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Definición de El derecho tiene: Vaguedad, Ambigüedad y Carga emotiva.

Derecho Vaguedad: Son aquellas palabras cuyo significado es impreciso.


Ambigüedad: Son aquellas palabras que tienen dos o mas significados, o pueden ser
designadas de dos o más formas.
Características Generalidad: El derecho esta dirigido a todos por igual y regula situaciones abstractas
del Derecho Imperatividad: El derecho regula conductas, estableciendo que es lo que se debe o no
hacer.
Coercibilidad: Lo que ordena el derecho se debe cumplir aun contra la voluntad del
sujeto.
Alteridad: El derecho regula el comportamiento de las personas entre partes.
Elementos del Los Valores: son analizados por la axiología jurídica
derecho Las Normas: son analizadas por la ciencia jurídica
Los Hechos: son analizados por la sociología del derecho
Conflictos del Transitar libremente
Derecho Huelga de transporte
Son conflictos constitucionales
IUSNATURALISMO: Concibe al derecho solo ligado a lo moral.
Solo desde el iusnaturalismo se puede sostener que hay valores (como la justicia) y
que dichos valores son parte del concepto del derecho.
Incorpora dentro de su objeto de estudio a los hechos de la realidad

Escuelas del IUSPOSITIVISMO: POSITIVISMO JURIDICO Concibe al derecho solo si hay leyes
Derecho escritas.
Esta escuela niega que los valores sean parte del concepto del derecho.

Dentro del IUSPOSITIVISMO se ven dos corrientes: la realista y la normativista.

La realista: su objeto de estudio a los hechos de la realidad


La normativista: entiende que el derecho es una ciencia formal. Cuyo objeto de
estudio es la norma considerada jurídica.
FUENTES DEL DERECHO: las tres fuentes son obligatorias por lo menos una de las tres debe estar presente
para darle valor jurídico a la pretensión.
FUENTES OBLIGATORIAS
Deriva del derecho Romano
POSITIVISTA: Solo existe con leyes de escritas. Es la fuente principal del derecho
Hay Normas con distintas jerarquías.
En el mundo existen dos grandes sistemas Jurídicos:
Common low: En EE. UU. se rige por la jurisprudencia. Juicios Orales
Continental Europeo: Con influencia del derecho romano y francés
Ley en Sentido Formal: Siguen todo el procedimiento formal cumple todos los pasos
del procedimiento para crear leyes.

Ley en Sentido Material: Son los Decretos: Es válido y obligatorio general, cumple las
LEY características. El procedimiento es otro, Lo firma solo el presidente.
Los Tratados y los Decretos no pasan por el congreso, pero tienen valor legal.
Decretos de Necesidad y Urgencia: Lo trata el congreso, lo debe firmar el gabinete de
ministros, luego la cámara y por ultimo el presidente. Aunque en realidad solo lo firma
el presidente, es un mecanismo previsto en la constitución que no se cumple.
Los DNU se crearon por razones de necesidad y urgencia y solo cuando el congreso no
este en sesiones. No pueden legislar sobre materia tributaria, penal, régimen
electoral, partidos políticos. Con los DNU se modifican leyes votadas por el congreso.

LEYES pueden ser


Rígidas: El código Penal
Flexibles: Permiten a las personas el ámbito de negociación entre privados. El estado
no interviene.
Orden Público: Ley de contrato de trabajo.
Un hecho reiterado generalizado en una sociedad en forma pacifica con conciencia de
obligatoriedad.

CLASIFICACION DE COSTUMBRE:
COSTUMBRE Hay 3 modos para aplicarlos
1. Cuando hay un vacío legal
2. Una costumbre que contrarié a una ley – Contralegem – Se aplicaba mucho en
la antigüedad. En esta época es inusual.
3. Es la que modifica de hecho o deroga una ley vigente.
USO Un hecho reiterado generalizado en una sociedad en forma pacífica con conciencia de
NO obligatorio.
Son máximas del derecho.
 Actuar de buena Fe.
PRINCIPIOS GENERALES  Los pactos deben ser cumplidos.
DEL DERECHO  Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
 Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario
 Los principios surgen de distintas sentencias.
FUENTES NO OBLIGATORIAS EN ARGENTINA
LA DOCTRINA Es la opinión jurídica de los científicos del derecho. Escribe tratados o libros de
distintos temas jurídicos.
Por si sola no vale nada
No es determinante para ganar o perder una sentencia
LA JURISPRUDENCIA Es la fuente principal del derecho en EE. UU.
En Argentina NO es obligatorio

FUENTES DEL DERECHO

CORPUS TEORICO JURIDICO


DERECHO CONSUETUDINARIO O
(Forma o contenido de la Ley redactada, orige TRADICION
n concreto de la Norma) (Vision Causal de la fuente)

FORMAS DE CONSTITUCION DE DERECHO POSITIVO


(La norma o ley vigente es una positivizacion
del Derecho)

FUENTES FORMALES FUENTES MATERIALES


(Son las que resultanobligatorias, porque ((Son las circunstancias sociales, economicas, politicas,
historicas, que generan, matizan y perfeccionan los
exxteriorizan el contenido de esa fuente) contenidos del Derecho)

FUENTES DIRECTAS FUENTES INDIRECTAS


(Evidencia la relacion inmediata con el (Mantienen una relacion mediata con los
contenido del Derecho) contenidos de la disciplina)

CONSTITUCION
JURISPRUDENCIA

TRATADOS
DOCTRINA

LEYES

COSTUMBRES
CONSTITUCION NACIONAL: Instrumento jurídico en le cual constan organizadamente los principios
normativos ventrales por los cuales se va a organizar de manera integral todo un ordenamiento jurídico-
político, es un medio para configurar la dirección de la organización socio política de una determinada
sociedad.

TRATADOS INTERNACIONALES: Su cuerpo normativo surge luego de la finalización de la segunda guerra


mundial.

Los tratados constituyen una postura dualista, un precepto de la normativa internacional, aunque se
encuentre en un Tratado suscripto por una Nación X, no pasa a formar parte de las Leyes de esa nación si
no hay fuente interna que le de recepción.

La postura monista incorpora a lo consagrado en los Tratados Internacionales suscriptos al derecho


nacional de forma automática, sin necesidad de que se deba crear una le que materialice esa normativa
para considerarla legítima y obligatoria.

