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FACULTAD DE DERECHO

o CHRISTOPHER PELAYZA TUPAYACHI

o CODIGO 2016201169

FILIAL - CUSCO – PERU


2020
DEDICATORIA

A nuestra familia que siempre nos da su apoyo incondicional a la distancia en estos

momentos tan difíciles que vivimos y también a nuestro docente que nos dio todos

los conceptos para poder realizar efectivamente este trabajo .

.
INTRODUCCIÓN

Una sucesión es la rama del derecho, que se le llama hereditario, sucesorio ó

simplemente sucesiones la cual se encarga de regular las consecuencias que se

producen con la muerte; también se ve la designación de herederos, la transmisión

del patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse.

Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la muerte,

sólo por unas excepciones como:

 No se transmiten los derechos políticos.

 Ni aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del

matrimonio, la patria potestad ó la tutela, todos los patrimoniales son

transmisibles por la herencia.

 En Roma se podían transmitir los derechos, salvo los de usufructo, uso y

habitación y casi todos los derechos personales y de crédito, con la excepción

de los que hubieran nacido de los contratos de mandato, sociedad y locatio,

conductio operarum, así como las obligaciones derivadas del delito.


PRESENTACION

En el presente trabajo presentamos todo sobre la sucesión intestada es, pues, la

sucesión hereditaria que se defiere por ministerio de la ley, cuando falta, en todo o

en parte, los herederos testamentarios; es decir, es la sucesión que tiene lugar

siempre que falta el testamento, hablamos desde concepto también las clases de

sucesión mortis causa son fundamentalmente la testada y la intestada. Los

elementos de la sucesión, clases y procesos de sucesión intestada.

Las sucesiones testamentarias detallando y el análisis de todos los temas llegando

a nuestras conclusiones sobre el presente trabajo nos ayudara en nuestra futura

carrera profesional r.
SUCESIÓN INTESTADA

1.-ETIMOLOGÍA

Sucesión viene del latín SUCESIO ONIS = Acción de suceder

SUCCEDERE =Entrar en cabeza de…

-En sentido lato es cuando una persona adquiere derechos de otros

2.- CONCEPTO

SAVIGNI: El Derecho sucesorio es el cambio Meramente subjetivo en una relación

de derecho y tiene dos elementos:

 Es mortis causa, es decir que es un acto jurídico que se produce a causa de

un hecho jurídico natural: La muerte

 Sustituye a una persona en un derecho y obligaciones.

Para otros: El Derecho Sucesorio es aquel conjunto de normas de orden público

que regula las transmisiones patrimoniales de derechos y obligaciones jurídicas

transmisibles de una persona fallecida a favor de otro que vive, sea por disposición

de la ley o por voluntad del

Difunto.

CONCEPTOS GENERALES

SUCESIÓN

Sucesión deriva del latín succesio y significa "entrar una persona o cosa en lugar de

otra" otros autores dicen que el termino sucesión deriva de succesio "acción de
suceder". Es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la

herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte

de una persona.Para savigny sucesión es "el cambio subjetivo en una relación de

derecho "en este concepto se comprende tanto a la sucesión mortis causa como

también a toda aquella en que una persona sustituye a otra en un derecho.

SUCESIÓN EN LA PERSONA Y EN LOS BIENES

SUCESIÓN EN LA PERSONA

En la sucesión en la persona hay confusión de patrimonios del causante y del

sucesor, porque se basa en la teoría patrimonio-personalidad, generando la

responsabilidad ultra vires hereditatis (el heredero sucesor debe pagar las deudas

del causante con su patrimonio) en el sucesor.

SUCESIÓN EN LOS BIENES

En la sucesión en los bienes no hay confusión de patrimonios, es decir el sucesor

paga las deudas del causante con los bienes dejados y hasta donde alcance, jamás

pagara con el sucesor no subentra por lo tanto el continuador de la personalidad en

la relación jurídica del causante. Permanece ajeno a ella, una vez liquidadas las

cargas, recibe los bienes relictos (sobrantes).


ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN

PERSONALES.-Son los sucesores o herederos, que pueden ser llamados por ley

(herederos forzosos) o aquellos que el causante ha designado antes de su muerte, a

estos herederos se llama causa-habientes, eje: hijos o conviviente.

REALES.- Es la herencia o patrimonio que se transmite del causante; la masa o

conjunto de bienes objeto de la sucesión (activo o pasivo).el heredero adquiere el

patrimonio del causante tal cual está al momento del fallecimiento de este ultimo.

FORMALES.- Es el vínculo que une al causante y al sucesor a través de la ley,

contrato o testamento. Están constituidos por: Apertura de la sucesión, vocación del

sucesor y la capacidad de este para poder ser declarado heredero.

NECESARIOS.- Causante es la persona fallecida es importante porque sin ella no

hay transmisión sucesoria.

CLASES DE SUCESIÓN

POR LA FUENTE DE SU LLAMAMIENTO

Muy conocida es la clasificación de la sucesión atendiendo a la fuente de

llamamiento. Si se origina en la ley recibe el nombre de sucesión legal; si proviene

del testamento se la denomina sucesión testamentaria y cuando procede del

acuerdo de dos o más voluntades se la llama sucesión contractual o contratos de

sucesión futura, de esta clasificación provienen las clases de herederos: .Legales

.Testamentarios Contractuales.
SUCESIÓN LEGAL

Llamada también intestada. Transmisión de todos los derechos y obligaciones del

causante a favor de parientes, por el solo mandato de la ley sin que para ello medie

la voluntad del difundo.

SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Aquella en que la vocación sucesoria es determinada por la voluntad del causante,

manteniendo siempre el respeto a la legítima

SUCESIÓN CONTRACTUAL

Acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a transmitir a otra, a su

fallecimiento, parte de su patrimonio o la totalidad de este, si no tiene herederos

forzosos.

MODOS DE SUCEDER

Reales o de atribución troncal.- Tiene en cuenta el parentesco como la raíz

familiar de los bienes. Ejemplo: Los de los López vuelve a los lopes y los de gamarra

a los de gamarra. Personales o subjetivos.- Se ordenan únicamente según la

proximidad del parentesco con el causante. Por Derecho Propio.- O por cabezas,

cuando una persona sucede a otra de manera inmediata y directa Por

Representación.- Los hijos y descendientes representan al modo a recoger la

herencia cuando éstos han fallecido con anterioridad al causante, o han renunciado

o han sido excluidos de ella por estar incursos en alguna de las causales de

indignidad o desheredación. Impedimento natural Impedimento Jurídico.


SUCESIÓN: A TITULO SINGULAR –A TITULO UNIVERSAL

Los modos de adquirir a titulo universal son aquellos que permiten la adquisición de

una universalidad jurídica o de una cuota de ellos.

Se encuentran en esta categoría la tradición de derecho, la sucesión por causa de

muerte y la prescripción adquisitiva, siempre y cuando operen respecto del derecho

real de herencia. La ocupación y la accesión NUNCA operan como modo de adquirir

a titulo universal. Los modos de adquirir a titulo singular son aquellos en virtud del

cual se adquiere un bien determinado. Tienen esta característica singular SIEMPRE

la ocupación y la accesión.

HERENCIA

La herencia es un derecho constitucional, regulado por el código civil que constituye

el patrimonio que se transmite a causa de la muerte de una persona.

Está constituida por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que esa persona

llamada (causante) tenía al momento de su fallecimiento. Mientras la sucesión es

propiamente un acto jurídico, la herencia es un patrimonio.

SUCESORES

El artículo 3262 dice: las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras

personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos a su propio nombre, se

llaman sucesores. Ellas tienen ese carácter, o por ley o por voluntad del individuo en

cuyos casos suceden.


HEREDEROS Y LEGATARIOS

Los beneficiarios de una sucesión son los herederos forzosos y pueden serlo los

legatarios. El código civil señala que los herederos forzosos son los hijos y los

demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge.

Mientras que el legatario es aquella persona a quien por testamento se le deja un

legado es decir, uno o más bienes o derechos determinados. Ahora bien, la persona

que tiene hijos (u otros descendientes) o cónyuge puede disponer libremente hasta

de un tercio de su patrimonio a favor de terceros (legatarios). Si solo tiene padres (u

otros ascendientes), puede disponer libremente de la mitad de su patrimonio a favor

de terceros. Si no hay padres (o ascendientes), ni hijos (o descendientes) ni

cónyuge, pueden disponer a favor de terceros de la integridad de su patrimonio.

