de la confusión radica en la ilógica que tiene, para el Derecho, que una
persona se deba a sí misma.
Nulidad y rescisión
La nulidad es una condición de un acto jurídico, que debido a un vicio, deja de producir los efectos jurídicos
que produciría si estuviera adecuadamente constituido. Todo lo que se hubiere recibido, debe ser devuelto
al ser declarada la nulidad, incluyendo los frutos y accesiones. El efecto jurídico es como si el acto nunca
hubiese existido, razón por la cual todas las cosas deben de devolver al estado en que estaban antes de la
celebración del acto viciado. Sin embargo, la ley protege a los terceros de buena fe que se vean afectado
por esta retroactividad.
El acto sufre de nulidad absoluta cuando:
Falta alguna condición esencial para la formación.
Cuando falta alguna formalidad exigida por la Ley.
Cuando el acto lo celebra una persona incapaz.
La nulidad relativa, que no afecta tan radicalmente al acto, deviene por:
Alguna de las condiciones esenciales para la validez del acto es irregular o imperfecta.
Falta alguna formalidad que la Ley exige cuyo interés es únicamente para las partes.
Cuando lo celebran personas relativamente incapaces. Estos defectos pueden ser reparados.
La rescisión es el medio por el cual una obligación relativamente nula es corregida.
Transacción es, derecho, un contrato bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas,
extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es por lo tanto, una de las formas de obligaciones, y se
diferencia de la novación en que es un acto jurídico bilateral mientras que la novación es unilateral a cargo
del acreedor.
"consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia".
La transacción puede ser realizada con el fin de terminar con un litigio o con el fin de evitar dar comienzo a
un litigio. En el caso de que la transacción sea hecha durante el curso de un litigio, debe ser hecha ante el
juez de la causa para tener validez.
En el caso de incumplimiento del deber, quien exige la obligación derivada del contrato tiene la posibilidad
de lograr un acuerdo con la parte deudora si cada una cede a la otra una parte de sus derechos en litigio. Es
decir, que cada una de las partes le cede derechos a la otra.
Es una forma anormal de terminación del proceso por medio de un acuerdo de las partes. En la transacción
se extingue la obligación por el pago. El pago puede ser en dinero o mediante un objeto.
La transacción constituye, en todo caso, título ejecutivo.
Pérdida de la cosa cuando el deudor toma a su cargo el caso fortuito: artículo 1673.
Caso del que hurta o roba la especie o cuerpo cierto: artículo 1676.
Pérdida de la cosa durante la mora del acreedor: no queda el deudor eximido de responsabilidad,
pero sí la atenúa: sólo responde del dolo o culpa lata (artículo 1827). Si la cosa perece por su hecho
o culpa leve o levísima, la obligación igual se extingue, sin necesidad de indemnizar perjuicios:
artículo 1680.
6.- Reaparición de la cosa perdida.
Si reaparece la cosa debida, cesa la imposibilidad y el deudor debe entregarla, para cumplir así su
obligación Pero si el extravío se debió al hecho o culpa del deudor o se produjo durante su mora y el
deudor debió pagar el precio, el acreedor debe restituir lo que recibió, si pretende que se le entregue la
cosa recobrada: artículo 1675. De lo contrario, habría enriquecimiento sin causa.
LA PRESCRIPCION EXTINTIVA.
1.- Generalidades.
Suele criticarse el que la ley trate conjuntamente de la prescripción adquisitiva - modo de adquirir el
dominio y demás derechos reales no expresamente exceptuados- y de la prescripción extintiva, que de
acuerdo con el número 10 del artículo 1567 es un modo de extinguirse las obligaciones cuyo campo de
aplicación es más amplio, pues extingue los derechos personales y aún los derechos reales, con excepción
del dominio que no es susceptible de perderse por el no uso.
Imputar el pago es decir ¿qué pago? Cuando no alcanzo a pagar todo con lo que tengo.
Las reglas sobre esta materia están dadas en los artículos 1594 y 1597:
A) El deudor es quien debe elegir la obligación la cual se va a destinar al pago, pero la ley impone
limitaciones:
Si se deben capital e intereses el pago debe asignarse en primer término a los intereses,
salvo que el acreedor consienta expresamente que se imputen el capital, Art 1595.