RELACION ENTRE EL TRATADO INTERNACIONAL Y LA CONSTITUCION NACIONAL

 Prevalencia de los Tratados sobre el Sistema Jurídico Nacional, incluso sobre la propia
constitución.
 Equivalencia de la importancia entre los Tratados y la Constitución
 Prevalencia de la Constitución respecto de los Tratados, pero considerando a estos a s vez como
prioritarios respecto a las Leyes.
 Prevalencia de la Constitución y emparejamiento de los Tratados y las Leyes.

Reforma Constitucional de 1994: Art. 75 Inc. 22: Normado de relación Jerárquica entre los Tratados
Internacional y el Derecho Interno. Se enuncian declaraciones y ocho tratados sobre derechos humanos.

En Argentina la Constitución les otorga a los tratados internacionales de derechos humanos jerarquía
constitucional.

El ordenamiento es el siguiente:

 LA CONSTITUCION NACIONAL
 LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
o LOS TRATADOS DE INTEGRACION
o LOSTRATADOS ORDINARIOS
o CONCORDATOS
o LEYES

LEYES: Son generales es decir que están previstas para un numero indefinido de personas y situaciones.
En nuestro País las crea el Parlamento, compuesto por dos Cámaras la de DIPUTADOS (que representa al
pueblo), y la de SENADORES (representan a las Provincias y Capital Federal).

El proceso de creación de una ley pasa por tres estadios:

 Sanción: Ambas cámaras crean la regla


 Promulgación: El poder ejecutivo establece la efectividad de la ley
 Publicación: conocimiento de los habitantes de la norma instituida

CLASIFICACION DE LAS LEYES

Según su forma

 MATERIAL
 FORMAL
Según su estructura y modo de aplicación

 RIGIDAS
 FLEXIBLE

Según la naturaleza de la sanción

 PERFECTAS: La sanción es la nulidad del acto


 MENOS QUE PERFECTAS: Acarrean además una pena
 IMPERFECTAS: No cuentan con sanción alguna para su violación

Según la voluntad de las personas

 IMPERATIVAS: Son aquellas que la voluntad de las personas no puede dejar sin efecto.
 SUPLETORIAS: Son las que suplen la voluntad de las partes expresada en el contrato y pueden
ser dejadas sin efecto, o modificadas por la voluntad de las partes.

LEYES DE ORDEN PUBLICO: Son aquellas vinculadas de modo directo con:

Según la teoría clásica

 LA PAZ
 LAS BUENAS COSTUMBRES
 LA JUSTICIA COMO VALOR
 LA MORAL PUBLICA
 LA SEGURIDAD SOCIAL

Según otra teoría que privilegia el rasgo imperativo

 Alude a las cuestiones públicas de interés general, como opuesto a los intereses privados o
particulares

COSTUMBRE: Es una conducta generalizada, constante y uniforme que asumen los miembros de una
sociedad con la certeza de que esa costumbre se origina en una situación que es jurídicamente exigible.

CONSUETUDINARIO: Cuando se exige que una costumbre sea persistente durante largos lapsos de tiempo
para conformar un derecho exigible: Ej.: Common Law Ingles

ESPONTANEO: Es la costumbre que se impone en un tiempo relativamente breve se sigue mas de cerca,
la vigencia sociológica de una determinada costumbre

COSTUMBRE: Puede desdoblarse en aspecto OBJETIVO y SUBJETIVO

 OBJETIVO: es la repetición externa perceptible de la conducta habitual


 SUBJETIVO: es la convicción o convencimiento colectivo de que esa repetición es necesaria y
debe tornarse obligatoria para la evolución de las relaciones en una sociedad

CLASES:

 INTERPRETATIVA o SECUNDUM LEGEM: Aclaran o definen la interpretación sobre una norma


vigente. Se impone porque es el comportamiento social el que le da un sentido determinado a
una norma oscura.
 SUPLETORIA o PRAETER LEGEM: Remedian un vacío u omisión legal, supliendo a la ley, para
subsanar el vacío existente.
 MODIFICATORIA o CONTRA LEGEM: Modifica de hecho o deroga una ley vigente.

JURISPRUDENCIA:

 Es la decisión de los tribunales en especial de la CSJN que crean doctrina.


 No cualquier fallo constituye jurisprudencia.
 No son los fallos enteros los que trascienden sino señalamientos puntuales y uniformes que se
repitan en el tiempo.
 En nuestro sistema jurídico la jurisprudencia cumple un papel de fuente formal
 Los FALLOS PLENARIOS si resultan obligatorios parcial y formalmente son los que tienen lugar
cuando la Sala de una Cámara de Apelaciones falla en un sentido opuesto al que lo hizo en los 10
años anteriores, otra sala de la misma cámara.
 Cuando la Cámara en pleno define la doctrina con que debe resolverse la contradicción se emite
un fallo plenario que se convierte en obligatorio, de manera parcial, ejerciendo ese atributo solo
respecto a los juzgados de primera instancia dependientes de la Cámara interviniente y a las salas
que la componen.

DOCTRINA:

Estudiosos llamados juristas, que investigan sobre aspectos generales o particulares del ámbito jurídico.
Sus opiniones e interpretaciones se materializan de diversos modos: el ámbito académico, las
publicaciones científicas, los congresos y otras convenciones temáticas entre otros. Tiene una gran
relevancia, aunque se trate de una fuente indirecta y material.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO:

Son el origen o fundamento de las normas, del derecho mismo. Son manifestaciones técnicas de
extracción jurídica. Son útiles como fuente de información y guía, para la producción legislativa, y son
importantes para la interpretación judicial de las normas vigentes.

No son objetivos, naturales ni neutros, sino que expresan un juicio deontológico y/o axiológico de la
realidad, señalan cual debe ser la conducta correcta que seguir (la buena fe) o cual es el valor que primar
(la equidad, la justicia entre otros).
HISTORIA DEL DERECHO

EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PRIMITIVO SXII / VII a.C.

En las comunidades primitivas la normación se efectuaba por medio de la costumbre y su aplicación


concreta se realizaba por los propios interesados que hacían justicia por mano propia.