ACREEDORES HEREDITARIOS O TESTAMENTARIOS

Según el artículo 1378, pueden votar por la separación de patrimonios para que no

se confundan los bienes del difunto con los de los herederos, con el objeto de

hacerse pago con preferencia a los acreedores de los herederos.

Sujeto activo.- pueden solicitarlo los acreedores hereditarios o testamentarios.

Acreedores hereditarios son aquellos que lo eran en vida del causante; y

testamentarios, aquellos cuyo crédito arranca del testamento.

Sujeto pasivo.- el legitimado pasivo es el heredero.


LA COMUNIDAD HEREDITARIO

Es la situación de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de una

delación (denuncia anónima) conjunta y simultánea a varios herederos que aceptan

la herencia diferida a su favor.

En virtud de esta comunidad y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carácter

universal, el derecho sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de

los coherederos designados. Luego la comunidad hereditaria es una peculiar

situación jurídica en que se encuentran los herederos frente al acervo hereditario.

DONATARIOS

Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de

aceptar una donación sin el consentimiento del otro.

Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la

propiedad de un bien, nadie puede dar por vía de donación, más de lo que puede

disponer por testamento .caduca la donación si el donatario ocasiona

intencionalmente la muerte del causante.


APERTURA DE LA SUCESIÓN

CONCEPTO

La apertura de la sucesión se produce por:

-Muerte del causante - Declaración de muerte presunta.

MOMENTO DE LA APERTURA

Así el artículo 3282 dice que "la sucesión o el derecho hereditario se abren tanto en

las sucesiones legitimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la

sucesión o por la presunción de muerte en los casos prescriptos por la ley". Por la

nota del art.3282 tanto la muerte como la apertura y la transmisión de la herencia se

producen en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo; son

indivisibles. El fallecimiento de una persona es fundamental, porque constituye el

evento principal de esta etapa; la muerte puede ser: a) Real.- por causas naturales

(enfermedad o accidentes) b) Acto Declarativo Judicial.- muerte presunta.El

certificado de defunción es emitido por un oficial de registro civil y constituye la

prueba del fallecimiento del causante. La sucesión se abre en la hora, día, mes, año

de la muerte, lo que permite esclarecer quienes serán las personas llamadas

causahabientes .el art.1000 del código civil, establece que la sucesión de una

persona se abre con la muerte real o presunta.

EFECTOS DE LA APERTURA.-

1) El heredero es propietario de la herencia desde la muerte del causante, aun

cuando fuese incapaz o ignorase que se ha deferido la herencia. 2) El heredero que

sobrevive sólo un instante al difunto, transmite la herencia a sus propios herederos,

que gozan como él la facultad de aceptarla o repudiarla. 3) Si hay pluralidad de


herederos, desde el mismo instante de la muerte se forma la masa hereditaria o

acervo sucesorio, que implica un estado de indivisión hereditaria, y cada una de

ellos tiene, en cuanto a la propiedad y posesión, los mismos derechos que el

causante. Estos derechos cesan con la partición. 4) Los herederos responden las

demandas interpuestas contra el causante, siempre y cuando se hubiese dado la

posesión judicial de la herencia, ya que, en caso contrario, por el art. 3414 se

dispone que «Mientras no esté dada la posesión judicial de la herencia, los

herederos que deben pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que

dependen de la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los

bienes hereditarios. No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u

otros interesados en las sucesión».

CONMORENCIA

Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra

circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se

presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión

alguna de derechos entre ellas, art. (109).

LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIÓN

El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del último domicilio

el autor de la herencia,

Constituyendo el lugar de apertura de la sucesión sin tomar en cuenta la

nacionalidad de los derechos, en caso de que el causante fallezca en el extranjero,

se tendría como su domicilio el ultimo domicilio que el causante tenia dentro de la

república.
TRANSMISIÓN SUCESORIA

Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos obligaciones

que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.

Responsabilidad "intra vires hereditatis".- El heredero responde de las deudas y

cargas de la herencia solo hasta donde los bienes de esta. Incumbe al heredero la

prueba del exceso, salvo cuando exista inventario final. Responsabilidad "ultra vires

hereditatis".- Pierde el beneficio otorgado en el artículo 661° el heredero que:

.Oculta dolosamente bienes hereditarios .Simula deudas o dispone de los dejados

por el causante, en perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesión.

VOCACIÓN HEREDITARIA.- La herencia se atribuye a quienes son llamados a la

adquisición, el llamado puede provenir de la ley (sucesión legítima) o por el

testamento del causante (sucesión testamentaria), lo que los coloca en la condición

de aceptarla o renunciarla , ya que la calidad de heredero no se impone y es

potestativo renunciar o aceptar esa calidad , si el heredero renuncia se considera

que nuca hubo heredero y si es aceptada queda fija la propiedad en la persona del

aceptante desde el día de la apertura de la sucesión. Las condiciones de eficacia de

la vocación hereditaria se refieren a los requisitos impuestos por la ley para que el

llamamiento no esté en contradicción con una norma legal imperativa que prohíba el

llamado. Que la vocación no esté sujeta a una resolución por disposición de la ley o

del causante, lo que somete la eficacia a una condición resolutiva por voluntad del

causante. La vocación puede ser:


Directa: Cuando supone el llamamiento actual y con delación al primer grado del

sucesor.

Indirecta: Supone un llamamiento virtual y que se concretará con la delación así

que no hayan podido heredar los sucesores de primer o preferente grado. Se da

cuando el primer llamado no ha podido o no ha querido heredar, de tal modo que le

sucede otro, la figura es conocida con el nombre de sustitución hereditaria o

testamentaria. Es una cláusula de previsión. Además de dicha figura, la vocación

indirecta también se consigue por el derecho de representación, se regula en las

normas de sucesión intestada, art. 924: "llamase derecho de representación el que

tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que

tendría si viviera o hubiera podido heredar". Supone, por tanto, una excepción a la

forma de suceder intestada, en el sentido de que el pariente más próximo en grado

excluye al más remoto.

Solidaria: Como ya se ha expuesto, la vocación solidaria se da cuando se hace un

llamamiento conjunto a una pluralidad de sucesores del mismo grado, en forma tal

que todos resultan llamados potencialmente al todo la falta de alguno/s de los

designados provoca la expansión de la participación de los restantes en el as

hereditario o en la parte de éste que había sido objeto del llamamiento conjunto. A

dicho efecto se le denomina acrecimiento o derecho de acrecer

DELACIÓN DE LA HERENCIA

De acuerdo con el art.1006, por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la

herencia, pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía. El derecho que

corresponde a un llamado al que se ha hecho el ofrecimiento y puede aceptar (o

repudiar), pero aún no lo ha hecho, no es un derecho sobre la herencia adquirida (la


adquisición presupone precisamente la aceptación), sino el derecho a adquirirla .

Éste se encuentra en el patrimonio del heredero, que, en consecuencia, tiene el

derecho de transmitirlo. Si el heredero/s lo ejercita, adquiere la herencia a que

estaba llamado el causante.

EXISTENCIA

La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto, es separarse

completamente de su madre.

La ley protege la vida del que está por nacer. El juez por consecuencia, tomara, a

petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan

convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de

algún modo peligra.

Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si

hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectué .y si

el nacimiento constituye un principio de existencia, entrara el recién nacido en el

goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron.

ACCIÓN PETITORIA DE HERENCIA

Esta normada en el artículo 664, que de acuerdo a la redacción modificada por el

vigente Código Procesal Civil, prescribe que el derecho de petición de herencia

corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen,

y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a titulo sucesorio, para excluirlo

o para concurrir con él.

Agrega que dicha pretensión puede acumularse la de declarar heredero al

peticionaste si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera


que con ella se han preterido sus derechos; así como la imprescriptibilidad de la

acción y su tramitación como proceso de conocimiento.

Es aquella acción que el heredero dirige contra otro heredero para concurrir con él,

en este supuesto, el demandado podría tratarse de un coheredero; o para excluirlo,

si tuviese mejor derecho, aquí se trataría de un heredero aparente.

La acción petitoria es una acción que se dirige contra los herederos aunque haya

una resolución judicial de declaratoria de herederos que no comprenda al

peticionante, y está referida a todo el patrimonio hereditario. Por lo tanto, tanto el

demandante como el demandado deben ser herederos.