Si hay pluralidad de deudas, el deudor puede abonar la cantidad que se paga a la deuda que
elija, pero sin el consentimiento del acreedor no puede preferir las deudas no exigibles,
debiendo aplicar el pago a las obligaciones que se encuentren vencidas. Art 1596.
Si hay pluralidad de deuda el deudor debe imputar el pago a aquellas que queden
canceladas en su totalidad.
C) Si ni el deudor ni el acreedor hacen imputación el art. 1597 señala que se preferirá la deuda que al
tiempo del pago estaba devengada sobre la que no está. Si no hay diferencias la imputación la hace
la ley, pero si están iguales se le entrega la facultad al deudor.
- Sin embargo, si se trata de una obligación a plazo o bajo condición, aceptada la consignación por el
acreedor, o declarado suficiente el pago por resolución ejecutoriada, la obligación se considerará
cumplida en tiempo oportuno siempre que la oferta se haya efectuado a más tardar el día siguiente
hábil al vencimiento de la obligación; pero el deudor quedará obligado en todo caso al pago de los
intereses que se deban y al cuidado de la cosa hasta la consignación.
El pago por consignación consta de dos etapas:
La oferta La consignación
Requisitos de la oferta
Requisitos de fondo
-Que sea hecha por una persona capaz de pagar; (art. 1600, regla 1)
Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante (art.
1600 regla 2)
- Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido (art. 1600, regla 4)
Requisitos de forma
-Que la oferta sea hecha por notario o por un receptor competentes, sin previa orden del tribunal. (art.
1600, regla 5)
- Que el notario, el receptor o el oficial del Registro Civil, en su caso, extienda acta de la oferta,
copiando en ella la antedicha minuta. (art. 1600, regla 6)
-Que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante, y si el uno o el otro la ha
firmado, rehusado firmarla, o declarado no saber o no poder firmar. (art. 1600 regla 7)
- si el acreedor no tiene domicilio en el lugar, no es habido o hay incertidumbre acerca de la persona del
acreedor, se aplica el art. 1602
Art. 1602.- Si el acreedor o su representante no tiene domicilio en el lugar en que deba efectuarse el
pago, o no es habido, o hay incertidumbre acerca de la persona del acreedor, tendrá lugar lo dispuesto
en los números 1.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del artículo 1600.
La oferta se hará en este caso al tesorero comunal respectivo, quien se limitará a tomar conocimiento
de ella y el deudor podrá proceder a la consignación en la forma prevenida en el artículo precedente.
- Juez competente: Será juez competente para los efectos de este artículo el de Letras de Mayor
Cuantía del lugar en que deba efectuarse el pago. (1601, inc. Final)
- Intervención del acreedor: En el pago por consignación no se admitirá gestión ni recurso judicial
alguno del acreedor tendiente a obstaculizar la oferta, o la consignación. Por consiguiente, no se
dará curso a ninguna oposición o solicitud del acreedor. (1601, inc.4)
- Plazo para hacer la consignación: no hay plazo, pero una vez efectuada debe ser comunicada al
acreedor (art. 1603)
- Una vez que el acreedor es notificado puede asumir una de las siguientes actitudes:
Aceptar el pago
Aceptar la consignación pero solo como pago parcial, y demandara por el resto de la deuda
Negarse a recibir lo consignado o no decir nada.
El deudor debe solicitar que el juez declare la suficiencia del pago.
REQUISITOS
• Se debe pagar una deuda ajena
• El pago debe ser voluntario (si se paga por error se está ante un pago de lo no debido)
• El que paga debe hacerlos con fondos que no sean del deudor
• El que paga debe quedar en la misma situación jurídica del acreedor
Ejemplo:
VICENTE, le debe $3.000.000 a NICOLE, y llega VANESA y le dice VICENTE no te preocupes que yo
le pago los $3.000.000 a NICOL esta es una subrogación de tipo PERSONAL. (el acreedor recibe el pago por
parte de un tercero)
VICENTE, Le debe un AUTO a HECTOR y le dice si le puede recibir el CABALLO PICLAFLOR en vez del
AUTO esta es una subrogación de tipo REAL (una cosa se substituye por otra que pasa a ocupar el lugar y
condición jurídica de la primera)
SUBRROGACION LEGAL.