LAS PRIMERAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL SXII/IX a.C.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL


Conglomerado de individuos, sin organización ni relaciones definidas.
Vivian en un régimen de promiscuidad, limitada esta comunidad sexual a los miembros del
mismo grupo.
CARACTERISTICAS:
LA HORDA Grupos Humanos reducidos
Nómades
Poder Difuso
Promiscuos
Descendencia Matrilineal
ORGANIZACIÓN CLANICA S. IX/VIII a.C.
Organización política-social. No tenían por fundamento el vínculo territorial. No había en ellos
poder individualizado y/o Organizado, poder difuso en el grupo.
El clan está compuesto por persona que se consideran parientes entre sí, por tener un mismo
origen totémico no por un vínculo de consanguinidad.
Adoran a un Tótem: ser animado o inanimado, animal o vegetal, del que grupo pretende
descender, le sirve de emblema y de nombre colectivo.
CLAN CARACTERISTICAS:
TOTEMICO Grupos Humanos cerrados
Nómades
Poder difuso en el grupo
Practicaban la exogamia
Adoran a un Tótem
Coexistió simultáneamente a través del transcurso del tiempo con la organización Clanica
totémica, y termino por suplantarla.
Se abandona el nomadismo por el sedentarismo en un territorio determinado.
Predominio de la filiación paterna sobre la materna o uterina.
CLAN La fijación territorial, preparo el tránsito de la organización comunista y democrática de la
TERRITORIAL etapa totémica a un régimen en que se va centralizando e individualizando el poder.
Se destacaron algunos jefes, sobre la base de funciones religiosas o mágicas, que ejercían
poder sobre su grupo. Compartían su función con un órgano colegiado: asamblea de ancianos
o de varones.
El proceso de centralización del poder político se desarrolla íntimamente al proceso de
concentración: el poder divino, la autoridad religiosa. Se empieza a concretar en espíritus,
demonios, genios y dioses.
CARACTERISTICAS:
Grupo de individuos que ocupan una misma porción de territorio, poblado, aldea marca,
señorío, etc.
Sedentarios
Organización territorial
Individualización y centralización del poder.
Poder Religioso: Poder Divino de la autoridad religiosa
Régimen social jerárquico dominado por jefes
INSTITUCIONES JURIDICAS PRIMITIVAS

NOCIONES GENERALES:

Las sanciones que garantizaban la observancia de la costumbre primitiva, comenzando siendo de tipo
penal, del mismo modo que la venganza, justicia o retribución del mal psicológicamente parece ser, la
concepción mas simple de la primitiva justicia.

En un principio todo el derecho tenía carácter sagrado, las normas jurídicas se apoyaban en la religión. La
primitiva costumbre abarcaba no solo preceptos jurídicos religiosos sino también preceptos de carácter
puramente moral.

Las primeras normas ética surgían en forma irreflexiva e inconsciente y eran acatadas tal como se
presentaban. Recién en una etapa muy posterior intervendrá la razón para separar las normas
propiamente jurídica, dando una formulación precisa.

LA VENGANZA

Esta costumbre constituyo la primera autoridad con imperio sobre los derechos humanos. La justicia por
mano propia, individual o la conocida como venganza de sangre es una de las instituciones típicamente
jurídicas que acompañaron a las sociedades primitivas.

EL TALION. La Composición.

Se sustituye la venganza desmesurada por una mas mesurada, que puede considerarse como la más
primitiva realización positiva de la justicia racional, dado que aparece en ella a noción de igualdad racional.

Es la ley del TALION la que limita la venganza a la entidad del daño causado por el ofensor, cuya formula
clásica esta contenida en el Antiguo Testamento.

A esto le sucedió la composición: según la cual el daño sufrido en vez de ser vengado era resarcido
mediante un beneficio establecido por un árbitro o predeterminado según un sistema de tarifas.

DERECHO ROMANO

Ciudad Estado creada desde el año 753 a. C. que se fue expandiendo y creciendo al son de las diferentes
formas de gobierno, pasando ese derecho de una comunidad ciudadana primitiva “civitas” a
transformarse en un ordenamiento universal

 MONARQUIA: El derecho en la antigüedad ha tenido un contexto formalista y una fuerte vinculación


religiosa. El estado-nación nace con la fundación de Roma en el año 753 a.C. que se constituye bajo
la forma de gobierno de la MONARQUIA. Uno de sus fundadores Rómulo será el primer Rey con
facultades de jefe militar, religioso y administrativo.
El Rey era revelado por el Pontífice máximo, convirtiéndolo en un interlocutor entre los Dioses y los
hombres que se encontraban bajo su potestad, ejerciendo la justicia suprema y el mando del ejército.
Los límites de su actuación lo daban las more mairum (costumbres de los mayores) y la voluntad de
los Dioses.
Roma se expande paulatinamente, aparecen tribus étnicas que forman parte de ella: los latinos, los
sabinos y lo etruscos. La organización de ciudad estado romana responde al modelo de las polis
griegas.
Los súbditos estaban organizados en unidades de tipo militar, religioso, administrativo llamadas
curias. Las CURIAS eran 30 y estaban conformadas cada una con 10 TRIBUS. Con los representantes
de cada Curia se formó una ASAMBLEA denominada COMICIO CURIADO y los padres fundadores
(patres) constituyeron un CONSEJO de ANCIANOS y el SENADO asesoraba al REY.
De los primeros padres fundadores deriva la mas importante clase social en la monarquía que es la
PATRICIA, únicos que acceden a formar parte del gobierno de roma, que fueron los primeros
ciudadanos llamados QUIRITES, de aquí surge que el primer derecho romano se denominó DERECHO
QUIRITARIO.
CURIAS: estaban conformadas por grupos de familias que podían o no tener un vínculo de parentesco
entre ellas las GENS, bajo la autoridad de un jefe y con un propio derecho (IUS Gentilicio) e
identificados con un nombre gentilicio común, de ello que los ciudadanos podían gozar de la tría
nomina (nombre individual, familiar y gentilicio)
Los grupos sociales que se van incorporando al estado romano forman parte de lo que se denomina
la PLEBE.
De acá surge la distinción de las clases sociales los plebeyos: se les da trato de ciudadanos romanos
en cuanto a los derechos privados y los patricios: derechos públicos referido al gobierno.
Con el gobierno del REY Etrusco Servio Tulio, se realiza una reforma administrativa y divide el
territorio en TRIBUS, otorgándoles la representación para formar el llamado “COMICIO TRIBUNO”
donde se llevo a cabo el primer CENSO de la población romana, donde se consideraba la riqueza de
cada ciudadano, su representación era en centurias, que reflejaban su mayor o menor participación
en la votación en el COMICIO CENTURIADO, en el cual participaban tanto patricios como plebeyos,
todos los ciudadanos.
Se les otorgaban centurias a quienes no poseían patrimonio, pero que realizaban algún aporte a
Roma.
La principal fuente del derecho es la COSTUMBRE, que se transmite de generación en generación,
siendo sus principales características de esa época: la ORALIDAD, la solemnidad, la sacralidad y la
rigidez en la interpretación y aplicación de este.
Los únicos interpretes del derecho son los pontífices, adquiriendo una fuerte injerencia en el gobierno
los colegios sacerdotales, y poseían un poder excepcional.