Para que la acción de petición de herencia pueda tener como fin la exclusión del

heredero poseedor de los bienes de la herencia, el peticionante debe tener mejor

título para heredar que el demandado. Entonces, en este caso no habría una

situación de copropiedad ya que las partes no serían coherederos, sino más bien el

demandante sería el verdadero sucesor, y el demandado el sucesor aparente.

Por otro lado cabe resaltar que a la acción de petición de herencia es aplicable

también lo dispuesto por el artículo 666º del Código Civil, referida a la enajenación

de un bien hereditario, que expresa: "El poseedor de buena fe que hubiere

enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se le

adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo.

En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el

valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere

ocasionado".
Naturaleza jurídica Esencialmente es una acción real basada en los derechos de

propiedad y posesión de bienes, los cuales constituyen su objeto. Es inherente a la

condición de heredero y se tramita como proceso de conocimiento, siendo

imprescriptible.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PETITORIA

Existe una petición de herencia, a diferencia de la acción reivindicatoria que es res

singular, la petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia. Por ello, es una

acción sui generis que no encaja propiamente dentro del concepto estricto de la

acción real, dado que no tiene como sustrato un bien corporal determinado. Es una

acción universal que persigue el reconocimiento de la condición de heredero y, como

consecuencia de ello, reivindicar los derechos hereditarios.

Corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le

pertenecen, contra quien los posea en todo o en parte a título sucesorio, esta última

expresión difiere de la del texto original del Código Civil, que se refería al título de

heredero. La actual es más propia pues incluye a los legatarios, pudiendo darse el

caso, como se ha señalado, de una persona que disponga de sus bienes en

legados, afectando a sus herederos forzosos. Ambas partes deben ser sucesores

del causante: demandante y demandado. Esta es la nota distintiva fundamental con

la acción reivindicatoria.

Puede haber exclusión o concurrencia, en este caso como se trata de los dos

supuestos:
Que el actor concurra con el reo en la herencia, por tener igual derecho a suceder,

o porque la ley determina su participación conjunta. En este caso, es de aplicación lo

dispuesto en el articulom844, que determina que si hay varios herederos, cada uno

de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la cuota que

tenga derecho a heredar. Por lo tanto, tienen la condición de copropietarios, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 985, ninguno de ellos ni sus sucesores

pueden adquirir los bienes comunes, siendo imprescriptible la acción de

participación. A este respecto, hay una innovación importante en el actual Código,

pues el derogado establecía una excepción en su artículo 874, señalando que los

herederos del condominio (copropietario) podían adquirir por prescripción los bienes

comunes cuando los poseían por un plazo de veinte años desde la muerte del

causante.

Que el demandante tenga mejor derecho para heredar que el demandado,

excluyéndolo. En este caso, el primero es el heredero verdadero y el segundo el

sucesor aparente. No son, coherederos y, por ende, tampoco copropietarios.

Acumulación de acciones, la nueva redacción del artículo 664 menciona

expresamente algo que estaba implícito: la facultad del accionante de demandar

acumulativamente que se declare heredero, en caso que medie una declaración de

herederos que no lo incluya. Inclusive para que proceda la petición de herencia, el

actor debe necesariamente solicitar, que se le declare heredero; pues es solamente

si procede esta segunda petición que podrá declararse fundada la primera.

Esta acción es imprescriptible, este enunciado es innecesario, en el primer

supuesto, al ser los herederos copropietarios, no pueden adquirir por prescripción

los bienes comunes, siendo la acción de participación imprescriptible. En el segundo


supuesto, si bien no tienen esta condición, el heredero verdadero está reivindicando

la herencia de su propiedad frente al heredero aparente, y la acción reivindicatoria

es imprescriptible, por disposición del artículo 927.

Se le aplica lo señalado en el artículo 666º, se analiza al tratar la acción

reivindicatoria, y que a la letra dice: "El poseedor de buena fe que hubiese

enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se le

adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el

poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus

frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".

ACCIÓN REIVINDICATORIA DE HERENCIA

Es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe,

adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título particular oneroso

celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos.

Está referida a la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, que es tratada en el

artículo 665º del Código, que señala: " La acción reivindicatoria procede contra el

tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a

título oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos.

Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume si, antes de

la celebración del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro

respectivo, el título que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio

a su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los

derechos inscritos.
En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien

heredado contra quien lo posea a título gratuito o sin título".

La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio dejado

por el causante, o sólo a una cuota del mismo. en la acción reivindicatoria el actor

alega y deberá probar su derecho de propiedad y que, por tanto, le corresponde la

posesión del bien materia de la reivindicación; posesión que la tiene indebidamente

el demandado, partiendo de lo dispuesto en el artículo 880º del Código Civil que

señala que a todo propietario le corresponde poseer.

Esta acción reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor

aparente o del coheredero o de un tercero. En este caso se norma el supuesto del

adquirente de mala fe y a título oneroso y, el del adquirente a título gratuito, con

buena o mala fe. El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra normado, ya

que no procede contra él la acción, que en realidad debería dirigirse contra el

vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artículo 665º concuerda con lo

expresado en el artículo 666º y observamos los siguientes presupuestos:

El adquiriente a título oneroso de mala fe queda obligado a entregar al heredero

verdadero el bien y los frutos percibidos, así como a indemnizarlo.

El adquiriente a título gratuito de buena fe queda obligado sólo a restituir el bien.

El adquiriente a título gratuito de mala fe queda obligado a la restitución del bien, a

la devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización.

El adquiriente a título oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando

obligado sólo a pagar el saldo del precio, si hubiere, al heredero verdadero.


El articulo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe del

adquiriente se presume si antes de la celebración del contrato hubiera estado

debidamente inscrito, en el registro respectivo, él título que amparaba al heredero

aparente y la transmisión de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni

medida precautoria que afecte los derechos inscritos. Estas condiciones a favor de

la presunción de buena fe no significan que de no presentarse se establezcan la

existencia de mala fe. No solo en ese3 caso se presume la buena fe. Esta es una

presunción general que opera siempre, salvo prueba en contrario, o cuando el bien

se encuentra inscrito a nombre de otra persona, tal como lo dispone el artículo 914.

Mientras la buena fe se presume, la mala fe debe probarse. En todo caso, debió

legislarse cuando, excepcionalmente en la situación planteada, no puede presumirse

la buena fe, conforme a la regla citada establecida en el Libro de los Derechos

Reales. El enunciado de la segunda parte del artículo 666, que dice que en todos los

caso el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y

de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado, redunda lo

expresado en el artículo 910 y el artículo 1969, siendo, por lo tanto, superfluo.

Corrientes que ayudaron a la sistematización de la acción petitoria y reivindicatoria

en nuestro ordenamiento civil.

Existen dos corrientes en relación a la forma como debe estar legislada la acción

para recuperar bienes hereditarios, dichas corrientes son:


a. La Teoría de la Unidad.- Consiste en que genéricamente existe una acción de

reivindicación sucesoria, por la cual el heredero pide lo que le corresponde. Ésta es

la tesis que fue recogida por nuestro Código Civil anterior, ya derogado.

b. La Teoría de la Dualidad.- Teoría reconocida por la doctrina nacional y los

tratadistas modernos, que fue adoptada por los legisladores de 1984 para la

elaboración de nuestro actual Código Civil.

Esta teoría se refiere a la recuperación del patrimonio hereditario, en razón al

vínculo, conexión con la sucesión que tienen los sujetos que participan en la acción

petitoria y el carácter ajeno a la misma por parte de una de las partes que participa

en el proceso de acción reivindicatoria.

Se podría decir que se tratan de dos acciones distintas pero con afinidades en

ciertos aspectos.
SUCESION TESTAMENTARIA

EL TESTAMENTO

En el testamento si dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al tercero

a quien el causante designó como sucesor, al que instituyó por testamento, a

diferencia de caso en que no hay testamento en que inevitablemente la mayor parte

de la herencia pasa a los herederos forzosos y sólo la parte de libre disposición

puede ser deferida a la persona designada por el testador.

La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante tiene

libre disposición sobre el total de los bienes, lo que indica que el Código concilia el

principio de la libre disposición con el de la herencia deferida por ley, la herencia de

libre disposición limitada en la primera hipótesis con la disposición total en la

segunda, que se defiere únicamente por actos de voluntad, sucesión testamentaria,

que es lo que vamos a estudiar.