¿La define el código? SI ¿Dónde? En el 1610 CC
CONCEPTO: Es aquella que se produce por el solo efecto de la ley, y aun contra la voluntad del
acreedor, porque no se requiere la voluntad de éste o del deudor.
Art. 1610. Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del acreedor,
en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio,
1.- Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o
hipoteca;
2.- Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes
el inmueble está hipotecado;
3.- Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente;
4.- Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia;
5.- Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor;
6.- Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando así en escritura pública del
préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda
con el mismo dinero.
69.- QUE ES LA DACION EN PAGO.
Modos de extinguir obligaciones:
El código civil no reglamenta la dación en pago en forma sistemática, solo existen
algunas disposiciones que hacen referencia a ella, como por ejemplo los artículos:
2382 En el caso de la fianza.
1913 inc 2 Caso de las cesiones enteramente gratuitas, las que se hagan por el
ministerio de la justicia, y la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso
forma parte.
1773. Caso de liquidación de la sociedad conyugal si a la mujer se le adeuda
algo en ella tiene el derecho de deducirlo como cosa previa a la liquidación.
El Art 1569 señala que la regla general es que las obligaciones deben cumplirse en la
forma convenida, el acreedor no esta obligado a recibir una cosa distinta de la que se
le debe, ni a un pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida.
Sin embargo por la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad el acreedor
puede renunciar a este derecho y aceptar que se le pague con una cosa distinta de la
que se le debe.
Naturaleza jurídica:
Tiene importancia practica para determinar sus efectos y los casos en que procede.
1. De la compraventa: Aquí las partes pasan a ser recíprocamente deudoras y
acreedoras, produciéndose la extinción de las obligaciones por compensación.
Se critica debido a que en la dación en pago solo se ha tenido en consideración
la extinción de una obligación existente , además restringe la dación en pago a
las obligaciones de dinero, únicas en las que habría precio para la compraventa.
Y debido a la norma 1773 que acepta la dación en pago a la mujer de bienes del
marido, y el art 1776 que prohíbe la compraventa entre cónyuges no
divorciados.
2. De la novación: Gran parte de la doctrina señala que la dación en pago es una
novación por cambio de objeto sin embargo existen diferencias entre estas,
debido a que en la novación nace una nueva obligación extinguiendo la anterior,
y en la dación en pago no se extingue la obligación si no que se cumple de una
manera diferente.
3. Modalidad de pago: Se sostiene que es un pago con variantes, por lo cual debe
ser considerada una modalidad de este. Ella se asemeja al pago en cuanto es el
cumplimiento de una obligación pero se diferencia de el en que el cumplimiento
no se hace en la forma convenida, si no que en otra distinta aceptada por el
acreedor.
4. Fianza: No esta en el libro.
Requisitos:
1. La existencia de una obligación primitiva
2. Que dicha obligación se cumpla en una forma distinta de la convenida
primitivamente.
3. Consentimiento y capacidad de las partes. (Deudor para transferir y acreedor
para adquirir)
4. Cumplimiento de las solemnidades legales: La dación en pago es consensual,
pero si se trata de dar una cosa, es titulo traslaticio de dominio y por
consiguiente deberá cumplir los requisitos del acto de que se trate (Bienes
raíces= escritura pública).
Tomando los elementos que señala esta disposición se puede definir la prescripción
extintiva como “el modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberlos
ejercido durante cierto lapso, concurriendo los demás requisitos legales”
Fundamento:
1. Produce la estabilidad en las relaciones jurídicas, ya que si no existiere esta
institución seria necesario mantener o establecer la constancia de la extinción
de la obligación por tiempo indefinido.
2. Es de presumir que transcurrido cierto tiempo prudencial si el acreedor no exige
el pago es porque ella ha sido cancelado o se ha extinguido por alguno de los
medios que establece la ley.
Efectos:
Por regla general tratándose de los dos tipos de interrupción estos hacen perder todo
el tiempo transcurrido hasta el momento que ella se produce, beneficia al acreedor y
perjudica al deudor quien pierde todo el plazo transcurrido.