 REPUBLICA: Se instaura en el 509 a.C. Se reemplaza la figura del REY por la de los magistrados
republicanos. El IMPERIO que tenia el REY es trasladado a los CONSULES.
La REPUBLICA nace como una forma de gobierno ARISTOCRATICA por la permanencia de la clase
patricia en el poder, y que se va transformando como consecuencia de la lucha de los plebeyos en
una REPUBLICA DEMOCRATICA.
Los plebeyos se reunían en sus propias asambleas y de sus acuerdos surgieron los PLEBISCITOS, norma
jurídica obligatoria solo para los plebeyos. Siendo reconocido su obligatoriedad por sus luchas
económicas, social y política por los plebeyos.
Los plebeyos lograron que se creara la MAGISTRATURA REPUBLICANA ejercida por un plebeyo siendo
su objeto limitar la potestad de los magistrados patricios. A este magistrado llamado TRIBUNO DE LA
PLEBE le otorgo la facultad de vetar las decisiones de los patricios que pudiesen afectar al pueblo. Su
función era controlar las decisiones de los restantes magistrados y gozaban de inmunidades para
poder desempeñar su rol.
Se sanciono por impulso del tribuno de la plebe TERENTILIO ARSA la primera ley escrita en tablas que
se exhibió públicamente en el Foro de ahí su nombre “Ley de las XII Tablas”, esta ley reflejaba la
normativa que por la COSTUMBRE se aplicaba en ese momento, fue la mayor obra que condensa el
derecho publico y privado de esa época. Se caracteriza por tener soluciones arcaicas, su contenido es
el primer derecho civil romano “DERECHO QUIRITARIO”
Su importancia esta dad porque la publicidad y el conocimiento de la norma por todos facilita el
acceso a la justicia, y los pontífices como interpretes se vieron obligados a publicarlas.
Los PRETORES eran los encargados de administrar la justicia, como magistrados tenían el IMPERIUM
menor que el de los cónsules y ejercían el DERECHO en los conflictos entre los ciudadanos romanos.
Podían dictar normas con fuerza de ley al inicio del mandato, llamados EDICTOS, los que conforman
en su conjunto el DERECHO PRETORIANO, que a su vez formo parte del DERECHO HONORARIO que
era el conjunto de edictos de todos los magistrados.
Los edictos servían para corregir los abusos o injusticias que un ciudadano podía sufrir por la
aplicación del rígido DERECHO QUIRITARIO que se representaba por la LEY de las XII Tablas.
Dado que la actuación de los PRETORES duraba 1 año, sus EDICTOS tenían el plazo de un año para ser
aplicados en una acción judicial.
Se crea la PRETURA PEREGRINA (dado al crecimiento del trafico comercial entre los ciudadanos
romanos y los peregrinos (extranjeros que habitan el suelo romano), a fin de administrar la justicia
entre esas relaciones. Se incorpora las normas del derecho de gentes, lo que permite flexibilizar las
formas de los actos jurídicos en cuanto a celebración, cumplimiento e interpretación que será
conforme a la buena fe de los contratantes.
Esta forma de gobierno cae en decadencia por las luchas armadas y la crisis, desaparecen las
magistraturas y absorbe las funciones la figura el príncipe quien recibe el imperio militar y las
potestades otorgadas por el senado.

 PINCIPADO: El gobierno es ejercido por el Príncipe y el senado. Este periodo se denomina Alto
Imperio, Principado o Diarquía (gobierno de dos cabezas) abarca los 3 primeros siglos de la era
cristiana.
Sus principales fuentes del derecho fueron:
a) Constituciones Imperiales
b) Senadoconsultos
c) Derecho Pretoriano
En este periodo se le otorgo la ciudadanía romana a todos los habitantes “hombres libres” súbditos
del Imperio con la excepción de aquellos que hubiesen sufrido en algún momento una condena.
Este periodo coincidió con la época de mayor desarrollo e la ciencia jurídica de creación del derecho.
La sucesión de los príncipes ensangrentadas por las luchas de poder y sublevaciones militares derivo
en una etapa de ANARQUIA, que centralizo el poder del Estado en una única figura la del
EMPERADOR, comenzando la época del IMPERIO ABSOLUTO o DOMINADO.

 DOMINADO o IMPERIO ABSOLUTO: Es el periodo de mayores guerras y conquistas, hay escasez de


alimentos, obras, fraude y decadencia. Roma entro en un periodo de inestabilidad donde muere
como imperio por una ambición desmedida, No puede sostenerse por las invasiones bárbaras, es un
periodo de decadencia y el fin de roma. Desaparecen los derechos sociales. Orden de la jurisprudencia
recopilación, segmentación y clasificación del derecho ROMANO.

El emperador asume en una época con importantes problemas económicos y sociales, el campo
despoblado como consecuencia de la ruina de las explotaciones agrícolas, se perdían las poblaciones
de frontera por el avance de los barbaros. Existe una política absolutista. Se modificaron las reglas
del derecho tanto en el ámbito publico como en el privado. Realizo una división político-
administrativa que se fue diluyendo día a día, desapareció el senado, interfirió en la voluntad de las
partes en los contratos, fijo los precios máximos en los alimentos, creo nuevos impuestos, cambio el
procedimiento judicial, se produjeron mayores persecuciones a cristianos que cambio en la época del
emperador Constantino al sancionar el EDICTO DE MILAN a través del cual se impuso la tolerancia
religiosa y finalmente el emperador TEODOSIO reconoció al Cristianismo como religión oficial del
imperio en el año 380.
Las fuentes del derecho que se aplicaban eran las constituciones imperiales que se llamaban leges y
dictaban los distintos emperadores.