No hay otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se le

puede deferir por otro acto jurídico como el contrato por ejemplo, porque el Código

excluye esta posibilidad en el artículo 1338 cuando dice:

"Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona

que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora" [Art. 1405 del C.C. de 1984].

El Código peruano como todos los Códigos modernos dijimos, concilia los dos

principios: el de la sucesión legal y el de la libre disposición.

Ahora bien, por un acto de la voluntad del testador, en nuestros días, se puede

deferir la herencia a un tercero. Anteriormente en el Derecho Romano sólo existía la

herencia legal, basada en relaciones familiares, pues los vínculos de sangre creaban
la herencia y no se consentía que el causante la diera a otro que no estuviera

relacionado por vínculos de sangre. Pero más tarde se establece el principio de que

debía respetarse la voluntad del causante y permitir que dispusiera libremente de

sus bienes. Ya desde las Siete Partidas se consideraban ambos principios, que son

los consolidados también, en el Código Civil peruano.

FORMALIDADES DEL TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA

Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son:

1.- Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador, el

notario y dos testigos hábiles.

2.- Que el testador exprese por si mismo su voluntad, dictando su testamento al

notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.

3.- Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de

escrituras públicas.

4.- Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los

testigos y el notario.

5.- Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario, el testador o el

testigo testamentario que este elija.

6.- Que durante la lectura, al fin de cada clausula, se verifique, viendo y oyendo al

testador, si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad.

7.- Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura, pueda

hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.


8.- Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto.

TESTAMENTO CERRADO

Es el que el testador presenta al escribano en pliego cerrado, en presencia de

testigos, manifestando que éste contiene su testamento, redactándose en su

cubierta un acta que hace constar esa expresión. Constituye un instrumento público.

Es también llamado místico, es también secreto ya que la voluntad del testador se

encierra bajo la cubierta que ha de abrirse a su muerte. En cuanto a la capacidad

para otorgar el testamento cerrado, existen ciertas limitaciones. Es necesario que el

testador sepa leer y que tenga la plena seguridad de que el contenido del pliego

constituye su genuina voluntad.

El sordo puede otorgar testamento cerrado. El ciego, siempre y cuando lea y se

redacte en escritura Braile. En cuanto a los mudos, el art. 3668 dispone: "El que

sepa escribir aunque no pueda hablar, puede otorgar testamento cerrado".

En este supuesto, su incapacidad la reemplaza con la aptitud de escribir, debiendo

redactar el testamento de puño y letra como lo establece el precepto mentado.

El testamento cerrado puede quedar en poder del escribano o del testador, ya que

no se establece en ninguna norma. En el caso de que el testador dejase en depósito

o custodia el testamento en poder del escribano, éste está obligado cuando muera el

testador, a ponerlo en noticias de las personas interesadas, siendo responsable de

los daños y perjuicios que su omisión les ocasione (art. 3671).

El testamento se entrega ya cerrado al escribano en presencia de testigos, por lo

que el acta no da fe acerca del contenido del sobre o pliego, sino sólo de las
declaraciones del testador que afirma que dicho sobre o pliego contiene su

testamento. Una vez abierto deberá ser protocolizado para adquirir el carácter de

instrumento público.

PERSONAS IMPEDIDAS DE SER TESTIGOS TESTAMENTARIOS

1.- Los que son incapaces de otorgar testamento.

2.- Los sordos, los ciegos y los mudos.

3.- Los analfabetos.

4.- Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus

cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.

5.- Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el

inciso anterior.

6.- Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la

declaración testamentaria.

7.- El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad

o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios.

8.- Los cónyuges en un mismo testamento.


TESTAMENTO OLÓGRAFO

Art. 3639: "el testamento ológrafo para ser válido en cuanto a sus formas, debe ser

escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador.

La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su sentido”. Constituye la

forma más simple de testar, ya que el otorgante puede redactarlo en el momento

más conveniente, y sus previsiones permanecen en secreto. Puede ser redactado

en cualquier idioma. De acuerdo a los artículos 3639 y 3640, no debe haber

intervención de extraños en el acto. El testamento ológrafo debe ser un acto

separado de otros escritos y en que el testador acostumbra escribir por expresas

que sean con respecto a la disposición de los bienes, no pueden formar un

testamento ológrafo (art. 3648).

TESTAMENTO MILITAR

En el derecho romano, los milites gozaban de un fuero particular que les permitía

testar bajo determinadas formas. En el derecho moderno, el testamento militar no

conserva ese carácter, y sólo se autoriza esa forma testamentaria en caso de guerra

(art. 3672).Se requiere que el militar integre una expedición militar, o en una plaza

sitiada, o en un cuartel o guarnición fuera del territorio de la República, y asimismo,

los voluntarios, rehenes o prisioneros, los cirujanos militares, el cuerpo de

intendencia, los capellanes, los vivanderos, los hombres de ciencia agregados a la

expedición, y los demás individuos que van acompañando o sirviendo a dichas

personas, podrán testar ante un oficial que tenga a lo menos el grado de capitán, o

ante un intendente del ejército, o ante el auditor general y dos testigos.


Si el testador estuviese enfermo o herido, podrá testar ante el capellán o médico o

cirujano que lo asista, y, hallándose en un destacamento, ante el oficial del que

depende, aunque sea de grado inferior al de capitán. El testamento debe designar

lugar y fecha en que se hace. Contempla las hostilidades con el extranjero y guerra

civil.

El testamento militar otorgado en cualquiera de las circunstancias que autorizan a

testar de esta forma, caduca de pleno derecho si el testador sobrevive después de

los noventa días siguientes a aquel en que hubiesen cesado, a su respecto, las

circunstancias del art. 3672. En caso contrario, el testamento valdrá como si hubiese

sido otorgado en la forma ordinaria.

Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho,

conforme a las Convenciones Internacionales.

TESTAMENTO MARÍTIMO

Es el que se permite otorgar a bordo de un barco, sea de guerra o mercante bajo la

bandera Argentina, navegue por mar o fluvialmente, y sin que el embarcado deba

pertenecer a su dotación. Debe otorgarse durante la navegación, ya que no se

reputará hecho en el mar, si en la época que se otorgó se hallaba el buque en puerto

en donde hubiese cónsul de la República (art. 3685).

En buque de guerra actuará como autorizante el comandante, en buque mercante,

se hará ante el capitán, su segundo o el piloto. Requiere la presencia de tres

testigos. El testamento será custodiado entre los papeles más importantes del

buque, y se hará mención de él en el diario de navegación (art. 3680).


El art. 3681 dispone: "Si el buque, antes de volver a la República, arribare a un

puerto extranjero en que haya un agente diplomático o un cónsul argentino, el

comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento, y el agente lo

remitirá al Ministerio de Marina, para los efectos que se ha dispuesto respecto al

testamento militar. Si el buque volviese a la República, lo entregará al capitán del

puerto, para que lo remita a iguales efectos al Ministerio de Marina.".

Tendrá validez sólo cuando el testador hubiese fallecido antes de desembarcar o

dentro de los noventa días siguientes al desembarco, el cual no se considerará el

bajar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque.

FORMALIDADES DEL TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento

ante el agente consular del Perú, por escritura pública o cerrado, según lo dispuesto

en los artículos 696 a 703 respectivamente. En estos casos aquel cumplirá la función

de notario público. Puede también otorgar testamento ológrafo, que será válido en el

Perú, aunque la ley del respectivo país no admite esta clase de testamento.

EL DERECHO DE HABITACIÓN PARA EL CÓNYUGE

En nuestra legislación nacional, se advierte desde sus inicios que no se

consideraba al cónyuge supérstite como un heredero, haciendo inclusive una

discriminación entre el viudo y la viuda. Por ejemplo en el Código Civil de 1852 se

hacía distinción entre la viuda y el viudo. El cónyuge supérstite fue considerado

como un heredero legal, que era llamado a la sucesión sólo después de los
hermanos del causante, tenía en ciertos casos el derecho a la cuarta conyugal, pero

estaba severamente condicionada, sólo recibía la cuarta parte de la herencia si no

tenía como subsistir. Era un derecho condicionado, por ejemplo el artículo 918 de

dicho cuerpo legal establecía que "La viuda que carece de los necesario para

subsistir, heredará la cuarta parte de los bienes del marido que ha muerto con

testamento o sin él. El viudo tiene el mismo derecho a la cuarta parte de los bienes

de su mujer, cuando, a más de carecer de lo necesario para vivir, queda inválido o

habitualmente enfermo, o en una edad mayor de sesenta años"

En el Código Civil de 1936, aquí el cónyuge sobreviviente fue considerado como un

heredero legitimario; sin embargo presentaba un grave problema: confundía

injustificablemente los derechos de legítima con los derechos de gananciales

haciendo depender el uno del otro para su obtención, no correspondiendo de esta

manera a una verdadera asignación hereditaria forzosa que debe ser autónoma e

intangible, perjudicando de ésta manera al cónyuge supérstite. En este código el

cónyuge sobreviviente era considerado un heredero de cuarto orden, después de los

ascendientes y hermanos del cónyuge premuerto (artículo 760).