MODELOS JUIRIDICOS

SISTEMA JURIDICO CONTINENTAL EUROPEO

Las controversias ha de ser resuelta conforme a lo expresado en la ley a la que se considera dotada de
eficacia para solucionar todo conflicto.

La ley es la fuente mas importante del derecho a la que el juez debe recurrir cuando ejerce su función de
dictar sentencia. Aplica el método deductivo que va de lo general (ley) a lo particular (sentencia),
asignándole a la jurisprudencia, doctrina y otras fuentes un papel auxiliar.

La creación del derecho en este sistema esta dada por el legislador:

Ha generado el movimiento de la codificación, que inicio en Europa Occidental se extendió a América y


que consiste en prever, en un cuerpo de normas jurídicas, todas las situaciones posibles relacionadas con
algunas de las ramas del derecho. Los códigos intentan contener la regulación jurídica de todas las
conductas.
SISTEMA DEL COMMON LAW

Es un derecho de origen judicial. En este sistema la fuente normativa a la que deben acudir los jueces para
resolver los casos litigiosos se encuentra sometidos a su consideración la constituyen sentencias dictadas
por otros jueces en casos similares.

El carácter de la fuente normativa de las sentencias precedentes resulta del principio conocido con el
nombre de stare decisi, con la que los jueces deben resolver sus casos de acuerdo con lo decidido por los
jueces de la misma jurisdicción, de mayor o igual jerarquía judicial, en casos previos de naturaleza similar.

El common law es transparente, eficaz, los juicios duran seis meses, tienen sentencia firme y el juicio es
oral.

En el common law el derecho (normas y principios generales) son los jueces quien elaboran las reglas o
principios generales.

Mientras que en el common law la experiencia es el punto de partida de la construcción conceptual del
derecho, en el sistema continental la experiencia solo se impone por necesidad existencial de la vida en
sociedad la experiencia solo se impone por necesidad existencial de la vida en sociedad dentro del
esquema de conceptos suministrados por el legislador.

LA REALIDAD POLITICA DE LOS SIGLOS XIX Y XX

CONSTITUCIONALISMO MODERNO

También llamado clásico y que corresponde a la edad contemporánea, se propaga una forma de
organización política con bases y características propias. Se trata de racionalizar al estado y de
despenalizar el poder.

Racionalizar el estado: Se racionaliza en cuanto a su orden jurídico definido en la constitución escrita, le


da estructura racional

Despersonalizar al poder: Al ser ejercido por hombres, se apoya en el derecho y en la ley. Los gobernantes
gobiernan basándose en la ley.

Este constitucionalismo supone:

a) Una constitución normalmente codificada, escrita en un código sistemático y único.


b) Una constitución rígida, que sea difícil por medio de procedimientos especiales ser reformada.
c) La constitución que conste en dos partes:
a. Derechos individuales
b. División de poderes

El constitucionalismo del Siglo XIX se comenzó a percibir como indispensable para la vida política de los
estados la exposición sistemática del orden jurídico imperante:

 Definición de los principios que informaban la regulación de los intereses de la comunidad


 Formulación de la ley fundamental de la actividad normal y la organización del estado

El racionalismo es la razón capaz de planificar y ordenar la realidad política y lo hace a través de las normas
que la misma razón elabora. El tipo de constitución que propicia se lo llama racional normativo.

Este constitucionalismo presenta un aspecto formal y otro material

 Formal: Hace a la apariencia de la organización política: constitución escrita, el poder dividido en


órganos, y funciones separados.
 Material: Hace al contenido: organizar al estado en forma tal que los derechos o las libertades
de los hombres sean reconocidos y respetados.
La finalidad que como objetivo inmediato caracteriza y define al constitucionalismo moderno es la defensa
de la libertad y de los derechos de la persona humana. Para ello toda la organización política tiende a
proporcionar seguridad a los hombres frente al ejercicio del poder por parte de otros hombres.

La Seguridad Jurídica es la idea motriz que articula a toda la planificación política del constitucionalismo
modernos.

Solo son los estados constitucionales los que aseguran las libertades y los derechos individuales, la división
de poderes. Su antecedente está en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.

Esquema de la evolución constitucional:

Constitución
Estados Divulga mundialmente la forma de organización federal del estado y la forma
Unidos republicana presidencial de gobierno
Inglaterra Introduce la difusión universal o forma parlamentaria de gobierno

El federalismo, presidencialismo y parlamentarismo van a funcionar como modelos políticos de imitación.

Tendencia progresiva a extender el sufragio en forma universal, se van eliminando las restricciones
tradicionales (por riqueza, titulo, sexo, etc.) el sufragio restringido, calificado, censitario, dando paso a un
sufragio en el que nadie queda excluido.

Cobran auge los partidos políticos, siendo regulados en la mayor parte de los estados a partir del siglo XX,
salvo en los estados totalitarios de partido único.

La superación de la opresión política propia del absolutismo sigue la tendencia hacia la emancipación del
hombre en lo social y económico, removiendo los obstáculos que hacen al hombre disfrutar de sus
derechos. Se debe dar un marco que permita el ejercicio efectivo de la libertad y los derechos. Se reclama
la intervención del estado, se revisa y se completa la clásica declaración de derechos del liberalismo para
integrarla con los derechos sociales y económicos.

En el siglo XX el CONSTITUCIONALISMO CLASICO, vira hacia un CONSTITUCIONALISMO SOCIAL, que


incorpora los derechos sociales y económicos.

HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA

PERIODO CONSTITUCIONAL 1983-19955

1983- presidente Raúl Alfonsín – vicepresidente: Víctor Martinez (asumen 10-12-1983)

Se deroga por Inconstitucional:

 “Ley de amnistía” se declara insanablemente nula


 “El pacto de San José de Costa Rica”
 “Ley de facto”

Se restablece

 “Ley de protección del orden constitucional y de la vida democrática”


 “Ley de Habeas Corpus”: El hábeas corpus es un procedimiento que protege tu libertad cuando
es amenazada de forma ilegal por una autoridad o si estás en una cárcel y se agravan tus
condiciones de encierro

o Rige desde su publicación.


o Tiene vigencia en todo el territorio de la Nación cualquiera sea el tribunal que lo aplique.
No obstara a la aplicación de las Constituciones de provincia o leyes dictadas cuando las
mismas otorguen más eficiente protección de la que otorga esta ley
o La aplicación de esta ley corresponderá a los tribunales nacionales o provinciales, según
donde emane el acto denunciado. Si procede de un particular, según lo que la ley
determine.
o Corresponderá el procedimiento de Habeas Corpus cuando se denuncie un acto u
omisión de autoridad que implique
 Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de
autoridad competente
 Agravación ilegítima, del cumplimiento la privación de la libertad.
o Estado de sitio: Art 23 de la CN
o La denuncia de Habeas Corpus podrá ser interpuesta por la persona que se encuentre
agravada em la forma y condiciones en que cumple su privación de libertad que no
podrá hacerse efectiva en establecimientos destinados a la ejecución de penas.
o Los jueces podrán decretar de oficio la inconstitucionalidad cuando la limitación de la
libertad se lleve a cabo por orden escrita de una autoridad, cuyo precepto legal es
contrario a la CN.
o Las sentencias que dicten los tribunales

DEFINICIÓN DEHABEAS CORPUS

El concepto de Hábeas corpus identifica al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra
detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una
autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal
y, por lo tanto, pueden decretar que finalice.

El Hábeas Corpus, por lo tanto, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los
arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso suele emplearse
para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a dar a conocer la situación del
detenido ante un juez.
Cuentan los expertos que el Hábeas corpus se remonta a la época de los romanos, cuando su
objetivo era exhibir al hombre libre que era detenido por otra persona. Esta herramienta jurídica,
por lo tanto, estaba enfocada a los casos en los cuales se violaba la libertad entre ciudadanos y
no frente a decisiones de los gobernantes.
La utilización del recurso contra las autoridades comenzó a aplicarse en 1305, cuando se le exigió
al rey Eduardo I de Inglaterra que informara de la situación de un sujeto con libertad restringida.
Los especialistas destacan que el Hábeas Corpus defiende y abarca dos derechos importantes: la
libertad individual (que supone que el individuo no puede ser detenido de manera arbitraria) y
la integridad personal (el sujeto no debe ser víctima de daños contra su persona, como lesiones
generadas por torturas, por ejemplo).
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watchdefienden la instauración del
derecho de Hábeas Corpus a nivel mundial para evitar cualquier tipo de violación.

La libertad y los fines del Hábeas Corpus

En lo que se refiere al ámbito social, político y jurídico, posiblemente uno de los términos más
nombrados y a la vez con un mayor número de acepciones es el de libertad. En el concepto de
Hábeas Corpus, también es uno de los vocablos más presentes y se trata de una facultad o quizás
capacidad humana de actuar de una u otra forma siendo fiel a aquello que la persona crea
conveniente.
Esto significa que la libertad es un espacio donde no existen las coacciones o impedimentos
externos para el desarrollo completo de un individuo; un acto que es ejecutado con el dominio
absoluto de las facultades por parte de un individuo es un hecho concebido en libertad.
Pero no es un concepto que deba entenderse sólo en un sentido individual; se trata también de
un asunto social y político. De este modo, las acciones de una persona son juzgadas de acuerdo
con las leyes y al contexto legal en el que se las realice.
El Hábeas Corpus es una de las garantías que regula los derechos fundamentales de un individuo
y depende de un mandato constitucional. Es decir que toda persona que se viera privada de su
libertad o que sintiera amenazada su seguridad individual, puede solicitar a un juez con
jurisdicción en la zona en cuestión un mandamiento de Hábeas Corpus a través del cual se le
restituya su libertad.
Es importante, antes de terminar, dejar claro que el Hábeas Corpus no es un procedimiento, sino
un proceso. Su finalidad es velar por la libertad de una persona y las resoluciones tomadas a
partir de él responden a esta exigencia.

Los fines del Hábeas Corpus son:


* Fin preventivo: toda persona que pueda ver amenazada su libertad de forma ilegal tiene
derecho a solicitarlo a fin de que se examine aquel factor que la intimida;
* Fin reparador: la persona que se vea ilegalmente privada de su libertad puede solicitar la
rectificación del caso en el que se encuentra vinculada y el juez deberá restituirle su libertad;
* Fin genérico: responde a aquellas circunstancias que no se hallen contempladas en los fines
anteriores y la persona afectada podrá solicitar la rectificación de su caso si ha sido privada de
su libertad o seguridad de formas ilegales.

 “Ley orgánica de los partidos políticos”: Establece que los partidos son instrumentos necesarios
para la formulación y la realización de la política nacional, y les incumbe, en forma exclusiva, la
nominación de candidatos para cargos públicos electivos.
o Partidos: grupos de ciudadanos unidos por un vínculo político permanente.
o Los partidos deben poseer una doctrina que en la determinación que la política nacional
promueva el bien publico y propugnar sostener el régimen democrático, representativo,
republicano y federal, y el principio y los fines de la Constitución Nacional.
o No pueden ser afiliados de los partidos:
 Los excluidos del Reg. Nac. De electores
 El personal de las Fuerzas Armadas
 El personal de las Fuerzas de Seguridad
 Los magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional o provincial.
o Los partidos practicaran en su vida interna el sistema democrático, a través de
elecciones periódicas para la nominación de autoridades.
o El estatuto exige que los partidos políticos deberán llevar:
 Libro de actas
 Libro de afiliados
 Libro de caja
 Libro de inventarios
o El patrimonio de los partidos políticos se formará con el aporte de los afiliados y los
bienes y recursos que autorice la carta orgánica. No podrán aceptar donaciones
anónimas, contribuciones de entidades autárquicas o descentralizadas (nacionales o
provinciales), de empresas concesionarias del estado de servicios públicos,
contribuciones de asociaciones sindicales, o donaciones de empleados públicos.
o Se determinan las causas de caducidad y de extinción de los partidos públicos.
PRESIDENCIA DEL DR. CARLOS SAUL MENEM

1989 - presidente: Carlos Saul Menem – vicepresidente: Dr. Eduardo Duhalde (asumió el 08-07-1989)
fecha adelantada a pedido del Dr., Alfonsín

1995 – presidente: Carlos Saul Menem – vicepresidente: Dr. Carlos Ruckauf. La reelección fue posible
gracias a la reforma Constitucional de 1994. Este mandato fue por 4 años.

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994

La CN esta vigente desde 1853, sufrió reformas en 1860, 1866, 1898 y 1957

EL PACTO DE OLIVOS: Firmado por el Dr. Raúl Alfonsín y Carlos Menem, por la reforma constitucional, que
no tendría cambios en su parte dogmática.

 Poderes del Estado


 Incorporación de un Jefe de Gabinete o ministro coordinador
 Reducción del mandato presidencial a 4 años
 Reelección inmediata
 Se elimino el requisito confesional para ser presidente y vicepresidente
 Elección directa de 3 senadores (2 por mayoría y 1 por minoría)
 Elección directa por doble vuelta del presidente y vicepresidente de la nación
 Elección directa del intendente de Capital Federal
 Extensión de las sesiones del congreso del 1° de marzo al 30 de noviembre
 Regulación de la facultad del presidente para dictar DNU
 Creación del Consejo de la Magistratura. Designación de jueces, donde prevaleciera la idoneidad
por encima de otro motivo de selección
 Fortalecimiento del régimen federal para favorecer el progreso económico de las provincias y
regiones
 Integración latinoamericana y continental

El pacto se firmo el 14 de noviembre de1993

EL PACTO DE LA ROSADA

Se firmo el 13 de diciembre de 1993 por los jefes de la Unión cívica radical y el partido Justicialista Dr.
Alfonsín y Dr. Menem, complementando el PACTO DE OLIVOS.

Sirvió de base para el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Este acuerdo se dividió en
tres partes:

 Núcleo de coincidencias básicas


 Temas habilitados para el debate constitucional
 Mecanismos jurídicos y políticos para concretar la concreción de los acuerdos.
TEXTO CONSTITUCIONAL

El texto reformado consta de 129 artículos.

Art. 1° a 35° - Parte Dogmática. Declaraciones, Derechos y Garantías. Preámbulo. No fueron modificadas.

Art. 36° al 43° - Parte Dogmática. Capítulo 2 – Nuevos derechos y garantías.

Art. 36° DEFENSA DEL SISTEMA DEMOCRATICO Y DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. Establece que la CN
tendrá su Imperio aun cuando se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra el orden
institucional y el sistema democrático. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el art. 29°.
Quedando inhabilitados de perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del
indulto y la conmutación de penas.

Art. 37° PARTIDOS POLITICOS: garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos.

Art. 38° PARTIDOS POLITICOS: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático.

Art. 39° DERECHO DE INICIATIVA POPULAR: Los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar
proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Dando el Congreso tratamiento dentro del termino de los 12
meses.

No serán objeto de iniciativa popular:

 Proyectos referidos a reforma constitucional


 Tratados internacionales
 Tributos
 Presupuestos
 Materia Penal

Art. 40° DERECHO A LA CONSULTA POPULAR: forma de democracia semidirecta que hace acceder al
pueblo a intervenir en la formación de leyes, en la consulta a la ciudadanía que hace el congreso.

El CONGRESO con el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su
promulgación será automática.

Art. 41° DERECHO AL MEDIO AMBIENTE: El hombre y sus relaciones con la naturaleza, la industria, la
producción y las generaciones venideras. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer generaciones futuras.

Art. 42° DERECHO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: Derecho que ha crecido como resultado del fuerte
impacto económico, la producción y el comercio mundial.

Art. 43° GARANTIAS PROCESALES:

1.EL AMPARO: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, si no existe otro
medio judicial mas idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades o particulares, que lesione, restrinja
altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad, derechos y garantías reconocidos por esta CN, tratado o
ley.

2.HABEAS DATA: Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellos
referidos y su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a
proveer informes y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de ellos.

Su objetivo principal es contener ciertos excesos del llamado poder informático.


3.DERECHO AL SECRETO PERIODISTICO: No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información
periodística.

4.HABEAS CORPUS: El concepto de Hábeas corpus identifica al derecho que posee todo ciudadano que se
encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una
autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo
tanto, pueden decretar que finalice.

Art. 54: DEL SENADO: Modificación referida al Poder Legislativo

El senado se compondrá con 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de buenos aires, elegidos
en forma directa y conjunta. Correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor numero
de votos, y el restante al partido que les siga en votos. Cada senador tendrá 1 voto. Esta modalidad hace
valer los derechos de la minoría, y tener presencia y voz en la cámara alta.

Se sustituyo la elección indirecta por la directa.

Se redujo la duración de los mandatos d e 6 a 4 años.

Art. 75: ATRIBUCIONES DEL CONGRESO: Modifica al Art. 67

1.IMPUESTOS y COPARTICIPACION:

 El Congreso de la Nación legislara en materia Aduanera.


 Establecerá los derechos de importación y exportación.
 Imponer contribuciones indirectas en forma concurrente con las provincias
 Imponer contribuciones directas por tiempo indeterminado

2.LOS PUEBLOS INDIGENAS ARGENTINOS: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconocer la personería, jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptibles de gravámenes o
embargos. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

3.VALORES DEL DESARROLLO:

 Es atribución del congreso el proveer conducente al desarrollo humano


 El progreso económico con justicia social
 La productividad de la economía nacional
 La generación de empleo
 La formación profesional de los trabajadores
 La defensa del valor de la moneda
 La investigación
 El desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento

Sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales

 Que aseguren la responsabilidad indelegable del estado


 La participación de la familia y la sociedad
 Promoción de valores democráticos
 Igualdad de oportunidades
 Oportunidades sin discriminación alguna
 Garantizar principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal
 La autonomía y autarquía de las universidades nacionales
Dictar leyes que protejan:

 Identidad y pluralidad cultural


 La libre creación y circulación de las obras de autor
 El patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales

4.LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con organizaciones internacionales y
los concordatos con la Santa Sede.

Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

 La declaración americana de los derechos y deberes del hombre


 La declaración universal de derechos humanos
 La convención americana sobre derechos humanos
 El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales entre otros

Tienen jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de la constitución nacional
y son complementarios de los derechos y garantías ya reconocidos.

Los demás tratados y convenciones sobre DERECHOS HUMANOS, luego de ser aprobados por el congreso
con laos 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral den protección del niño en situación de
desamparo desde el embarazo hasta la finalización de la enseñanza elemental, y de la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia.

Art. 79: DE LA FORMACION Y SANCION DE LEYES: Cada cámara luego de aprobar un proyecto de ley, puede
delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del
total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión se seguirá el trámite ordinario.