El actual código de 1984 tratando de superar los problemas advertidos en los

códigos anteriores, legisló en lo referente a la legítima y a la sociedad de

gananciales, estableciendo específicamente que son dos derechos independientes

(Art. 730). Asimismo el artículo 822 de nuestro Código Civil precisa que el cónyuge

supérstite que concurre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda

una parte igual a la de un hijo, artículo que para nosotros no representa controversia

alguna.
Sin embargo siguiendo con la tendencia, del derecho comparado, de fortalecer

cada vez más los derechos hereditarios del cónyuge superviviente, nuestro actual

código otorga al viudo un derecho opcional y especial, el derecho de habitación

vitalicio y gratuito sobre la casa en que existió el hogar conyugal, es decir donde

vivió el matrimonio, previstos en los artículos 731 y 732; este derecho de habitación

no tenía antecedente alguno en nuestra legislación, pero si con antecedentes en el

Código Civil argentino (por primera vez en 1974) y en el Código Civil italiano (por

primera vez en 1975).

Sin embargo consideramos que en el actual Código Civil existe un gran problema

en lo que se refiere al derecho de habitación del cónyuge supérstite. Del artículo 731

se observa que el objetivo no es otorgar el derecho de habitación (sobre la casa

habitación que fue el hogar de los cónyuges) sino, y esto es exacto, es adjudicar a

favor del cónyuge dicha casa-habitación pero a cambio de sus derechos que le

corresponden por legítima y por gananciales. Del artículo se observa que el viudo

podrá ejercer su derecho de habitación únicamente cuando el monto de sus

derechos por legítima y gananciales sean menores al valor de la casa-habitación.

Dicho derecho recae sobre la diferencia que existe entre dichos derechos (legítimos

y gananciales) y la casa habitación. Lo que quiere decir que si el cónyuge

sobreviviente desea continuar viviendo en la casa habitación (que fue el hogar

conyugal donde compartió muchos años con el premuerto y que posiblemente

compró o construyó) tendrá que invertir necesariamente todo lo que le corresponde

por legítima y todo lo que le corresponde por gananciales y con esto comprar dicho

inmueble. Resulta evidente que al haber agotado el cónyuge sobreviviente toda su

legítima, deberá ser excluida de la repartición de los demás bienes dejados por el

causante, como así lo precisa el último párrafo del controvertido artículo 731.
Se advierte muy claramente que el objetivo, la finalidad y la ratio legis del artículo

731 no es el de otorgar un derecho de habitación al cónyuge supérstite sino el de

transferir en propiedad la casa-habitación a cambio de todos sus derechos de

legítima más sus derechos por gananciales. Quiere decir que el viudo será

propietario de la casa hasta donde alcancen sus derechos por concepto de legitima

y gananciales, y sobre la diferencia, aparentemente, serán nudos propietarios los

demás herederos. Este objetivo de la norma dista mucho y es diferente de la

finalidad que encontramos en el código civil italiano y en el argentino (los mismos

que sirvieron de inspiración al ponente) en cuanto el derecho de habitación por que

en éstas legislaciones el objetivo si es otorgar un derecho de habitación (y no el de

transferir la propiedad) al cónyuge supérstite.

INSTITUCION Y SUSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS

La institución de henderos es el nombramiento que hace el testador para designar

a sus herederos o legatarios. Para cual se exige dos requisitos, que recaiga en

persona cierta y hecha únicamente por testamento de forma clara y precisa, en el

caso que no revista en estos requisitos será declarada nula.

A diferencia de herederos forzosos se hará en forma simple y absoluta, donde el

testador no puede poner condiciones ni modalidades, es mas no se requiere de la

exposición de máximos motivos ya que su asignación es por mandato legal y no a la

voluntad del testador .En caso que el causante no tenga herederos forzosos tiene la

elección de instituir uno o más herederos voluntarios, señalando la parte de la

herencia que asigna a cada uno de no ser así sucederán en partes iguales.
La institución de legatarios.- debe ser hecha solo en testamento, recae en persona

cierta y a título particular, se limita a determinados bienes o a una parte de ellos, el

derecho de los legatarios es con cargo a la cuota de libre disposición.

Es decir podrá recaer sobre la tercera parte o la mitad de la herencia según sea el

caso dependerá de la existencia de sus herederos forzosos

Designación de herederos ha recaído en personas jurídicas o sobre el concebido a

condición que nazca vivo.

Herederos legales.- Es el caso que el testador carezca de herederos forzosos y

herederos voluntarios y dispone en legado de solo parte de sus bienes, siendo una

sucesión mixta parte testada y parte intestada.

Los herederos forzosos son aquellos herederos legales que la ley ampara con

derecho a legitima mientras que los herederos voluntarios son los que suceden por

institución expresa del testador y puede estar sujeto a condiciones y cargos no

contrarios a la ley y a las buenas costumbres.

Sustitución de herederos y legatarios.-Es la facultad que tiene el testador de

nombrar a una persona para que reciba lo que deja a un heredero voluntario o

legatario sustituto para evitar que el instituto muera antes del testador o que

renuncie. A la herencia o legado o que los pierda pro indignidad.

Quedan sujetos a las mismas condiciones y cargos Pero a diferencia de los

voluntarios los legatarios sustitutos están sujetos a condiciones o a menos que el

testador disponga lo contrario.


DESHEREDACIÓN

La desheredación consiste en excluir de la herencia a un heredero forzoso, hecha

en el testamento por el causante, en virtud de haber incurrido aquel en alguna

causal taxativamente enunciada en la ley. Sus requisitos son:

Las únicas causales aptas para desheredar son las que indica ley; otras causales -

por más graves que sean- no permiten desheredar (ver el art. 3744).

El fundamento de la desheredación mantener la organización de la familia. La

desheredación recae sólo sobre herederos forzosos (ascendientes y descendientes).

No opera de pleno derecho, por lo cual es indispensable probar en juicio la

existencia de la causal por la que se deshereda, para que el juez dicte sentencia de

desheredación. Mientras no exista dicha sentencia, seguirá siendo heredero y serán

válidos los acto que lleve a cabo, pero si luego se dicta sentencia desheredándolo

deberá devolver los bienes.

Las causas o motivos por el cual un ascendiente puede desheredar a un

descendiente son los siguientes (conforme al art. 3647):

1) El padre puede desheredar a su hijo, cuando éste pone las manos sobre su

ascendiente. Talel caso de la persona que le pega a su pagre o a sus abuelos.

2) Cuando existió tentativa de homicidio.

La tentativa debe haber sido dolosa; se incluye al cómplice y al instigador. El perdón

otorgado al ofendido en sede penal no justifica la liberación de desheredación.

3) Acusación de delito que pueda infligir al causante una pena de reclusión o prisión

mayor de 5 años. La causal se refiere al caso de que el descendiente acuse al


ascendiente por un delito que lleve 5 años de prisión o más, o de trabajos forzados.

Se requiere acusación, no bastando una simple denuncia.

El Código establece que pueden ser desheredados los herederos forzosos (art.

3744). No se hace mención a si puede ser desheredado el cónyuge. Parte de la

doctrina dice que ello se debe a un olvido de Vélez; otros dicen que no fue un olvido

ya que el cónyuge pierde la vocación sucesoria por causales propias. De cualquier

manera, los autores se enrolan en alguna de estas soluciones:

a) el cónyuge puede ser desheredado, y las causas son aquellas por las que un

ascendiente puede desheredar a un descendiente.

b) el cónyuge no puede ser desheredado, porque el Código Civil no lo enuncia como

sujeto pasivo de la causal de desheredación.