Art. 80 APROBACION DE LOS PROYECTOS DE LEY por el poder ejecutivo

Art. 81 Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella
y luego hubiese ido adicionado o encomendado por la cámara revisora.

Art. 82 El constituyente establece que la voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente, se
excluye en todos los casos la sanción tacita

Art. 85 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:

El PODER LEGISLATIVO tiene atribución propia para realizar el control externo del sector publico nacional
en sus aspectos patrimoniales, económicos financieros y operativos. El examen y la opinión sobre el
desempeño y situación general de la administración publica estarán sustentados en los dictámenes de la
Auditoria general de la nación.

Dicho organismo tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoria de toda la actividad de la
Administración Pública centralizada y descentralizada.

Interviene necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión


de los fondos públicos.

El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor
numero de legisladores en el congreso.

Esta AUDITORIA fue elevada al rango constitucional en la última convención


Según la Constitución, es un organismo de asistencia técnica del congreso con autonomía funcional,
aunque delega a la ley las reglas de funcionamiento.

Es un órgano burocrático del congreso encargado del control externo del sector publico nacional. Es un
órgano desconcentrado, sin personalidad jurídica, pero con competencias atribuidas y radicadas
establemente en su ámbito de exclusividad.

Art. 86 EL DEFENSOR DEL PUEBLO: La convención de Santa fe aprobó su inclusión dándole rango
constitucional.

Es un órgano independiente, instituido en el Congreso de la Nación, que actuara con plena autonomía
funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos, y demás derechos y garantías e intereses
tutelados en la CN y leyes ante hechos actos omisiones de la Administración y el control del ejercicio de
las funciones administrativas públicas.

El funcionario es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de los miembros
presentes en cada una de las cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores y dura en
su cargo 5 años pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Art. 87 a 99. DEL PODER EJECUTIVO.

Art. 90: El Presidente y vicepresidente duran en su cargo 4 años. Podrán ser reelegidos por un solo periodo
consecutivo.

Art. 94: La elección en doble vuelta de presidente y vicepresidente serán elegidos directamente por el
pueblo. El territorio conformara un distrito único.

Art. 96: La segunda vuelta electoral si corresponde se realizará entre las dos formulas de candidatos mas
votadas, dentro de los 30 días de celebrada la anterior.

Art. 97: Cuando la formula mas votada en primera vuelta obtenga mas del 45% de los votos afirmativos
válidamente emitido, sus integrantes serán proclamados presidente y vicepresidente.

Art. 98: Cuando la formula en primera vuelta obtenga por lo menos el 45% y además exista una diferencia
mayor a un 10% de la formula que le sigue en votos sus integrantes serán proclamados presidente y
vicepresidente.

Art. 99: Atribuciones del Poder Ejecutivo: E el jefe supremo de la Nación, Jefe de Gobierno y Responsable
de la Administración general del País.

 Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del senado por 2/3 de los miembros
presentes en sesión publica convocada a tal efecto
 Demas Jueces de los tribunales federales inferiores, por propuesta vinculante en terna del Cejo
de la Magistratura, con acuerdo del senado, en sesión pública en base a la idoneidad de los
candidatos
 Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargado de negocios con
acuerdo del senado
 Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso
del congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

Art. 100 JEFE DE GABINETE DE MINSITROS: Tiene responsabilidad política ante el Congreso de la Nación.
Dentro de sus facultades:

 Expedir los actos y reglamentos necesarios para ejercer las facultades que le atribuye el articulo
y las que le delegue el presidente de la nación.
 Nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que corresponda al
presidente.
 Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la nación
 Recaudar rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional
 Concurrir y participar en las sesiones del congreso, pero no votar
 Producir informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las cámaras, solicite al
poder ejecutivo.
 Refrendar junto con los demás ministros los DNU y los decretos que promulgan parcialmente las
leyes

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA:

El presidente no podrá bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter
legislativo. Solo en situaciones excepcionales podrá emitir DNU, con acuerdo general de los ministros que
deberán refrendarlos juntamente con el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, quien dentro de los 10 días
deberá someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, y esta elevará su
despacho dentro de los 10 días al plenario de cada Cámara para su tratamiento.

No emitirse DNU que regulen normas en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos

Art. 101 El JEFE DE GABINETE debe concurrir al congreso al menos una vez por mes alternativamente a
cada una de las Cámaras para informar la marcha del gobierno

Puede ser interpelado por una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de
cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría de los miembros de cada una de las
cámaras.

Art. 114 EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Tendrá a cargo la elección de los magistrados y la


administración del PODER JUDICIAL. Estará integrada asimismo por personas del ámbito académico y
científico en el numero y la forma que indique la ley.

 La selección será por concursos públicos para las magistraturas inferiores


 Emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de postulantes para el
nombramiento de magistrados de los tribunales inferiores
 Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne para la administración de la
justicia
 Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados
 Remoción de magistrados, suspensión y formular acusaciones correspondientes
 Reglamentación judicial que asegure la independencia de los jueces y la eficaz prestación de
servicios de la justicia
 El consejo de la magistratura no integra el PODER JUDICIAL, es un órgano extra poder

Art.120 MINISTERIO PUBLICO: Órgano con Jerarquía constitucional que integra el sistema de
administración de la justicia. Dromi sostiene que es un organismo independiente en cuanto a su
autonomía en funcional y a la autarquía financiera. Su actividad como órgano independiente esta en
función de la administración de la justicia. Su función es promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la
república.

Dicho órgano está integrado por; (gozan de las inmunidades funcionales e intangibilidad de las
remuneraciones)

 Un procurador general de la Nación


 Un defensor general de la Nación
 Demas miembros que establezca la ley
Art. 123 GOBIERNOS DE PROVINCIA: Cada provincia dicta su propia constitución, asegurando autonomía
municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico
y financiero.

Art. 124 Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social, establecer órganos
con facultades para el cumplimiento de sus fines, podrán celebrar convenios internacionales que no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno
federal o al crédito público de la nación.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Art. 125: Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para
los empleados públicos y profesionales, promover el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, ciencia, conocimiento y cultura.

Art. 129: La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo como facultades propias
de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido por el pueblo de la ciudad.

RATIFICACION DE LA SOBERANIA

La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sr y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el
modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

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