3) Se debe mantener el criterio de interpretación restrictiva, o sea que, no se puede

desheredar al cónyuge por las causales en que el ascendiente puede desheredar al

descendiente.

LEGADOS

Facultad de disponer por legado

El testador puede disponer como acto de liberalidad y a titulo de legado, de uno o

más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre

disposición.
Invalidez del legado

No es válido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del

testador al tiempo de su muerte.

Legado de bien parcialmente ajeno

El legado de un bien que pertenece al testador solo en parte o sobre el cual este

tiene otro derecho, es válido en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al

testador.

Legado de crédito y condonación de deuda

El legado de un crédito tiene efecto solo en cuanto a la parte del mismo que

subsiste en el momento de la muerte del testador.

El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de

apertura de la sucesión.

Legado de predio

Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el

testador haya agregado después del testamento no forman parte del legado, salvo

las mejoras introducidas en el inmueble, cualquiera que fuese su clase.

Legado en dinero

El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la

herencia.
Reducción del legado

Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, estos se

reducen a prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que deben

ser pagados.

Cuarta falcidia

Es el derecho que tiene el heredero de quedarse con la cuarta parte de la masa

hereditaria, por ejemplo cuando una propiedad esta está desmedidamente gravada

(hipoteca, prenda, fianza).

Es decir que el causante que en vida hipoteco su propiedad por un valor superior al

que realmente vale, al sucederle su heredero, este ya no tendrá la posibilidad de

tomar posesión de la herencia para su uso ya que el acreedor del causante la

tomara en pago de la deuda, la cuarta falcidia le permite al heredero quedarse con la

cuarta parte de la herencia que está desmedidamente grabada.

CADUCIDAD DEL LEGADO

1.- Si el legatario muere antes que el testador.

2.- Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa.

3.- Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero.

DERECHO DE ACRECER

Derecho de acrecer entre coherederos: Si varios herederos son instituidos en la

totalidad de los bienes sin determinación de partes o en partes iguales y alguno de

ellos no quiere o no puede recibir la suya, esta acrece las de los de mas, salvo el

derecho de representación.
Derecho de acrecer entre colegatarios: Cuando un mismo bien es legado a varias

personas, sin determinación de partes y alguna de ellas no quiera o no pueda recibir

la que le corresponde, esta acrecerá las partes de los demás.

Reintegro del legado a la masa hereditaria: El legado se reintegra a la masa

hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa, o cuando el legatario no

puede o no quiere recibirlo.

Improcedencia del derecho a acrecer

El derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad

diversa del testador.

ALBACEAS

Nombramiento de albacea: El testador puede encomendar a una o varias

personas,

a quienes se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de

sus disposiciones de última voluntad.

Formalidad del nombramiento

El nombramiento de albacea debe constar en testamento.

Pluralidad de albaceas

Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo

conjuntamente, vale lo que todos hagan o lo que haga uno de ellos autorizado por

los demás. En caso de desacuerdo vale lo que decide la mayoría.


Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea

Si el testador no dispone que los albaceas actúen conjuntamente, ni les atribuye

funciones específicas a cada uno de ellos, desempeñaran el cargo sucesivamente,

unos a falta de otros, en el orden en que se les ha designado.

Albaceazgo por personas jurídicas Pueden ser albaceas las personas jurídicas

autorizadas por ley o por su estatuto.

Excusa y renuncia del albacea El albacea puede excusarse de aceptar el cargo,

pero si lo hubiera aceptado, no podrá renunciarlo sino por justa causa, a juicio del

juez.

Plazo para aceptación del cargo

Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda

conocer de la sucesión, a solicitud de parte interesada, le señalara un plazo

prudencial para la aceptación, transcurrido el cual se tendrá por rehusado.

OBLIGACIONES DEL ALBACEA

Son obligaciones del albacea:

1.- Atender a la inhumación del cadáver del testador o a su incineración si este lo

hubiera dispuesto así.

2.- Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes

hereditarios.
3.- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citación

de los herederos, legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.

4.- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el

testador, hasta que sean entregados a los herederos o legatarios, salvo disposición

diversa del testador.

5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.

6.- Pagar o entregar los legados.

7.- Vender los bienes hereditarios con autorización expresa del testador, o de los

herederos, o del juez, en cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la

herencia y los legados.

8.- Procurar la división y partición de la herencia.

9.- Cumplir los encargos especiales del testador.

10.- Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnación que se

promueva, sin perjuicio del apersonamiento que, en tal caso, corresponde a los

herederos.

CARÁCTER PERSONAL DEL CARGO

El albaceazgo es indelegable; pero pueden ejercerse en casos justificados algunas

funciones mediante representantes, bajo las órdenes y responsabilidad del albacea.


Albacea dativo

Si el testador no hubiera designado albacea o si el nombrado no puede o no quiere

desempeñar el cargo, sus atribuciones serán ejercidas por los herederos, y si no

están de acuerdo, deberán pedir al juez el nombramiento de albacea dativo.

Remuneración del albacea

El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad.

La remuneración no será mayor del cuatro por ciento de la masa liquida.

En defecto de la determinación de la remuneración por el testador, lo hará el juez,

quien también señalara la del albacea dativo.

Rendición de cuenta del albacea

Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los sesenta días de

terminado el albaceazgo, el albacea debe presentar a los sucesores un informe

escrito de su gestión También cumplirá este deber durante el ejercicio del cargo, con

frecuencia no inferior a seis meses, cuando lo ordene el Juez Civil a pedido de

cualquier sucesor.

El informe y las cuentas se entienden aprobados si dentro del plazo de caducidad

de sesenta días de presentados no se solicita judicialmente su desaprobación, como

proceso de conocimiento.

Remoción del albacea

Puede solicitarse, como proceso sumarísimo, la remoción del albacea que no ha

empezado la facción de inventarios dentro de los noventa días de la muerte del

testador, o de protocolizado el testamento, o de su nombramiento judicial, lo que


corresponda, o dentro de los treinta días de haber sido requerido notarialmente con

tal objeto por los sucesores.

Cese del cargo del albacea

El cargo de albacea termina:

1.- Por haber transcurrido dos años desde su aceptación, salvo el mayor plazo que

señale el testador, o que conceda el juez con acuerdo de la mayoría de los

herederos.

2.- Por haber concluido sus funciones.

3.- Por renuncia con aprobación judicial.

4.- Por incapacidad legal o física que impida el desempeño de la función.

5.- Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada.

6.- Por muerte, desaparición o declaración de ausencia.

Obligación de albacea de cumplir con la voluntad del testador

El albacea está facultado durante el ejercicio de su cargo y en cualquier tiempo

después de haberlo ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del testador.

Carece de esta facultad el que ceso por renuncia o por haber sido removido del

cargo.

REVOCACION DE TESTAMENTOS

El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones

testamentarias.
FORMA DE REVOCAR

La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus

disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera que sea su

forma.

Reviviscencia de testamento anterior

Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior,

reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad

contraria.

Revocación parcial de testamento

El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior, subsiste

en las disposiciones compatibles con las de este último.

Revocación del testamento cerrado

El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del

notario.

Validez del testamento cerrado como ológrafo

El testamento cerrado vale como ológrafo si se conserva el pliego interior y este

reúne las formalidades señaladas.

Revocación de testamento ológrafo

El testamento ológrafo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza

de cualquier otra manera.


CADUCIDAD DE TESTAMENTOS

El testamento caduca, en cuanto a la institución de heredero:

1.- Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgo el testamento

y que vivan; o que estén concebidos al momento de su muerte, a condición de que

nazcan vivos.

2.- Si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar

representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la

separación judicial por culpa propia o el divorcio.

3.- Si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por

desheredación, sin dejar descendientes que puedan representarlo.

PRETERICION DE HEREDERO FORZOSO

La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de herederos

en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos.

Luego de haber sido pagada esta, la porción disponible pertenece a quienes

hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de

legatarios.

NULIDAD DE TESTAMENTOS

Es nulo el testamento otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores

enfermos mentales
LA SUCESION INTESTADA ( RAE )

Debemos diferenciar dos tipos de sucesión:

 Mortis causa. Expresión que significa «por causa de muerte» o «a causa de

la muerte». En Derecho se usa este término para referirse a aquellos actos

jurídicos que se producen o tienen efecto a partir del fallecimiento de una

persona.

El ejemplo típico de actos “mortis causa” en materia de sucesiones, es una

herencia o legado. Los efectos jurídicos de la sucesión se materializan cuando

fallece el causante

 Inter vivos. Expresión que se utiliza en derecho para referirse a aquellos

actos jurídicos que se producen entre personas vivas.

El ejemplo típico de actos “inter vivos” es la donación de bienes muebles o

inmuebles que se hace en vida.

Por lo que la sucesión tiene lugar mortis causa a diferencia de la donación que el

objeto son los incrementos patrimoniales inter vivos.

Según el art. 658 del Código Civil podemos distinguir entre: sucesión

testamentaria (la realizada voluntariamente) y la sucesión intestada (en defecto de

un testamento valido).
¿Cómo sabemos si se ha hecho testamento?

En primer lugar hemos de decir que todo testamento tiene que estar comunicado

al Registro General de Actos de Última Voluntad por el Notario autorizado. Por lo

que, una vez transcurridos 15 días hábiles a partir de la fecha de fallecimiento

podremos acudir a este Registro para comprobar la existencia del testamento.

En el Registro General de Actos Última Voluntad podremos conocer:

 el nombre del testador,

 el lugar de otorgamiento,

 la fecha de otorgamiento y

 el nombre del Notario

Pero puede darse el caso de que una persona haya fallecido y no haya

otorgado testamento. O en su defecto que el testamento que hizo sea nulo o se

haya anulado. En este caso tiene lugar la llamada sucesión intestada o «ab

intestato».

En estos casos como después veremos es la ley la que establece qué parientes

heredan, en qué orden y proporción.

A estas personas que heredan se les llama «herederos legales» y se les debe de

diferenciar de los legitimarios.

Es importante sabes que si no existe testamento o este ha sido nulo es

imprescindible determinar quienes van a ser los herederos. Y en casos extremos

hereda el Estado o, en su caso, una Comunidad Autónoma.


Pero centrémonos en los casos en que en la sucesión no hay testamento.

¿Cuándo tiene lugar la sucesión intestada?

Dentro la denominación de sucesión intestada nos podemos ver ante las siguientes

situaciones:

1. La persona que fallezca no ha dispuesto en testamento de todos sus

bienes.

2. Cuando una persona fallece sin testamento.

El primer caso que nos planteamos es cuando una persona fallece y da lugar a

una sucesión mixta. Esto ocurre cuando el testamento no contiene institución de

heredero en todo o en parte de los bienes. En este caso la sucesión legítima solo

corresponderá a los bienes que no ha dispuesto en el testamento.

El segundo caso que se plantea es cuando una persona fallece sin disponer de

testamento alguno, entonces será la ley quien denomine a los herederos legales.

Veamos que sucede cuando no hay testamento…

¿Qué proceso se sigue para heredar?

En la sucesión intestada se realiza un llamamiento a la herencia determinado por la

Ley.

Para que sea efectivo dicho llamamiento se requiere bien de una declaración

notarial o judicial, es decir, con una declaración de herederos «ab

intestato» tramitada en acta notarial o mediante un juicio declarativo

correspondiente a la jurisdicción contenciosa, respectivamente.


La declaración de herederos «ab intestato» vía notarial la puede solicitar

cualquier persona que tenga derecho a la sucesión y la pareja de hecho.

Y tal vez te preguntes…

¿Cuál es el orden en la sucesión intestada?

Se distinguen varias situaciones en las que nos podremos encontrar en la sucesión

sin testamento:

 Que existan descendientes

 Con ascendientes

 Que exista cónyuge

 Con hermanos o sobrinos

A falta de los anteriores hereda el Estado.

Veamos cada uno de los supuestos anteriores.

SUCESIÓN INTESTADA CON DESCENDIENTES

Aquí no se hace distinción ni por edades, sexo, naturales o adoptados, todos

ellos tiene derecho en igualdad de condiciones.

Y en caso de existir hijos y nietos, el de grado más próximo hereda antes que el

más lejano. Es decir un hijo hereda antes que un nieto (siempre que el hijo viva).
Es decir que si todos los hijos viven, heredan todos por partes iguales, pero si

alguno de ellos falleció su derecho pasa a sus hijos (nietos del fallecido).

Y en caso de tener cónyuge y no estar separado ni divorciado, el cónyuge tiene

derecho al tercio de mejora de la herencia en usufructo vitalicio.

ejemplo:

Supongamos que Luis casado con Martina, fallece y tenían dos hijos, Antonio y Lara.

Pero desgraciadamente Lara falleció antes que su padre (hijo premuerto) dejando

dos hijas. En este caso Martina heredaría el tercio de mejora de la herencia en

usufructo vitalicio. Y sobre el resto de la herencia Antonio heredaría el 50% y las

hijas de Lara el otro 50% que se repartirían entre las dos..

Podríamos resumirlo así:

 Hijos naturales o adoptados: partición igual entre los hijos.

 Alguno de los hijos ha fallecido, su derecho se transfiere al de sus nietos.

Surge el llamado “derecho de representación”.

Todo esto, sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del cónyuge viudo.

Sucesión intestada con ascendientes

Aquí partimos del supuesto de que no hay descendientes y sí ascendientes.

En estos casos heredarán los ascendientes del siguiente modo:

 Si sobreviven ambos padres, estos heredan por partes iguales.


 En caso de que sobreviva tan solo uno de los padres, será este el

heredero único.

 Si no vive ningún progenitor, pero si los abuelos, los abuelos paternos

heredaran el 50% y los maternos el otro 50%. Algo similar sucedería con el

caso de los bisabuelos.

Y en caso de que el fallecido tuviese cónyuge junto con los ascendientes, este

tiene derecho a la mitad de la herencia en usufructo vitalicio

Sucesión intestada con cónyuge

Aquí partimos del supuesto de que el fallecido no tenia descendientes ni

ascendientes pero si que tenía cónyuge. En estos casos es este último el que se

convierte en único heredero.

Porque como hemos comentado anteriormente si existen descendientes o

ascendientes estos heredan antes que el cónyuge. Por lo que si se le quiere dejar

más de lo que le corresponde por el usufructo es recomendable hacer testamento.

Sucesión intestada con hermanos o sobrinos

A falta de los familiares mencionados anteriormente pero existiendo parientes

colaterales, los hermanos y sobrinos heredan con preferencia antes que los demás

familiares colaterales.

Entre hermanos pueden darse las siguientes situaciones:

 Hermanos de padre y madre: heredan por partes iguales


 Hermanos de padre y madre, y medio hermanos (en común un progenitor),

los primeros heredan doble proporción en comparación a los segundos.

 Solo medio hermanos, heredan por partes iguales.

En el caso de que un hermano haya fallecido, los sobrinos se reparten entre sí la

parte que le hubiese correspondido a su progenitor.

Y a falta de todos los parientes mencionados anteriormente, los últimos con derecho

legal a heredar son los parientes de cuarto grado: hermanos de abuelos, nietos de

hermanos y primos.

Y como no si no hay herederos, alguien tiene que quedare con todo…

SUCESIÓN INTESTADA A FAVOR DEL ESTADO

A falta de parientes hasta el cuarto grado, hereda el Estado.

En la sección cuarta del Código Civil, artículos 956 a 958 se regula la sucesión del

estado.

Artículo 956

“A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en

las precedentes Secciones, heredará el Estado quien, realizada la liquidación del

caudal hereditario, ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que,

por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles,

total o parcialmente, otra aplicación. Dos terceras partes del valor de ese caudal

relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria

que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado”.
ARTÍCULO 957

«Los derechos y obligaciones del Estado serán los mismos que los de los

demás herederos, pero se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio de

inventario, sin necesidad de declaración alguna sobre ello, a los efectos que

enumera el artículo 1023″.

ARTÍCULO 958

«Para que el Estado pueda tomar posesión de los bienes y derechos hereditarios

habrá de preceder declaración administrativa de heredero, adjudicándose los

bienes por falta de herederos legítimos».

Y el Estado en su caso podrá realizar el siguiente reparto:

 1/3: instituciones benéficas municipales.

 1/3: instituciones benéficas provinciales.

 1/3: a deuda pública.

Y si quieres evitar conflictos entre tus herederos, además de recomendarte hacer

testamento también te recomendamos hacer un estudio previo para ver si es mas

interesante hacer una donación en vida o esperar a la herencia.


SUCESIÓN INTESTADA

Esta figura se manifiesta cuando una persona fallece sin dejar un testamento y los

bienes, derechos y obligaciones del causante son transferidos a sus sucesores.

También se le conoce como declaratoria de herederos o sucesión ab intestato. La

herencia le corresponde a los herederos legales cuando:

1.- El causante muere sin dejar testamento; o el que otorgó ha sido declarado nulo

parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara

invalidada la desheredación.

2.- El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la

caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye.

3.- El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la

pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes.

4.- El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no

haberse cumplido la condición establecida por éste; o por renuncia; o por haberse

declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados.

5.- El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en

testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la

sucesión legal sólo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso. La

declaracion judicial de herederos por sucesion total o parcialmente intestada, no

impide al preterido por la declaracion haga valer los derechos que le confiere el

Articulo 664.
EL ORDEN SUCESORIO.- El orden sucesorio previo del cumplimiento del trámite

correspondiente, es: Herederos del primer orden: los hijos y demás descendientes;

Del segundo orden, los padres y demás ascendientes; Del tercer orden, el cónyuge;

Del cuarto, quinto y sexto orden respectivamente, los parientes colaterales del

segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge también es

heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados

anteriormente.

EXCLUSIÓN SUCESORIA.- Los parientes de la línea recta descendente excluyen a

los de la ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más

remotos, salvo el derecho de representación. El proceso de Sucesión Intestada

puede tramitarse ante El Juez de Paz Letrado o notario del último domicilio del

causante mediante un proceso no contencioso. Este proceso tiene como finalidad

determinar quiénes tienen condiciones para suceder al causante y en mérito a esta

verificación declarar a sus herederos.

PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA ANTE JUEZ DE PAZ LETRADO

Requisitos:

1.- Demanda firmada por abogado.

2.- Copia simple del documento de identidad del solicitante.

3.- Partida de defunción o copia certificada de la Declaración Judicial de muerte

presunta.
4.- Partida de nacimiento o documento público que contenga el reconocimiento de

los de los presuntos herederos o la declaración judicial si se trata de hijo

extramatrimonial o adoptivo.

5.- Partida de matrimonio, si fuera el caso.

6.- Relación de bienes conocidos.

7.- Certificado registral negativo de testamento.

8.- Certificado registral negativo de Declaratoria de Herederos

9.- Solicitud

TRAMITE ANTE NOTARIA .- El trámite se inicia con la presentación de una solicitud

autorizada por letrado, que debe contener los siguientes requisitos:

1.- Nombre del causante y lugar de su último domicilio.

2.- Relación y domicilios de los presuntos herederos.

3.- Relación y ubicación de los bienes inmuebles inscritos en Registros Públicos.

4.- Documentos originales que debe acompañarse:

a. Partida de defunción del causante.

b. Partida de matrimonio del cónyuge, si fuera el caso.

c. Partidas de nacimiento de los hijos.

d. Certificado Negativo de Testamento otorgado por los Registros Públicos.


e. Certificado Negativo de no encontrarse en trámite otro procedimiento de sucesión

intestada. Verificado por el Notario el cumplimiento de estos requisitos, deberá

disponer lo siguiente:

1.- Anotación preventiva de la solicitud en el Registro de Sucesiones Intestadas de

los Registros Públicos.

2.- Publicación de dos avisos por una sola vez; uno en el diario encargado de los

avisos judiciales (Arequipa al Día) y el otro en un diario de amplia circulación.

ACTA DE LA SUCESIÓN INTESTADA: Transcurrido el plazo de 15 días útiles

contados desde el día siguiente del último aviso publicado, el Notario extenderá un

acta declarando la sucesión intestada del causante y como sus herederos a quienes

hayan acreditado su derecho. Esta acta se protocolizará en el Registro de Escrituras

Públicas y se remitirán partes para su inscripción en el Registro de Personas

Naturales, Registro de Sucesiones Intestadas de los Registros Públicos.

TRAMITES ANTE REGISTROS PÚBLICOS

A.- Anotación Preventiva de Sucesión Intestada:

Requisitos:

1.-Solicitud de inscripción de la Sucesión Intestada, mediante un formato registral

(Distribución gratuita)
1.1.- Si el trámite fue notarial: a.- Se deberá adjuntar a esta solicitud, el oficio del

notario y copia legalizada de la solicitud de sucesión intestada.

1.2.- Si el trámite fue Judicial:

a.- Se deberá adjuntar a dicha solicitud las partes judiciales correspondientes. B.-

Anotación de Sucesión Intestada Definitiva: Requisitos:

1.- Solicitud de inscripción de la Sucesión Intestada, mediante un formato

registral (Distribución gratuita).

1.1.- Si el trámite fue notarial: a.- Se deberá adjuntar a esta solicitud, EL Acta de

protocolización de sucesión intestada.

1.2.- Si el trámite fue Judicial:

a.- Se deberá adjuntar a dicha solicitud la sentencia judicial de declaratoria de

herederos del causante así como la resolución que la declara consentida o

ejecutoriada. Costo del Trámite: Derecho de calificación: S/. 8.00 Derecho de

inscripción: S/. 8.00 Duración del trámite: 7 días hábiles.


CONCLUSION

¿Qué es la sucesión intestada? .-Es un documento por el juez o por el notario en

el que podemos ser declarados herederos cuando una persona fallece sin dejar

testamento. Este trámite también ese conocido como declaratoria de herederos.

¿Comete falsedad ideológica quien inscribe una sucesión intestada dejando de lado

a otros herederos forzosos? ¿En qué otras situaciones podemos tramitar una

sucesión intestada? Cuando el testamento no contiene herederos, o cuando el

testamento otorgado ha sido declarado nulo por el juez. Como ejemplo de esto

último, tenemos aquellas situaciones en las que se prueba que testador sufría de

demencia senil o deterioro mental.

La sucesión intestada puede ser tramitada por todas las personas que consideren

que tienen derecho a heredar. Esto es, por el cónyuge, por la conviviente, por los

hijos, por los padres. La solicitud que se presente ante el notario o juez, debe

contener a todos los posibles herederos.

Primer paso.- El primer paso es acercarse al notario o juez llevando a todos los

documentos exigidos por la ley. Lo importante de esta etapa es evaluar la relación

entre la persona fallecida y los posibles herederos. Un dato muy importante es que,

esta solicitud, debe ser presentada ante el notario o el juez del lugar del último

domicilio del causante.

El proceso de desalojo notarial: una propuesta innecesaria y onerosa

¿Cuáles son los documentos que debemos presentar ante el notario o el juez, para

ser declarados herederos?


La solicitud de sucesión intestada, la que debe estar firmada por el heredero y

autorizada por un abogado.

La partida de defunción.

La partida de matrimonio.

Las partidas de nacimiento.

El certificado negativo de sucesión intestada expedida por la Sunarp, con el cual

acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso sobre una sucesión.

El certificado negativo de testamento, igualmente expedida por la Sunarp, con el

cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de un

testamento.

Inscripción de sucesiones intestadas se podrá realizar en línea a nivel nacional

Segundo paso .- El segundo paso consiste en obtener y recibir el acta notarial o la

sentencia judicial consentida, en virtud del cual, se nos declara herederos. Sin

embargo, hay que dejar constancia, que antes de la decisión definitiva que tome el

notario o el juez, estos últimos mandan a publicar el trámite de sucesión intestada en

el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación; con el propósito de que las

personas que se también se consideren con derecho a heredar, soliciten que se les

incluya como herederos.

Suspenden a abogado que tramitó sucesión intestada excluyendo a legítimos

herederos
Tercer paso.- Como tercer paso, debemos inscribir la sucesión intestada en la

Sunarp. Para ello, se deben presentar los siguientes documentos:

Formato de solicitud de inscripción.

Acta notarial o sentencia judicial consentida de sucesión intestada.

Presentados estos documentos, serán remitidos al registrador público, para su

evaluación. Y de cumplirse con los requisitos legales correspondientes, se procederá

a la inscripción.

Tomar en cuenta

La calificación de inscripción de una sucesión intestada en los Registros Públicos

tiene un costo de 20.00 soles y se efectúa en un plazo de 48 horas. Ojo, los costos

notariales son variables y dependen de cada notaría.


BIBLIOGRAFÍA

 Codigo Civil comentado Diez Tomos, comentado por los mejores

especialistas

 Gaceta Juridica (2009).

 Borda, Guillermo A.

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